Правовой аспект наследования по завещанию
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ (МЭСИ)
|
ИНСТИТУТ ПРАВА И ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
|
Специальность _____________
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
На тему Правовой аспект наследования по завещанию,
как комплекс гражданско-правовых отношений, возникающих в связи со смертью
завещателя
|
Студент
|
Якунина Екатерина Игоревна
|
|
Руководитель
|
Горин Александр Иванович
|
|
Рецензент
|
Аликина Елена Анатольевна
|
|
Заведующий кафедрой
|
|
|
МОСКВА 2006
Содержание
Введение
…………………………………………………………………..………………3
Глава 1 Общие
положения наследования по завещанию ……………………………...6
1.1 Понятие и принципы завещания …………………………………………….............6
1.2 Личный характер завещания
…………………………..…………………………….8
1.3 Свобода завещания ……………………………………………..…………………...11
1.4 Форма завещания
………………………………………………………..…………..13
1.5 Тайна завещания
………………………………………………………………..…...21
1.6 Толкование завещания
……………………………………………………...............23
Глава 2 Правовые основы завещания
………………………………………………….26
2.1 Место удостоверения завещания
……………………………………………..……26
2.2 Круг наследников по завещанию.
Содержание завещания ...…………………….28
2.3 Порядок (механизм) совершения
завещания ……………………………………...34
2.4 Исполнение завещания, исполнитель
завещания ………………………………....41
2.5 Отмена и изменение завещания
…………………………………………………....46
2.6 Право на обязательную долю в
наследстве ……………………………………….48
Глава 3 Виды завещательного
распоряжения …………………………………………58
3.1 Завещательный отказ ………………………………………………………………..58
3.2 Завещательное возложение
……………………………………………...………….62
Глава 4 Принятие наследства
…………………………………………………………..65 Срок принятия наследства. Принятие наследства после установленного
срока ...…65
Заключение ………………………......…………………………………………………..69
Список использованных источников
………………….……….....................................72
Приложение А Отказ от наследства
.…………………………….…………...………..75
Приложение Б Завещание с
подназначением наследника ….…………….…………..76
Приложение В Заявление о принятии наследства
……………………………….……78
Введение
За последние 15 лет жизнь в нашей
стране значительно изменилась. Поменялась политическая ситуация, возникли новые
экономические отношения, развивающиеся порой стихийно и непредсказуемо,
оформилась новая социальная структура общества.
Изменились законы и мышления
многих граждан. И хотя большинство россиян не стало за последнее время жить
лучше, у многих все же появилась в результате приватизации дорогостоящая
собственность – квартиры и земельные участки, многим принадлежат ценные бумаги
– акции, облигации и т.п. Для многих россиян вопрос о судьбе их имущества после
смерти либо о получении имущества в наследство перестает быть безразличным.
Поэтапно в России проводится
правовая реформа. Конституция Российской Федерации 1993 г. среди основных прав и свобод человека и гражданина называет право каждого гражданина иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, в том
числе завещать имущество по своему усмотрению. Конституционно гарантированное
регулирование права наследования осуществляется в соответствии с нормами
Гражданского кодекса Российской Федерации, которые соответствуют современному
периоду становления рыночной экономики и укрепления частной собственности.
Норма части 4 статьи 35 Конституции
Российской Федерации гласит: «Право наследования гарантируется законом».
Появление частной собственности у граждан России сформировало новое отношение к
ее передаче другим лицам в случае смерти собственника. Традиционно наибольшее
количество споров между наследниками возникает, если в наследство входят
объекты недвижимости, и избежать подобные споры можно, имея представление об
основных положениях наследственного права.
С 1 марта 2002 года вступила в
силу третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен
наследственным правоотношениям. До этого вопросы наследования регулировались
разделом VII «Наследственное право»
ГК РСФСР 1964 г. Сложность регулирования указанных отношений подтверждает тот
факт, что уровень отмены и изменения решений в кассационном и надзорном порядке
по наследственным спорам значительно выше средних показателей и составляет 5-7%
в отношении к числу вынесенных решений по районным (городским) судам, при
среднем показателе – 1,9 % [18, с.53].
В третьей части Гражданского
кодекса Российской Федерации по сравнению с Гражданским кодексом РСФСР
количество норм о наследовании возросло более чем в 2 раза: раздел V содержит 76 статей,
объединяющих пять глав («Общие положения о наследовании», «Наследование по
завещанию», «Наследование по закону», «Приобретение наследства», «Наследование
отдельных видов имущества»), в то время как ГК РСФСР насчитывал всего 35
статей.
Правовое регулирование отношений
по наследованию имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит
комплексный, межотраслевой характер. Оно состоит, во-первых, в установлении с
помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности
наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского права
определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай
смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые
способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других
лиц.
Завещание как форма распоряжения
не просто является альтернативой наследования по закону. Используя завещание,
можно выйти из сложной ситуации, связанной с распределением имущества между
наследниками по закону.
Если после смерти отца, не
оставившего завещания, два его сына как наследники по закону будут претендовать
на имущество, заключающееся в земельном участке, домовладении и автомашине, то
они получат независимо от своего желания по одной второй доли имущества (если
нет завещания, имущество распределяется в равных долях между наследниками по закону).
Форма завещания позволяет оставить автомашину одному сыну, а земельный участок
и домовладение – другому.
Завещание определяет правовую
судьбу имущества завещателя после его смерти. При жизни лица,
составившего и надлежащим образом оформившего завещание, оно не порождает
никаких обязательств между этим лицом (завещателем) и его наследниками. Более
того, завещатель может при жизни составить несколько завещаний, определяя
судьбу одного и того же имущества (менять, переназначать наследников квартиры),
при этом действительным будет последнее решение. Таким образом, вступление в
силу завещания как бы откладывается на неопределенный срок. Этим завещание
отличается от других видов распоряжений.
Сегодняшняя реальность
свидетельствует о том, что возможность передачи своим близким по наследству
имущества и получения наследства от близких во многом позволяет человеку
свободней и уверенней чувствовать себя в системе современных общественных
отношений, что позволяет сделать вывод об актуальности, рассматриваемой темы.
Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной
материальной базы близких ему людей.
Глава 1 Общие положения наследования
по завещанию
1.1 Понятие и
принципы завещания
Понятие
завещания пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех
материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно
культивировался древнеримским обществом. Так, в кодификацию Юстиниана входили,
кроме Институций (работы Гая, Ульпиана, Флорентина и Марциана) и собственно
Кодекса Юстиниана (собрание императорских конституций), также Дигесты или Пандекты
(собрание отрывков из сочинений 38 римских юристов от I века до нашей эры до IV
века нашей эры). При составлении Дигест (Пандект) Трибониан (юрист VI века
нашей эры) назвал пятую часть Дигест - "О завещаниях", чем подчеркнул
важность этого института права в общественной жизни и необходимость его
законодательного урегулирования для всего государства в целом.
Считалось обязанностью гражданина изложить
свою последнюю волю, перед тем как уйти в мир иной. Римляне воспитывались с той
мыслью, что достойный член общества должен содержать все свои дела
(материальные и духовные) в порядке. Любой человек должен был готов уйти из
этой жизни в любое время, но уйти таким образом, чтобы после его смерти у его
близких и друзей не возникло сомнений в действительной воле наследодателя в
отношении распределения имущества, которое он оставлял живущим. Грамотно
составленное завещание свидетельствовало о состоянии ума человека, о ясности
его мыслей, о способности отдавать отчет своим действиям и предвидеть
последствия своей последней воли.
Способность составить завещание
подтверждало не только здравомыслие и дееспособность человека, но и говорило о
его общественном статусе. Тот гражданин, кто становился завещателем,
пользовался уважением других граждан, ибо этот факт доказывал не только наличие
у него имущества в собственности, но и характеризовал его как образованного,
умного и ответственного человека.
Естественно, возможности и границы
завещательных распоряжений со временем изменялись. Этот процесс не зависит от
воли человека, а зависит только от состояния и развития общества, от
общественных интересов, взглядов и потребностей. Римляне утверждали, что времена
меняются, и законы меняются вместе с ними...
Однако всегда в законах либо
существовало понятие завещания в той или иной форме, либо подразумевалась
возможность человека изложить свою последнюю волю в письменном виде или
передать ее устно лицу, наделенному полномочиями от Бога (священнослужитель,
духовник и пр.) или от общества (нотариус и пр.).
На сегодняшний день в России
законодатель повернулся лицом к частному праву, и на первое место вышла забота
о человеке, о предоставлении ему свободы в изложении его воли и предоставлении
максимальных полномочий и возможностей распоряжаться как своим имуществом, так
и своими умом, физическим и духовным потенциалом. Приоритет государственных
интересов над частными в сфере гражданских правоотношений канул в прошлое. Но
гражданское право превратилось бы в естественное, будь оно правом, изложенным в
нормах закона, и не содержи оно запретов и ограничений. Любой закон должен быть
направлен, прежде всего, на защиту интересов именно добросовестных граждан и
ограждение их прав от попыток нарушения со стороны недобросовестных лиц. Именно
поэтому в Кодексе изложен ряд требований к завещанию, которые законодатель
предъявляет к участникам гражданских правоотношений с целью не допустить
нарушения прав и интересов других лиц и с целью предоставить возможность
участникам воспользоваться своими правами добросовестно и в рамках закона.
В соответствии с частью третьей ГК РФ одним
из основных отличительных положений о наследовании является несомненный
приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Об этом
свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК РФ, в которой
наследование по завещанию поставлено на первое место. Множество новых норм
Кодекса направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку
именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя
образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему
имущества и решить судьбу этого имущества. Об отмеченной направленности Кодекса
свидетельствуют провозглашенный и определенным образом гарантированный принцип
свободы завещания, принцип тайны завещания и гарантии тайны, снижение размера
обязательной доли в наследственном имуществе, изменение порядка ее определения,
предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.
Завещание - это личное распоряжение
гражданина на случай смерти по поводу принадлежащего ему имущества с
назначением наследников, сделанное в письменной форме и удостоверено нотариусом
или иными лицами, указанными в Гражданском кодексе
[32, с.38].
При этом оно не порождает никаких
обязательств между завещателями и наследниками. Однако завещатель может
оставить только свое имущество. Нотариус, оформляющий завещание, не требует
документы, подтверждающие право собственности на то или иное имущество.
Действительность завещания в этой части определяется при открытии наследства.
Завещание - это односторонняя сделка,
т.е. сделка, для совершения которой в соответствии с законом необходимо и
достаточно выражения воли одного лица. Для совершения завещания не требуется
встречного волеизъявления наследника. Завещатель вправе в любой момент изменить
завещание путем составления нового завещания, а также отменить его полностью
или в части [16, с.7].
Завещание как сделка должно отвечать
всем требованиям, предъявляемым законом к совершению сделок. К нему применяются
общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не
противоречит закону, одностороннему характеру и существу завещания.
1.2 Личный характер завещания
Завещание должно быть собственноручно
подписано завещателем, за исключением случаев, предусмотренных законом. В
отличие от ранее действовавшего законодательства, перечень причин, по которым
завещатель не может собственноручно подписать завещание и ввиду этого оно
подписывается другим лицом (рукоприкладчиком), ограничен и является
исчерпывающим. Такими причинами в соответствии с п. 3 ст. 1125 ГК РФ могут
являться только физические недостатки либо неграмотность завещателя. В силу
названных обстоятельств завещание по просьбе самого завещателя может быть
подписано в присутствии нотариуса или должностного лица, его удостоверяющего,
другим гражданином с указанием причин, по которым завещатель не может подписать
завещание собственноручно, помимо подписи завещателю следует писать от руки на
завещаниях свою фамилию, имя, отчество. Это связано с тем, что при
судебно-почерковедческой экспертизе решение вопроса о подлинности подписей
затруднительно ввиду простоты их исполнения. Во избежание в дальнейшем
возможных судебных споров фамилия, имя, отчество завещателя должны точно
соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его личность.
Лицо, в пользу которого составляется
завещание, не вправе подписывать его за завещателя.
Российский законодатель не признает
совместные завещания (воля нескольких лиц, выраженная в совместном акте),
которые допускаются, например, в Великобритании, Италии, США и Германии (только
для супругов). Таким образом, совершение завещания двумя или более лицами не
допускается [31, с.98].
В завещании могут содержаться
распоряжения только одного лица. Завещание должно быть совершено лично. В связи
с этим не допускается совершение завещания от имени подопечного, а также
посредством представительства какого бы то ни было предусмотренного законом
вида.
На составление завещания не требуется
согласия каких-либо лиц. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим
в момент его оформления дееспособностью в полном объеме. В соответствии со ст.
21 ГК РФ дееспособность в полном объеме возникает по достижении гражданином
восемнадцатилетнего
возраста.
В случае, когда законом допускается
вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со
времени вступления в брак. Учитывая это, гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста, но состоящий в зарегистрированном браке, вправе
оформить завещание.
В юридической литературе существует
позиция, согласно которой вступление в брак лица, не достигшего 18 лет, не
порождает у него права завещать свое имущество. Аргументируя свою точку зрения,
П.С. Никитюк ссылается на два обстоятельства. Первое заключается в том, что
понятие гражданской дееспособности и «завещательной деятельности как способности
создавать права и обязанности на случай своей смерти для других» не является
одним и тем же. Второе обстоятельство заключается в том, что вступление в брак
лица, не достигшего 18 лет, не порождает у него права избирать и быть
избранным, не изменяет его правосубъектности [25, с.119].
Однако эти обстоятельства не являются
состоятельными, так как основываются на неверном, казуистическом толковании
закона. Во-первых, гражданская дееспособность включает в себя и право завещать;
во-вторых, нормы других отраслей права не могут являться критерием в данном
случае. Недееспособные и частично дееспособные не могут составлять завещания.
После их смерти возможно только наследование по закону. Утрата завещателем
дееспособности после составления завещания не влияет на силу последнего.
Согласно ст. 27 ГК РФ
несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью
дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия
законных представителей занимается предпринимательской деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) в этом
случае производится по решению органов опеки и попечительства с
согласия обоих родителей или иных
законных представителей, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. При
наличии решения названных органов об
эмансипации несовершеннолетнего
гражданина он может совершить завещание.
В нотариальной и судебной практике
интерес представляет вопрос, возможно ли удостоверение завещания от имени
гражданина, ограниченного судом в дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами. Определенное недоумение в
связи с этим вызывало Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР.
В соответствии с названным официальным
документом под ограничением дееспособности понималось лишение судом
гражданского права без согласия попечителя наряду с иными сделками завещать
имущество. Указанное положение и ранее представлялось более чем сомнительным.
Действительно, объем дееспособности подобных граждан максимально сужен, и они
вправе без согласия попечителей совершать лишь мелкие бытовые сделки. Невозможность
составления завещания, как и все другие ограничения, связана с необходимостью
защиты интересов семьи ограниченно дееспособного лица. Однако вывод Пленума о
необходимости удостоверения завещания от имени ограниченно дееспособного лица с
согласия его попечителя противоречил юридической природе завещания и его
исключительно личному характеру [9, с.2].
Благодаря норме, содержащейся в п. 2 ст.
1118 ГК РФ, данный вопрос наконец-то получил свое правильное
разрешение (завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его
совершения дееспособностью в полном объеме).
1.3 Свобода
завещания
Принцип свободы завещания – возможность проявления
наследодателем своей воли на основе осознания законов общества при отсутствии,
каких либо ограничений.
Свобода завещания не является абсолютно
новым принципом завещания, хотя
именно как юридический признак завещания
он сформулирован в законе (ст. 1119 ГК РФ) впервые. В соответствии с принципом
свободы завещания гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество
любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить
наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая
причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения,
предусмотренные правилами Кодекса о наследовании. Завещатель вправе совершить
завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том,
которое он может приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может
являться жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда,
наниматель которого, имеющий право на
приватизацию жилого помещения, намерен
приватизировать его.
В соответствии с принципом свободы
завещания завещатель вправе также по собственному выбору:
- совершить завещание в пользу одного
или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по
закону;
- подназначить наследника как наследнику
по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в
завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо
одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его
принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь
права наследовать или будет, отстранен от наследования как недостойный;
- назначить исполнителя своей воли,
выраженной в завещании (душеприказчика);
- возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства
обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц
(завещательный отказ);
- возложить на наследника (наследников)
по закону или завещанию совершение какого-либо действия имущественного или
неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (завещательное
возложение);
- в любое время отменить либо изменить
составленное им завещание, не объясняя причины своих действий;
- "простить" своих недостойных
наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования, и т.п.
Способом реализации принципа свободы
завещания является также правило, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о
содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.
Свобода выбора завещателя ограничивается
правилами обязательных (необходимых) наследников (ст. 1149 ГК РФ), а права
наследника – тем, что не допускается принятие наследства под условием или с
оговорками (ст. 1152 ГК РФ), и тем, что отказ от наследства не может быть в
последствии изменен или отменен (приложение А).
Данное положение изложено в Постановление
Пленума Верховного Суда СССР [10, с.8].
Принцип свободы выбора завещателя
получил прямое закрепление и развитие непосредственно в тексте закона. Этот
принцип дополняется действием правил, свойственных всему гражданскому праву,
дозволительной направленности и диспозитивности. В соответствии с этим
принципом у наследодателя есть выбор: совершить (написать) завещание или не
совершать токового, а у наследника есть выбор: принять наследство или отказаться
от него полностью или в части.
1.4 Форма завещания
В части третьей ГК РФ существенно
изменены требования к форме завещания, несоблюдение которых влечет
недействительность завещания.
Однако, несмотря на то, что в
установленных Кодексом случаях предусмотрена возможность составления завещания
в простой письменной форме, общим правилом по-прежнему является требование о его
нотариальном удостоверении. Завещание может быть удостоверено нотариусом
(занимающимся частной практикой или работающим в государственной нотариальной
конторе), должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным
лицом органа
местного
самоуправления в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса.
Завещание, удостоверенное в соответствии
со ст. 1127 ГК РФ, должно быть,
как только для этого представится
возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции
нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание,
известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно
соответствующему нотариусу.
При получении экземпляра завещания
нотариус проверяет соответствие завещания требованиям законодательства. В
случае обнаружения грубых нарушений законодательства, могущих повлечь признание
завещания недействительным, нотариус должен сообщить об этом завещателю. Так,
нередко на хранение нотариусу поступают завещания, удостоверенные ненадлежащими
лицами:
- лечащим врачом или каким-либо иным
врачом (за исключением ситуаций, когда лечащий врач одновременно являлся
дежурным врачом) больницы, где гражданин находился на излечении;
- начальником следственного изолятора и
изолятора временного содержания;
- командиром воинской части - для
граждан, не являющихся военнослужащими, если в пункте дислокации воинской части
имеются органы, совершающие нотариальные действия и т.п.
Подобные завещания нотариус не вправе
принять для выдачи свидетельства о праве на наследство.
На практике достаточно часто встречаются
случаи, когда должностные лица не исполняют обязанности по передаче экземпляра
завещания на хранение нотариусу. Это обстоятельство само по себе не может
свидетельствовать о недействительности завещания. Если наследниками представлен
нотариусу имеющийся у них экземпляр завещания и оно составлено и удостоверено
в соответствии с требованиями действующего законодательства, нотариус должен
принять завещание и выдать на основании его свидетельство о праве на
наследство.
Помимо названных должностных лиц
удостоверение завещания другими лицами допускается лишь в установленных законом
случаях. Так, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке
может быть удостоверено уполномоченным служащим банка (ст. 1128 ГК РФ). Правила
названной статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям,
которым предоставлено право, привлекать во вклады или на другие счета денежные
средства граждан.
Следует упомянуть, что режим перехода
прав на денежные средства, завещанные путем составления упомянутого
распоряжения, коренным образом изменился. Если ранее завещанные денежные вклады
не включались в наследственную массу (на них не распространялось требование об
обязательной доле в наследственном имуществе, возможность получения денежных
сумм с вклада не ограничивалась для вкладополучателя какими-либо сроками и
т.п.), то в соответствии с п. 3 ст. 1128 ГК РФ в настоящее время права, в
отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав
наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам
на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за
исключением случаев оплаты за счет указанных средств расходов по похоронам
наследодателя.
Завещатель вправе совершить завещание,
не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности
ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Суть закрытого завещания
состоит в следующем. Завещатель собственноручно составляет и подписывает
завещание, запечатывает в конверт и в присутствии двух свидетелей передает его
нотариусу. Свидетели ставят на конверте свои подписи, после чего нотариус
помещает этот заклеенный конверт в другой конверт и делает на конверте надпись,
содержащую сведения о завещателе, месте и времени принятия закрытого завещания,
нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства
вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и
пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по
закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания тут же
оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями
подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и
содержащий полный текст завещания. Несоблюдение этих правил влечет за собой
недействительность завещания [33, с.245].
Особого внимания заслуживает анализ
положений нового Гражданского кодекса РФ о составлении завещания в простой
письменной форме. Исполнение такого завещания возможно при определенных
предусмотренных законодательством условиях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
Во-первых, жизни гражданина должна угрожать явная опасность, и он в силу
сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в
соответствии с правилами ст. ст. 1124 - 1128 ГК РФ, может изложить последнюю
волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.
Во-вторых, изложение гражданином
последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если
завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ,
из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание.
В-третьих, завещание, совершенное в
чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК РФ, подлежит
исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных
лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
Интересно заметить, что в проекте
третьей части ГК РФ предусматривалась возможность составления завещания даже в
устной форме (при участии двух свидетелей). Представляется обоснованным, что
это положение не было включено в ГК РФ, так как возможность искажения воли
завещателя очень велика [29, с.36].
По Гражданскому кодексу 1964 года
завещание порождает юридические последствия только тогда, когда оно
составлено в установленной законом форме, то
есть, составлено письменно, с указанием
места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и
нотариально удостоверено (ст. ст. 540 - 541 ГК РСФСР). Не допускается составление
завещания в простой письменной форме, а также доказывание факта завещания
в судебном порядке, если завещатель составил распоряжение в такой форме, хотя
бы и в присутствии свидетелей. Поэтому, если завещание было составлено до
01.03.02 года, без соблюдения требований к форме в соответствии с ГК РСФСР 1964
года, такое завещание может быть признано судом недействительным.
Правила о недействительности завещания и
о требованиях к его форме применяются к завещаниям, составленным после 01.03.02
г. К совершенным до этого применяются правила о недействительности завещания,
действовавшие на день совершения завещания [7, с.7].
Завещание может быть признано
недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания
сделок недействительными. Так, в зависимости от обстоятельств может быть
признано недействительным завещание:
- не соответствующее закону или иным
правовым актам;
- совершенное гражданином, не обладающим
дееспособностью в полном объеме;
- совершенное гражданином, не способным
понимать значение своих действий или руководить ими;
- совершенное под влиянием обмана,
насилия, угрозы и т.п.
Вместе с тем в законе определены и
некоторые специальные основания для признания завещания недействительным.
В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при
нарушении положений Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в
зависимости от основания недействительности, завещание является
недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или
независимо от такого признания (ничтожное завещание).
Оспаривание завещания до открытия
наследства не допускается.
Завещание может быть признано судом
недействительным по иску лица, права
или законные интересы которого нарушены
этим завещанием.
Из судебной практики известны
следующие случаи: суд первой инстанции
рассмотрел дело о признании завещания
недействительным по ст. 177 ГК РФ, иск удовлетворил по нижеследующим основаниям.
24.03.98 г. умерла мать истца, некая М.
Истец - ее единственный наследник по закону. Кроме того, в 1993 году мать на
него составила завещание. Перед своей смертью мать составила завещание, по
которому принадлежащую ей двухкомнатную квартиру оставила постороннему человеку
О. Из истории болезни и по заключению экспертизы выяснилось, что мать страдала
атеросклерозом артерий мозга, атрофией коры мозга. На момент составления
завещания она была лежачей больной, обладала нечленораздельной речью и не могла
понимать значение своих действий. Кроме того, незадолго до составления завещания
из квартиры М. пропал паспорт. В этот день, по свидетельству соседки, приходила
О., жена гражданина, на которого было составлено завещание. Она представилась
работницей социальной службы. Через два дня было оформлено завещание в
присутствии нотариуса и лица, которому переходило имущество по завещанию. Завещание
было подписано соседкой по просьбе М. На основании материалов дела, заключения
судебно-медицинской экспертизы суд пришел к выводу, что М. на момент
составления завещания не могла понимать значения своих действий, руководить
ими. Завещание было признано недействительным [13,
с.29].
Не могут служить основанием
недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка
его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что
они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.
Например, был подан иск о признании
завещания гражданина А. недействительным по ст. 165 ГК РФ в связи с
несоблюдением нотариальной формы сделки. Суд первой инстанции иск удовлетворил,
указав, что были нарушены нотариальная форма сделки
и требования к ее регистрации, так как нотариус внес исправления, заменив
месяц август на сентябрь, и в книге реестров нотариальных действий подпись от имени
завещателя выполнена не им самим, а другим лицом.
Эти выводы судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда РФ сочла ошибочными, указав следующее.
На основании статьи 57 Основ
законодательства о нотариате, утвержденных Законом РФ от 11.02.93 г., нотариус
удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в соответствии с
требованиями законодательства РФ и республик в составе РФ и лично
представленные ими нотариусу; удостоверение завещаний через представителя не
допускается. Завещание должно быть составлено письменно, с указанием места и
времени его составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально
удостоверено. Судом установлено, что приведенные требования по делу были
соблюдены.
Что касается несоблюдения требований
удостоверительной процедуры (не зарегистрировано в реестре нотариальных
действий, исправление реквизитов завещания), то эти обстоятельства не являются
безусловным поводом к признанию такого
завещания
недействительным. Вопрос о действительности решается с учетом исследованных
доказательств и в их совокупности на основании ст. 56 ГПК РСФСР
[12, с.13].
Недействительными могут быть как
завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные
распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в
завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить,
что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся
недействительными.
Недействительность завещания не лишает
лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права
наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.
Завещание должно быть составлено в письменной
форме и удостоверено нотариусом. Нотариусы в своей деятельности должны
руководствоваться Конституцией РФ, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, законами субъектов Федерации и иными нормативными
правовыми актами, в частности Гражданским кодексом, Основами законодательства
РФ о нотариате,
приказом Минюста Росси от 15 марта
2000г. № 91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершенствованию
отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»
[14, с.34].
Удостоверение
завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125
(должностными лицами органов исполнительной власти или органов местного
самоуправления в предусмотренных законом случаях), ст. 1127 (лицами,
перечисленными в статье, рассматривающей завещания, приравненные к нотариально
удостоверенным) и п. 2 ст. 1128 ГК РФ (уполномоченными служащими банков, если
речь идет о завещательных распоряжениях правами на денежные средства в банках).
Несоблюдение установленных Кодексом
правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой
недействительность завещания. Составление завещания в простой письменной форме
допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
Частные основания недействительности
завещания названы в п. 3 ст. 1124 ГК РФ и связаны с фактом присутствия при
совершении завещания свидетеля. Присутствие свидетеля при совершении завещания
может иметь место по желанию завещателя (при нотариальном удостоверении
завещания либо в случаях, когда завещание
приравнивается к нотариально
удостоверенному). Вместе с тем Кодексом названы основания, когда присутствие
свидетеля при совершении завещания является обязательным (закрытое завещание и
завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах).
В случае, когда по желанию завещателя
либо в определенных законом случаях при составлении, подписании, удостоверении
завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут
быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя (п.
2 ст. 1124 ГК РФ):
- нотариус или другое удостоверяющее
завещание лицо;
- лицо, в пользу которого составлено завещание
или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- граждане, не обладающие
дееспособностью в полном объеме;
- неграмотные;
- граждане с такими физическими
недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо
происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной
степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда
составляется закрытое завещание.
Представляется, что аналогичные
требования должны предъявляться также к лицу, которое подписывает завещание
вместо завещателя, если тот в силу физических недостатков, тяжелой болезни или
неграмотности не может собственноручно подписать завещание.
В случае, когда в соответствии с
правилами Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при
передаче его нотариусу присутствие свидетеля являлось обязательным, то
отсутствие такового при совершении указанных действий влечет за собой
недействительность завещания, а несоответствие свидетеля установленным законом
требованиям (личная или иная заинтересованность свидетеля; неполная его
дееспособность или неграмотность; недостаточное владение языком, на котором
составляется завещание; наличие физических недостатков, явно не позволяющих
свидетелям в полной мере осознавать существо происходящего) может являться
основанием для признания завещания недействительным. Таким образом, в первом из
упомянутых случаев завещание является ничтожным, во втором - оспоримым.
На завещании должны быть указаны место и
дата его удостоверения, которые являются необходимым условием действительности
завещания. Это объясняется тем, что именно с момента удостоверения завещание
признается совершенным. Исключение составляет закрытое завещание, которое само
по себе нотариально не удостоверяется [27, с.32].
1.5 Тайна завещания
Статьей 1123 ГК РФ установлен принцип тайны
совершения завещания и определен круг лиц, которые не вправе до открытия
наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его
совершения, изменения или отмены. К таким лицам относятся:
- нотариус;
- другое удостоверяющее завещание лицо;
- переводчик;
- исполнитель завещания (душеприказчик);
- свидетели;
- гражданин, подписывающий завещание
вместо завещателя (рукоприкладчик).
Тайна совершения завещания - известный
нотариальной практике принцип завещания. Так, ст. 5 Основ законодательства РФ о
нотариате содержит в себе общий принцип тайны совершения нотариальных действий,
который распространяется и на удостоверение завещаний. В соответствии с
требованиями указанной статьи нотариусу при исполнении служебных обязанностей,
а также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать
сведения о совершенных нотариальных действиях. В случае нарушения тайны
завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также
воспользоваться другими способами защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ).
Документы (сведения) о совершенных
нотариальных действиях могут выдаваться только лицам, от имени или по поручению
которых совершены эти действия. Справки о совершенных нотариальных действиях, в
том числе и о нотариально удостоверенных завещаниях, выдаются только по
требованию суда, прокуратуры, органов следствия в связи с находящимися в их
производстве уголовными и гражданскими делами. Справки о завещании выдаются
только после смерти завещателя.
Сведения, которые составляют тайну завещания
до открытия наследства:
- содержание завещания;
- его совершение (сам факт его
написания);
- изменение завещания;
- отмена завещания.
Вместе с тем ранее существовавший
принцип тайны совершения завещания распространялся только на нотариуса и
работников нотариальных контор. В настоящее время круг субъектов, обязанных
сохранять тайну завещания, значительно расширен. Более того, законом
установлены юридические гарантии обеспечения тайны завещаний: в случае
нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального
вреда, а также требовать восстановления положения, существовавшего до нарушения
права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; взыскания неустойки;
прекращения или изменения правоотношений; иных способов в соответствии с
гражданским законодательством.
Законодатель ставит на первое место
компенсацию морального вреда. Моральный вред – это страдания и переживания,
вызванные поведением людей, которые разгласили содержащуюся в завещании
информацию. Компенсировать означает вознаградить, возместить, т.е. уравновесить
нарушенное положение чем-то другим, по усмотрению завещателя. Вопросы,
связанные с компенсацией морального вреда, причиненного завещателю, разрешаются
судом [17,
с.46].
С принципом тайны завещания
непосредственно связан порядок выдачи дубликата нотариально удостоверенного
завещания. Дубликат завещания может быть выдан только самому завещателю, а
после его смерти - указанным в завещании наследникам по представлению
свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти его наследников, которые
были указаны в завещании, дубликат завещания может быть передан их наследникам
по представлении ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника,
после которого они наследуют, а в необходимых случаях - и документов,
подтверждающих родственные отношения наследников с наследодателем (если
документы не были представлены ранее).
1.6 Толкование завещания
В соответствии со ст. 1132 ГК РФ в
случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он
устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и
смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное
осуществление предполагаемой воли завещателя.
При толковании завещания принимается во
внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.
Оба способа толкования завещания
подчинены единой цели: по возможности выяснить и исполнить подлинную волю
завещателя.
К примеру, можно привести такое завещательное
распоряжение: завещаю, все принадлежащее мне имущество сыну И. После открытия
наследства оказалось, что И. был пасынком, усыновление не состоялось. В данном
случае буквальное толкование вряд ли даст возможность установить подлинную волю
завещателя. Смысл завещания может быть установлен путем проверки существа
взаимоотношений завещателя и наследника И., действительно ли завещатель считал
и относился к нему как к сыну.
Правом толкования завещания наделены:
- нотариус;
- исполнитель завещания (душеприказчик);
- суд.
Толкование завещания означает
определение истинных намерений завещателя. Критерий толкования основан на
внешних формах волеизъявления, которые выражены в завещании
[28, с.44].
Формулировка ст. 1132 ГК РФ текстуально
очень близки к принципам толкования договора (ст. 431), однако некоторое
формальное сходство не отражает сути явления [21, с.23].
Толкование завещаний должно существенно
отличаться от толкования сделок при жизни, поскольку природа тех и других
различна: завещание всегда выражает волю одного лица, между тем как в договорах
участвует воля других лиц. Так, при толковании договоров воля каждой
договаривающейся стороны должна быть принята во внимание лишь настолько,
насколько она могла и должна быть известна другой стороне.
Законом не предусмотрено вынесение
какого-либо специального процессуального документа о толковании завещания.
Проведенная процедура толкования завещания находит свое отражение в дальнейших
действиях лица, наделенного правом толкования завещания. Так, предполагается,
что нотариус использовал принцип толкования завещания, если им на основании
указанного завещания выдано свидетельство о праве на наследство либо, напротив,
вынесено постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство
по мотивам несоответствия завещания требованиям закона.
Имея дело с завещанием, суд должен, по
мере возможности, открыть истинную волю завещателя. Не применимы к толкованию
завещаний и те приемы, какими пользуется суд, когда заходит речь о применении
на практике неясных статей закона, так как, толкуя закон, мы предполагаем, что
законодатель всегда юридически разумен, что он не хотел неполноты в редакции
закона и предвидел все могущие встретиться случаи жизни, между тем ни одну из
этих функций мы не можем приложить к толкованию завещаний. Толкование завещания
судом при возникновении спора о действительности завещания, безусловно, должно
найти свое отражение в судебном решении [24, с.8].
Если исходить из свободы включения в
завещание любых распоряжений, предусмотренных нормами Гражданского кодекса, и
распространения на завещания общих правил о сделках, то необходимо рассмотреть
вопрос об условиях в завещании, их действительности и толковании.
Гражданский кодекс различает сделки:
- совершенные под отлагательным
условием, в которых стороны поставили возникновение прав и обязанностей в
зависимость от обстоятельства, относительно которого не известно,
наступит оно или нет;
- совершенные под отменительным
условием, в которых стороны поставили прекращение прав и обязанностей в
зависимость от обязательства, относительно которого не известно, наступит оно
или нет.
Согласно Гражданскому кодексу РФ
недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей,
если можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения
недействительной части [26, с.69].
Глава 2 Правовые основы завещания
2.1 Место удостоверения завещания
Завещание может быть
удостоверено в любой государственной нотариальной конторе, у любого нотариуса,
занимающегося частной практикой, а также в случаях, предусмотренных законом -
должностным лицом любого органа местного самоуправления (в населенных пунктах,
где не имеется нотариальных контор) или консульского учреждения.
К сожалению, частью третьей ГК РФ
однозначно не решен вопрос о возможности удостоверения завещаний должностными
лицами органов местного самоуправления, остро стоящий в практике работы
нотариусов. Согласно п. 7 ст. 1125 ГК РФ завещание может быть удостоверено
должностным лицом органа местного самоуправления в случае, когда право
совершения нотариальных действий предоставлено ему законом.
В отношении должностных лиц органов
местного самоуправления следует иметь в виду, что на федеральном уровне пока не
решен вопрос о предоставлении этим лицам права совершать нотариальные действия.
Равным образом не решены вопросы передачи органам местного самоуправления
некоторых государственных полномочий в рассматриваемой сфере: не определены
виды нотариальных действий, которые могли бы совершать должностные лица органов
местного самоуправления; не названы конкретные органы местного самоуправления,
должностным лицам которых предоставляется право совершать нотариальные
действия; не установлен порядок совершения должностными лицами местного
самоуправления нотариальных действий и ведения ими делопроизводства и порядок
осуществления контроля со стороны государства за реализацией переданных органам
самоуправления данных государственных полномочий; не предоставлена возможность
и не утвержден порядок воспроизведения на удостоверяемых должностными лицами
органов местного самоуправления документах печати с изображением
Государственного Герба Российской Федерации.
К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются
(ст. 1127 ГК РФ):
- завещания граждан, находящихся на
излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или
проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными
врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих
больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также
начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых
и инвалидов;
- завещания граждан, находящихся во
время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской
Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;
- завещания граждан, находящихся в
разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные
начальниками этих экспедиций;
- завещания военнослужащих, а в пунктах
дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в
этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих,
удостоверенные командирами воинских частей;
- завещания граждан, находящихся в
местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
Такое завещание должно быть подписано
завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, а также
подписывающего завещание. Несоблюдение формы завещания или удостоверение не тем
должностным лицом может повлечь недействительность завещания.
Из судебной практики известны следующие
случаи: гражданка Ш. обратилась в суд с иском к сожительнице мужа, некоей В. о
признании недействительным завещания своего мужа К., который умер в больнице,
сославшись на то, что завещание составлено после смерти мужа медсестрой С. Иск
был удовлетворен. В кассационной жалобе В. было отказано. Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда РСФСР оставила решение суда без изменений,
указав следующее.
Материалами дела было установлено, что
К. пришел в поликлинику к хирургу вместе с В., где они встретили знакомую
медсестру С. из больницы. После посещения врача медсестра С. отвела К. в
хирургическое отделение больницы и проводила его в палату. В этот же день С.
составила завещание от имени К., подписала его и удостоверила у заместителя
главного врача больницы. При оформлении и удостоверении завещания должностным
лицом больницы не была выяснена подлинная воля завещателя, завещание было
составлено в одном экземпляре и передано не завещателю, а С. Завещание не было
зарегистрировано, второй экземпляр не был направлен в нотариальную контору. На
следующий день К. умер в больнице.
При таких обстоятельствах суд правильно
пришел к выводу о том, что при удостоверении завещания К. не была выяснена
действительная воля завещателя и не соблюден установленный законом порядок
составления и удостоверения завещания, и обоснованно признал его
недействительным [11, с.2].
Место жительства завещателя при
нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. Особенностью является
только удостоверение завещания с выездом нотариуса за пределы его нотариального
округа. В соответствии со ст. 13 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус
вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае
тяжелой болезни завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это время
нотариуса. В практике до настоящего времени встречаются завещания,
удостоверенные должностными лицами органов исполнительной власти или местного
самоуправления с выездом по месту нахождения завещателя (например, в больницу)
в населенные пункты, где имелись нотариальные конторы. Такие завещания нотариус
принять не может, поскольку указанные лица могут удостоверять завещания лишь на
территории населенного пункта, в котором они уполномочены на совершение нотариальных
действий.
2.2 Круг наследников по завещанию.
Содержание завещания.
Наследниками по завещанию могут
являться:
- физические лица, входящие в круг
наследников по закону;
- физические лица, не входящие в круг
наследников по закону;
- юридические лица (при этом следует
иметь в виду, что юридические лица могут быть призваны к наследованию по
завещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства они
зарегистрированы в установленном законом порядке);
- Российская Федерация;
- субъекты Российской Федерации;
- муниципальные образования;
- иностранные государства;
- международные организации.
В соответствии со ст. 1121 ГК РФ завещатель
может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так
и не входящих в круг наследников по закону. Он вправе также указать в завещании
другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в
завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия
наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не
успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется
от него, либо не будет иметь право наследовать или будет, отстранен от
наследования как недостойный (приложение Б).
По сравнению с ранее действовавшим законодательством,
норма ст. 1121 ГК РФ существенно расширила перечень случаев, в которых может
происходить подназначение наследника. Так, по ст. 536 ГК РСФСР подназначение
было применимо только для случаев, если назначенный в завещании наследник умрет
до открытия наследства или не примет его. В части третьей Гражданского кодекса
существенно расширен перечень таких случаев. Так, завещатель может назначить в
завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании
наследник или наследник завещателя по закону:
- умрет до открытия наследства;
- умрет одновременно с завещателем;
- умрет после открытия наследства, не
успев его принять;
- не примет наследство по другим
причинам;
- откажется от принятия наследства;
- не будет иметь право наследовать, или будет,
отстранен от наследования как недостойный наследник.
Свобода действий завещателя заключается
в том, что в своем завещании он может назначить как все эти основания, так и
одно из них (или несколько). Однако в случае, если основной наследник не примет
наследство по причинам, не указанным в завещании, то подназначенный наследник
не будет призываться к наследованию. В этом случае при наступлении
перечисленных в пункте 2 ст. 1121 ГК РФ событий наследование будет
осуществляться по следующим правилам:
- переход права на принятие наследства;
- приращение наследственных долей;
- наследование по закону.
Возможны ситуации, когда назначенный в
завещании наследник умирает, не успев принять наследство, а завещание не
содержит распоряжения о подназначении наследника. В этом случае право
наследования переходит к наследникам назначенного наследника, не успевшего
принять наследство, но не к наследникам завещателя. Это логично и обоснованно,
поскольку даже в случае смерти назначенного наследника наследование его наследниками,
а не наследниками самого завещателя наиболее полно отражает последнюю волю
наследодателя.
Нельзя подназначить наследника
наследнику, принявшему наследство. Так, завещание, составленное в пользу
гражданина с условием, чтобы он, в свою очередь, завещал имущество названному
завещателем лицу, явно заключает в себе дефект содержания, и в удостоверении
такого завещания должно быть отказано.
Завещатель вправе совершить завещание,
содержащее распоряжение о любом имуществе. Предметом завещания могут являться
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
Не могут быть предметом завещания права
и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности
право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования
не допускается действующим законодательством. Нельзя завещать также личные
неимущественные права и другие нематериальные блага.
Гражданин вправе составить завещание в
отношении имущества, которое он может приобрести в будущем. При совершении
завещания не требуется представление завещателем правоустанавливающих
документов на имущество. Вместе с тем завещанное имущество может являться
предметом наследования только в том случае, если к моменту открытия наследства
оно принадлежит наследодателю на праве собственности.
При составлении завещания на отдельные
виды имущества крайне важно дать правильную характеристику этого имущества,
чтобы впоследствии не возникало разночтений завещания. Не следует, в частности,
указывать в завещании признаки имущества, которые в силу тех или иных
обстоятельств могут измениться с течением времени. Возможно, рекомендовать
отражение в завещании следующих описательных признаков отдельных видов имущества:
- жилые дома, квартиры, дачи, иные
строения и сооружения - местонахождение (адрес дома, квартиры и т.п., возможно
- кадастровый номер);
- транспортные средства - марка и год их
выпуска;
- паенакопления в жилищно-строительных,
дачно-строительных, гаражно-строительных кооперативах - местонахождение и
наименование соответственно ЖСК, ДСК, ГСК;
- земельные участки - местонахождение
(возможно - кадастровый номер);
- садовые дома, садовые насаждения и
целевые взносы в садоводческих товариществах - местонахождение и наименование
садоводческого товарищества;
- вклады в банках и иных кредитных
организациях - название банка, номер его филиала и номер счета, на котором
хранится вклад;
- облигации государственных займов,
сданные на хранение по сохранному свидетельству - название банка, номер его
филиала и реквизиты сохранного свидетельства;
- авторское право и авторский гонорар -
название произведения, изобретения и т.п.;
- оружие - наименование, при возможности
- год выпуска;
- доля в складочном капитале полного
товарищества и товарищества на вере - наименование и местонахождение
товарищества;
- доля в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью - наименование и местонахождение общества;
- пай в производственном кооперативе -
наименование и местонахождение кооператива;
- акции - наименование и местонахождение
акционерного общества;
- денежные средства - место хранения
(вложения);
- предметы домашней обстановки и обихода
- наименование, а также в зависимости от конкретной вещи, возможно, цвет,
размер и иные признаки, не меняющиеся со временем, и т.п.
Имущество, завещанное двум или
нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того,
какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников
предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.
Завещатель вправе по собственному
усмотрению:
- завещать все принадлежащее ему
имущество или долю его;
- разделить имущество по видам между
наследниками (например, жене - дом, сыну - автомобиль и т.п.);
- установить равные либо разные размеры
долей каждому из наследников (при отсутствии в завещании размеров долей,
причитающихся каждому наследнику, эти доли признаются равными) и др.
При составлении завещания завещатель
может возложить на наследника определенные обязанности, например, предоставить
имущество в пожизненное пользование третьему лицу. При оформлении завещания на
имущество в идеальных долях нескольким наследникам можно указать, какая
конкретно часть имущества (например, комната в квартире) предназначается в
пользование каждому из названных в завещании наследников. Указание в завещании
на части неделимой вещи (ст. 133 ГК РФ), предназначенные каждому из наследников
в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается
завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования
наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с
предназначенными им в завещании частями этой вещи.
В свидетельстве о праве на наследство в
отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, указываются доли
наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников. В
случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью
определяются судом [30, с.56].
Возможно составление завещания под
отлагательным условием: например, передать сыну автомобиль после окончания
высшего учебного заведения (в подобных случаях завещателю следует рекомендовать
назначить исполнителя завещания). Условия завещания не должны противоречить
закону и общепринятым моральным принципам.
Нельзя обязать наследника произвести
отчуждение наследственного имущества, однако возможно, к примеру, предусмотреть
в завещании, что в случае продажи наследником унаследованного имущества он
обязан выплатить кому-либо из лиц, названных завещателем, определенную денежную
сумму.
Завещатель может лишить права
наследования одного, нескольких или всех наследников по закону. Лишение права
наследования может быть произведено одним из двух способов, названных ниже.
Прямое лишение - прямо указывается, кого
именно из наследников наследодатель лишает наследства. В этом случае наследник
при всех обстоятельствах лишается права на наследство (за исключением случаев,
предусмотренных ст. 1149 ГК РФ). К наследованию после смерти лица, прямо
лишенного наследства, не призываются даже его наследники по праву
представления.
Косвенное лишение - завещатель просто
умалчивает в завещании о ком-либо из наследников, распределяя принадлежащее ему
имущество между другими наследниками. При этом наследник, лишенный наследства
по завещанию, может
наследовать по закону имущество,
оставшееся незавещанным.
Может быть составлено завещание, в
котором вообще никакого имущества не завещается, а завещатель только лишает
права на наследство кого-либо из наследников. Смысл такого завещания
заключается в том, что в данном случае другие наследники не могут отказаться от
наследства в пользу наследника, лишенного права на наследство. При отсутствии
же других наследников право наследования переходит к государству.
Право лишения завещателем наследников
права на наследство, как уже упоминалось, ограничено нормой об обязательной
доле в наследстве.
2.3 Порядок (механизм) совершения
завещания
Как уже отмечалось, завещание может быть
удостоверено нотариусом, должностными лицами, названными в ст. 1127 ГК РФ,
должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным
лицом органа местного самоуправления в случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса.
Нотариально удостоверенное завещание
должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При
написании или записи завещания могут быть использованы технические средства
(электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.).
Завещание, записанное нотариусом со слов
завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в
присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать
завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании
делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не
смог лично прочитать завещание.
Завещание должно быть собственноручно
подписано завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой
болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по
его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в
присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, в силу которых
завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя,
отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе
завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого
гражданина. Вместе с тем возможность совершения завещаний с участием
рукоприкладчика установлена законом исключительно в отношении случаев, когда
завещание оформляется в нотариальной или приравненной к ней форме (ст. 1127 ГК
РФ). Закрытое завещание обязательно должно быть не только собственноручно
написано, но и собственноручно подписано завещателем (п. 2 ст. 1126 ГК РФ).
Несоблюдение этого правила влечет за собой недействительность закрытого
завещания. Также собственноручно должно быть подписано завещательное
распоряжение правами на денежные средства в банках и иных кредитных
организациях, которым предоставлено право, привлекать во вклады или на другие
счета денежные средства граждан (ст. 1128 ГК РФ). Подписание простого
письменного завещания рукоприкладчиком недопустимо, даже если оно совершается в
чрезвычайных обстоятельствах и в положении, явно угрожающем жизни завещателя.
Такой документ не сможет быть в судебном порядке признан завещанием.
При составлении и нотариальном
удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.
Если завещание составляется и
удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на
завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства
свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Нотариус обязан предупредить свидетеля,
а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости
соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ).
При удостоверении завещания нотариус
обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на
завещании соответствующую надпись.
Нотариально удостоверенное завещание
регистрируется в реестре регистрации нотариальных действий, сведения об
удостоверенном завещании вносятся в алфавитную книгу учета завещаний.
Завещание, приравненное к нотариально
удостоверенному завещанию (ст. 1127 ГК РФ), должно быть подписано завещателем в
присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего
завещание. В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила
ст. ст. 1124 и 1125 ГК РФ. Завещание должно быть зарегистрировано в книге
регистрации нотариальных действий, которая ведется в соответствующей
организации.
Завещание, удостоверенное в соответствии
со ст. 1127 ГК РФ, должно быть, как только для этого представится возможность,
направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по
месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно
место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно
соответствующему нотариусу.
Если в каком-либо из упомянутых случаев
гражданин, намеревающийся совершить завещание, выказывает желание пригласить для
этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица,
которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право, удостоверить
завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.
Помимо названных должностных лиц
удостоверение завещания другими лицами допускается лишь в установленных законом
случаях. Так, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке
может быть удостоверено уполномоченным служащим банка согласно ст. 1128 ГК РФ.
Правила названной статьи соответственно применяются к иным кредитным
организациям, которым предоставлено право, привлекать во вклады или на другие
счета денежные средства граждан.
Право гражданина завещать денежные
средства в Сбербанке РФ путем составления в простой письменной форме
соответствующего распоряжения, данного непосредственно банку, было
предусмотрено нормами ранее действовавшего законодательства, однако частью
третьей ГК РФ возможность оформления подобных завещательных распоряжений
существенно расширена. В соответствии со ст. 1128 ГК РФ права на денежные
средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете
гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в
порядке, предусмотренном ст. ст. 1124 - 1127 ГК РФ, либо посредством совершения
завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором
находится этот счет. В отношении средств, находящихся на счете, такое
завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.
При этом порядок составления завещательных распоряжений, предусмотренный
указанной статьей, применим к распоряжениям правами на денежные средства в
любых банках, а не только в Сберегательном банке РФ.
Порядок совершения завещательных
распоряжений денежными средствами в банках определен Постановлением
Правительства Российской Федерации [8, с.4].
Завещательное распоряжение правами на
денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем и
удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения
клиента в отношении средств на его счете. Завещательное распоряжение может быть
написано от руки либо с использованием технических средств
(электронно-вычислительной машины, пишущей машинки и др.). Поправки и приписки
в завещательном распоряжении не допускаются.
В завещательном распоряжении
указываются:
- место и дата его составления;
- местожительство завещателя;
- имена, отчества, фамилии граждан либо
полное местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.
Завещатель может составить одно
завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких
счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.
Если завещатель желает, чтобы денежные средства после его смерти были выданы
нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из
них какая доля завещается. Денежные средства, завещанные нескольким лицам без
указания доли каждого, выдаются всем
этим лицам в равных долях. Завещатель
вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада
(например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в
установленные сроки, после достижения им совершеннолетия и т.п.).
Завещательное распоряжение составляется
в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и
печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге
завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных
распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу. Служащим банка на счете
завещателя делается отметка о составленном завещательном распоряжении.
В случае смерти завещателя нотариус
направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о
смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного
завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения.
Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и
направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия
завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен
под текстом этого завещательного распоряжения.
Завещанные денежные средства выдаются
наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с
ним, за исключением случаев оплаты за счет указанных средств расходов по
похоронам наследодателя.
Завещатель вправе совершить завещание,
не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности
ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно
быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил
влечет за собой недействительность завещания.
Закрытое завещание в заклеенном конверте
передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят
на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их
присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись,
содержащую сведения о завещателе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место
проживания, реквизиты документа, удостоверяющего личность), от которого
нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об
имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с
документом, удостоверяющим личность.
Принимая от завещателя конверт с
закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст.
1126 (завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем) и
ст. 1149 (правила об обязательной доле в наследстве) ГК РФ и сделать об этом
соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ,
подтверждающий принятие закрытого завещания.
По представлении свидетельства о смерти
лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со
дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием. Вскрытие
конверта производится в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших
при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.
Свидетелями при вскрытии конверта с завещанием могут быть как те же лица,
которые участвовали в качестве свидетелей при передаче закрытого завещания
нотариусу, так и иные лица, соответствующие требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ.
Как правило, свидетели приглашаются заинтересованными лицами из числа
наследников по закону, однако могут быть приглашены и по инициативе самого
нотариуса, особенно в тех ситуациях, когда наследников по закону не имеется.
О дате вскрытия конверта с закрытым
завещанием нотариус должен известить наследников наследодателя по закону,
местонахождение которых ему известно. В частности, сведения о наследниках по
закону могут быть представлены лицом, предъявившим свидетельство о смерти
завещателя. Если сведений о наследниках по закону у нотариуса не имеется либо
никто из наследников по закону не изъявил желания присутствовать при процедуре
вскрытия и оглашения закрытого завещания, нотариус должен произвести указанное
действие без их участия в присутствии одних свидетелей. По данному поводу не
может быть двух мнений, поскольку пятнадцатидневный срок, установленный п. 4
ст. 1126 ГК РФ, пресекательный и вскрытие конверта с закрытым завещанием не
позднее названного срока является обязанностью нотариуса.
Возникает вопрос, входит ли в
обязанность нотариуса установление наличия родственных отношений с
наследодателем лиц, сообщивших о себе, что они являются наследниками по закону.
Полагаем, что ответ на этот вопрос должен быть утвердительным. Нотариус должен
на основании представленных ему документов удостовериться, что граждане,
пожелавшие присутствовать при вскрытии конверта с закрытым завещанием и
оглашении завещания, входят в круг наследников по закону. Очередность призвания
к наследованию при этом значения, по всей вероятности, не имеет. Если кто-либо
из наследников по закону не может подтвердить факт своих родственных отношений
с наследодателем, то наследники, имеющие соответствующие документы, могут
подтвердить данное обстоятельство, о чем следует указать в протоколе вскрытия
конверта с закрытым завещанием [19, с.78].
После вскрытия конверта текст
содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, а затем нотариус
составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий
вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник
завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально
удостоверенная копия протокола. В ст. 1126 ГК РФ не определено, кому из
наследников нотариус вправе выдать нотариально удостоверенную копию протокола:
только наследнику, в пользу которого сделано завещание, либо всем наследникам
по закону. Представляется, что нотариально удостоверенные копии протокола могут
быть выданы не только наследнику по завещанию, но и наследникам по закону
(одному или нескольким из них), причем не имеет значения, присутствовали ли эти
наследники при вскрытии конверта с закрытым завещанием.
Составление завещания в простой
письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных
ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его
жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности
совершить завещание в соответствии с правилами ст. ст. 1124 - 1128 ГК РФ, может
изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.
Изложение гражданином последней воли в
простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в
присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из
содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание.
Завещание, совершенное в указанных
обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после
прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить
завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной ст. ст. 1124 - 1128 ГК РФ.
Завещание, совершенное в чрезвычайных
обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК РФ, подлежит исполнению только
при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта
совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование
должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия
наследства.
2.4 Исполнение завещания, исполнитель
завещания
Исполнение завещания осуществляется
наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью
или в определенной части осуществляется исполнителем завещания.
Завещатель может поручить исполнение
завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю
завещания). Об этом он должен указать в своем завещании. Не имеет значения,
является ли этот душеприказчик наследником.
Исполнение завещания включает в себя
принятие мер к охране наследственного имущества, истребование имущества
наследодателя от третьих лиц с целью включения в наследственную массу, а также
передачу наследственного имущества наследникам. Необходимость осуществления
действий по управлению наследственным имуществом и обеспечению его сохранности
связана с тем, что это имущество с момента открытия наследства и до момента вступления
наследников во владение им остается никому не принадлежащим, «лежачим»,
поскольку права и обязанности предыдущего собственника уже прекратились, а
права новых собственников еще не возникли.
Исполнителем завещания должен быть
дееспособный субъект. Согласие гражданина быть исполнителем завещания
выражается этим гражданином одним из следующих способов:
- в его собственноручной надписи на
самом завещании;
- в заявлении, приложенном к завещанию;
- в заявлении, поданном нотариусу в
течение месяца со дня открытия наследства.
Помимо этого, гражданин признается также
давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня
открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.
После открытия наследства суд может
освободить исполнителя завещания от его обязанностей, как по просьбе самого
исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.
Необходимой предпосылкой освобождения
исполнителя завещания от его обязанностей служит наличие уважительных причин. В
Гражданском кодексе их перечень отсутствует. Указывается лишь, что эти причины
должны быть препятствующими дальнейшему исполнению обязанностей душеприказчика.
Таким образом, суд в каждом конкретном
случае должен определить, препятствуют ли те или иные причины дальнейшему
исполнению завещания. На практике к таким причинам можно будет отнести переезд
исполнителя в другую местность, состояние здоровья, недееспособность и т.п. Кодексом
не определяется, когда должны возникнуть названные причины и следует ли
удовлетворить просьбу самого исполнителя, если причины, препятствующие
исполнению завещания, уже существовали, и исполнитель знал об их наличии в
момент, когда выразил согласие на исполнение соответствующих обязанностей.
Представляется, что знание исполнителя о наличии препятствий в момент выражения
согласия не может являться безусловным основанием для отказа в удовлетворении
его заявления, так как в данном случае следует, прежде всего, исходить из
реальной возможности выполнения душеприказчиком своих функций, а также
интересов наследников и иных выгодоприобретателей. Необходимо учитывать, что,
давая согласие на назначение в качестве исполнителя при наличии препятствующих
обстоятельств, лицо могло надеяться на их скорое прекращение. Освобождение
исполнителя допускается, если какие-либо причины препятствуют, а не просто
затрудняют исполнение завещания.
Новеллой по сравнению с ранее
действовавшим законодательством является введение правила об удостоверении
полномочий душеприказчика свидетельством, выдаваемым нотариусом. В статье не
устанавливается, что должно содержаться в таком свидетельстве. Представляется,
что в свидетельстве следует указать сведения об исполнителе, основаниях
возникновения его полномочий, т.е. сослаться на завещательное распоряжение и
дату открытия наследства. Если полномочия исполнителя, содержащиеся в
завещании, ограничены и не совпадают с предусмотренными пунктом 2 статьи 1135
ГК РФ, следует перечислить их в свидетельстве. Когда круг полномочий в
завещании не определен либо определен аналогично пункту 2 настоящей статьи, в
свидетельстве вместо перечня полномочий может быть сделана ссылка на данную
статью. Целью выдачи свидетельства является легитимация полномочий исполнителя
перед третьими лицами. Свидетельство должно выдаваться нотариусом, ведущим
наследственное дело.
Полномочия исполнителя завещания
основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются
свидетельством, выдаваемым нотариусом. Если в завещании не предусмотрено иное,
исполнитель завещания должен принять следующие необходимые для исполнения
завещания меры:
- обеспечить переход к наследникам
причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в
завещании волей наследодателя и законом;
- принять самостоятельно или через
нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;
- получить причитающиеся наследодателю
денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это
имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК РФ);
- исполнить завещательное возложение
либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ)
или завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ).
Гражданский кодекс РФ не содержит
положений об ответственности душеприказчика за ненадлежащее исполнение либо
неисполнение завещания. Представляется, что такая ответственность может
применяться по требованию заинтересованных лиц, в частности наследников.
Ответственность исполнителя завещания определяется нормами главы 25 ГК РФ об
ответственности за нарушение обязательств.
Исполнитель завещания вправе от своего
имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других
государственных органах и государственных учреждениях.
Большое значение имеет назначение
исполнителя завещания, в частности, в случаях, когда:
- имущество завещается
несовершеннолетним, у которых нет родителей;
- имущество завещается государству либо
юридическим лицам;
- имущество завещается под отлагательным
условием;
- завещание содержит завещательный отказ
или возложение;
- предметом завещания является
имущество, в отношении которого после смерти завещателя обязательно возникнет
необходимость управления (доля в уставном или складочном капитале хозяйственных
товариществ и обществ, акции, предприятие как имущественный комплекс и др.).
Исполнитель завещания может выполнять от
своего имени разнообразные функции, а именно:
- производить розыск наследников, в
пользу которых сделано завещание;
- извещать их об открывшемся наследстве;
- обращаться к нотариусу по месту
открытия наследства с заявлением о принятии мер к охране наследственного
имущества;
- распределять наследственное имущество
между наследниками в случаях, когда это возможно (например, распределить
предметы обычной домашней обстановки и обихода между наследниками при
отсутствии у них спора между наследниками о том, какая вещь должна принадлежать
каждому из них) [22, с.80].
Исполнение завещания требует от
душеприказчика определенных затрат. Эти затраты могут быть связаны с
хранением имущества, поддержанием его состояния,
утратой различных платежей (например,
оплата квартирной платы и коммунальных услуг, пошлины при предъявлении исковых требований
о возврате имущества и др.). Эти затраты подлежат возмещению за счет
наследственного имущества, после принятия наследства наследниками, то есть в
период исполнения своих обязанностей душеприказчик тратит собственные средства.
Для получения от наследников возмещения понесенных в связи с исполнением
завещания расходов душеприказчик обязан, во-первых, документально подтвердить
произведенные расходы (представить платежные квитанции, чеки и др.), во-вторых,
доказать, что расходы были произведены во исполнение завещания, в-третьих,
обосновать необходимость этих расходов. К необходимым следует относить не только
расходы, которых нельзя было избежать, но и те расходы, которые производятся в
интересах наследников с целью предотвратить более значительные затраты в
будущем (например, осуществление ремонта протекающей крыши дома во избежание
его разрушения и порчи находящегося в нем имущества). Подтверждение
необходимости расходов возлагается на душеприказчика. В отличие от ранее
действовавшего ГК РСФСР, предусматривавшего предоставление исполнителем по
требованию наследников отчета от своей деятельности и произведенных расходах, настоящий
Кодекс такой обязанности не устанавливает. Поэтому отсутствие отчета или отказ
от его составления нельзя рассматривать как нарушение душеприказчиком своих
обязательств и основание для отказа в возмещение произведенных расходов. Возмещение
расходов производится за счет наследственного имущества. Следовательно, если
расходы превысят стоимость этого имущества, исполнитель не вправе требовать от
наследников или иных лиц их возмещения.
Статья 1136 ГК РФ исходит из презумпции
безвозмездности деятельности душеприказчика, однако допускает установление
иного в завещании. Выплата вознаграждения также производится за счет
наследственного имущества.
2.5 Отмена и изменение завещания
Завещатель вправе отменить или изменить
составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при
этом причины его отмены или изменения.
Для отмены или изменения завещания не
требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, названных наследниками в
отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель вправе посредством нового
завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством
отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений. Последующее
завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или
отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее
завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему
завещанию.
Завещание, отмененное полностью или
частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее
завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.
В случае недействительности последующего
завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.
Завещание может быть отменено также
посредством распоряжения о его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно
быть совершено в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания. К
распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила о
последствиях недействительности последующего завещания: в случае
недействительности распоряжения об отмене завещания наследование осуществляется
в соответствии с этим завещанием.
Завещанием, совершенным в чрезвычайных
обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое
же завещание.
Завещательным распоряжением в банке (ст.
1128 ГК РФ) может быть отменено или изменено только завещательное распоряжение
правами на денежные средства в соответствующем банке. Порядок изменения и
отмены завещательных распоряжений установлен Правилами, утвержденными
Постановлением Правительства РФ [8, с.3].
В случае если гражданин желает изменить
или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в
котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом
собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка после
установления личности завещателя проверяет поданное завещательное распоряжение
и приобщает его к ранее составленному. Завещатель вправе также изменить или
отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением ст. 1130 ГК РФ,
путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально
оговорены отмена или изменение конкретного завещательного распоряжения либо
нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного
распоряжения, один экземпляр которого направляется в банк.
Как уже отмечалось, отмена завещания
путем составления нового окончательна и безвозвратна. Завещание, полностью
отмененное позднее составленным завещанием не восстанавливается, даже если
позднее составленное завещание впоследствии отменено путем подачи об этом
распоряжения.
Например, гражданин Алексеев в 2000г.
составил завещание на все принадлежащее ему имущество в пользу гражданина
Иванова. В марте 2001г. им составлено завещание также на все имущество в пользу
гражданина Петрова. В апреле 2002г. Алексеев отменил завещание, удостоверенное
в 2001г., соответствующим распоряжением.
В данном случае завещание, составленное
в пользу Иванова, не считается вновь вступившим в силу. Оно было бесповоротно
отменено завещанием в пользу
Петрова. В сложившейся ситуации к
наследованию будут призваны наследники гражданина Алексеева по закону, а при отсутствии
таковых имущество будет считаться выморочным.
Отмена завещания, как и само завещание,
- это односторонняя сделка. При удостоверении этой сделки нотариус проверяет
дееспособность лица, отменяющего завещание распоряжением. Составляется
распоряжение в двух экземплярах, один из которых остается на хранении у
нотариуса, второй выдается гражданину, оформлявшему отмену завещания, если
отмена завещания удостоверялась у того же нотариуса, что и само отмененное
завещание. Если же завещание, отмененное распоряжением, было удостоверено
другим нотариусом, гражданин, отменивший завещание, должен направить распоряжение
о его отмене нотариусу, удостоверявшему завещание. Эти действия по просьбе
гражданина, отменившего завещание, может выполнить сам нотариус, удостоверивший
отмену завещания.
Согласно ст. 58 Основ законодательства
РФ о нотариате нотариус в случае получения нового завещания, отменяющего или
изменяющего составленное ранее завещание, а также распоряжения об отмене
завещания, делает отметку об отмене завещания на экземпляре завещания,
хранящегося у нотариуса, и в реестре регистрации нотариальных действий.
Нотариус должен также сделать указанную
отметку в алфавитной книге учета завещаний и, по возможности, на экземпляре
завещания, ранее выданном завещателю (если завещатель предоставит имеющийся у
него экземпляр завещания).
2.6 Право на обязательную долю в
наследстве
Как уже говорилось, свобода завещания
ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Гражданский кодекс РФ
предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права
на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания
(обязательные наследники).
Перечень обязательных наследников,
указанных в Кодексе, является исчерпывающим и расширительному толкованию не
подлежит.
а) несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);
б) нетрудоспособные супруг и родители
(усыновители) наследодателя;
в) нетрудоспособные иждивенцы,
подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ:
1) граждане, относящиеся к наследникам
по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия
наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается
к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на
его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или
нет;
2) граждане, которые не входят в круг
наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными
и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и
проживали совместно с ним.
К нетрудоспособным относятся женщины,
достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а
также инвалиды I, II, III степени (нетрудоспособные по состоянию здоровья),
независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или
инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи
с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не
включаются.
Несовершеннолетние дети наследодателя
при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве,
независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до
достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в
отношении их имела место эмансипация.
Для призвания к наследованию в качестве
обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное
наличие нескольких оснований:
- нетрудоспособность (при определении
этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении
нетрудоспособности наследников. Исключение составляют несовершеннолетние дети.
Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся - 18
лет);
- для признания лиц иждивенцами
наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя,
либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным
источником средств к существованию;
- иждивенчество должно продолжаться не
менее одного года до момента открытия наследства.
Право на обязательную долю в наследстве
удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части
наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других
наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности
незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из
той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все,
что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по
какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого
наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную
долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по
завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при
жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для
проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или
использовал в качестве основного источника получения средств к существованию
(орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного
положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер
обязательной доли или отказать в ее присуждении.
При определении круга наследников,
имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее
исчисления необходимо учитывать ряд положений:
- право на обязательную долю не может
быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение,
так как закон не предусматривает необходимости их согласия;
- наследники второй и последующих
очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до
открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за
исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
- ст. 1149 ГК РФ не связывает
возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой
норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к
наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;
- дети, усыновленные после смерти лиц,
имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в
наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю,
если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия
наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были
прекращены;
- дети, усыновленные при жизни родителя,
права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют,
поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права
(ч. 2 ст. 108 Кодекса о браке и семье РСФСР и соответствующий ей п. 2 ст. 137
СК РФ), за исключением случаев, указанных в ч. 4 ст. 108 Кодекса о браке и
семье РСФСР и соответствующем ей п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих
возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти
другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого
не возражает усыновитель;
- при определении размера обязательной
доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону,
которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву
представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону,
но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего
наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая
предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении
размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать
стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по
другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества,
состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;
- обязательная доля в наследстве
определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику,
имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому
наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть
наследства менее обязательной доли;
- право наследника принять часть
наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в
порядке наследственной трансмиссии;
- в установленных законом случаях (п. 4
ст. 1149 ГК РФ) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих
право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в
ее присуждении;
- правила о признании наследника
недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих
право на обязательную долю в наследстве.
Порядок исчисления обязательной доли
достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все
принадлежащее ему имущество. Например, наследодатель завещал принадлежащую ему
на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату. На момент
открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний
трудоспособный сын. Кроме квартиры, другого имущества, которое могло бы
являться предметом наследования, у наследодателя не было.
На получение свидетельства о праве
собственности пережившая супруга не претендует, однако хотела бы получить
свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в
наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в
завещании квартира.
При определении обязательной доли в
данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону - жена и сын
наследодателя. Поскольку они согласно ст. 1142 ГК РФ являются наследниками
первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как
наследники второй очереди не имели бы права на наследство.
Обязательная доля жены будет исчисляться
исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали
бы в равных долях каждый.
В итоге жена должна получить 1/2 долю от
1/2 доли, т.е. 1/4 долю.
На 3/4 доли наследственного имущества
будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию, в равных
долях каждому, сестре и брату наследодателя.
На практики известны случаи, когда наследодатель
завещал все принадлежащее ему имущество сыну и двум племянникам в равных долях
каждому.
Сын наследодателя, являющийся одним из
наследников по завещанию, на момент смерти наследодателя был инвалидом I
степени. Других наследников по закону у наследодателя не имелось.
В данном случае при наследовании по
закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди
являлся бы сын наследодателя, и к нему перешло бы все наследственное имущество.
Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю в
наследстве в размере 1/2. Права его как обязательного наследника ущемлены
завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/3).
1/2 -
1/3 = 1/6
где
1/2 - обязательная доля;
1/3 - завещанная доля.
Таким образом, сын наследодателя должен
получить по завещанию 1/3 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а
также в соответствии со ст. 1149 ГК РФ (по закону) как обязательный наследник -
1/6 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут
унаследовать только оставшуюся 1/2 долю (1 - 1/3 - 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих,
т.е. по 1/4 доле каждый.
Для удобства выдачи свидетельств о праве
на наследство можно привести все исчисленные доли к общему знаменателю. В итоге
свидетельство о праве на наследство по завещанию можно будет выдать: в 4/12
долях - сыну наследодателя, в 3/12 долях каждому - двум племянникам.
Свидетельство о праве на наследство по
закону согласно ст. 1149 ГК РФ будет выдано сыну наследодателя на 2/12 доли
наследственного имущества.
Большей сложностью отличается порядок
исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме
завещанного, имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в
наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного
имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по
закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части
имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части
имущества, которая завещана.
Обязательная доля может быть поглощена
законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля
обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру
причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не
выделяется.
Например, гражданином Степановым И.А.
было сделано завещание на квартиру в пользу брата.
На момент смерти Степанова у него
имелись трое детей, в том числе сын, являющийся инвалидом I степени, и дочь 53
лет, которая к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным
основаниям, а также внук, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю,
умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся. Все
наследники претендуют на наследство.
Незавещанным у Степанова остался дом
оценкой 350000 рублей. Оценка завещанной квартиры составила 50000 рублей.
Методика исчисления обязательной доли
такова.
В первую очередь, необходимо определить,
имеет ли кто-либо из наследников право на обязательную долю в наследстве.
В приводимом примере дочь наследодателя
не имеет оснований претендовать на получение обязательной доли, поскольку не
достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на
обязательную долю в наследстве не дает.
Не вправе также претендовать на
обязательную долю внук наследодателя. Хотя он и является несовершеннолетним на
момент открытия наследства, однако в круг обязательных наследников,
перечисленных в ст. 1149 ГК РФ, не попадает.
Сын Степанова И.А., напротив, является
обязательным наследником, поскольку он - инвалид I степени и, следовательно,
является нетрудоспособным по состоянию здоровья.
Число наследников по закону и размер
доли, которая причиталась бы нетрудоспособному сыну наследодателя при
отсутствии завещания и наследовании по закону определяются следующим образом.
Наследниками по закону в данном случае
являлись бы два сына, дочь и внук наследодателя (внук - по праву
представления). При этом внук мог бы наследовать долю, причитавшуюся его
матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства.
Таким образом, в случае отсутствия
завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1/4 долю наследства
("законная доля").
Исходя из этой доли будет определяться
обязательная доля.
Определение размера обязательной доли в
идеальном выражении:
1/2 от 1/4 = 1/8.
Определение размера наследственной
массы:
350000 + 50000 = 400000 рублей.
Определение размера обязательной доли в
стоимостном выражении:
1/8 от 400000 = 50000 рублей.
Определение стоимости незавещанного
имущества:
350000 рублей.
Определение стоимости незавещанного
имущества необходимо для того, чтобы оценить, достаточно ли незавещанного
имущества для компенсации обязательной доли.
Определение доли обязательного наследника
в незавещанном имуществе: право на обязательную долю в наследстве
нетрудоспособного сына наследодателя может быть удовлетворено за счет
незавещанной части наследственного имущества, поскольку у наследодателя четверо
наследников по закону, и доля каждого, в том числе и обязательного наследника,
в незавещанном имуществе равна 1/4, что в стоимостном выражении составляет
87500 рублей. Свидетельство о праве на наследство по завещанию на квартиру
должно быть выдано в соответствии с волей завещателя его брату.
Если размер обязательной доли,
причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в
незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за
счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.
Следует учитывать, что в соответствии
Федеральным законом правила об обязательной доле в наследстве, установленные
частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после
01.03.2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний
порядок определения обязательной доли, предусмотренный Гражданским кодексом 1964 г. [7,
c.2].
Судебная практика всегда исходила из
того, что обязательная доля в наследстве может быть принята любым из способов,
установленных законом для принятия наследства. Об этом свидетельствует
следующий судебный прецедент.
Гражданка Моисеенко обратилась в суд с
жалобой на действия нотариуса Климовской нотариальной конторы Брянской области,
отказавшего ей в выдаче свидетельства о праве на наследство после смерти ее
отца - Малинникова И.Ф., ссылаясь на то, что 10.09.1994 г. умер ее брат,
Малинников В.И., оставивший все свое имущество своим сыновьям, Малинникову В.В.
и Малинникову И.В. По ее мнению, право на обязательную долю в наследственном
имуществе имел отец наследодателя Малинникова В.И. - Малинников И.Ф.,
проживавший с наследодателем. Однако он не успел получить на эту долю
свидетельство о праве на наследство в связи с его смертью 30.12.1994 г., а так
как она - дочь Малинникова И.Ф., то вправе наследовать причитающееся отцу
имущество по обязательной доле.
В ходе судебного разбирательства
Моисеенко изменила свои исковые требования и просила признать за ней право на
2/9 доли наследственного имущества.
Решением Климовского районного суда Брянской
области, оставленным без
изменения Судебной коллегией по
гражданским делам и президиумом Брянского областного суда, в удовлетворении
иска отказано.
Заместитель Генерального прокурора РФ в
протесте поставил вопрос об отмене судебных постановлений и направлении дела в
суд первой инстанции в связи с неправильным толкованием судом норм материального
права. Данный протест был удовлетворен Судебной коллегией по гражданским делам
Верховного Суда РФ Определением от 28.10.1997 г., указавшей следующее.
Обсуждая вопрос о законности заявленного
истицей требования, суд правильно пришел к выводу о том, что Малинников И.Ф.,
являясь отцом наследодателя Малинникова В.И., имел право на обязательную долю в
наследственном имуществе, завещанном Малинниковым В.И. своим детям.
Однако вывод районного суда о том, что
Моисеенко - дочь Малинникова И.Ф. права на это наследство в порядке трансмиссии
не имеет, так как сам Малинников И.Ф. своевременно с заявлением о принятии
наследства в нотариальную контору не обратился и не принял наследство по
обязательной доле в связи со смертью, не основан на законе.
Для приобретения наследства наследник
должен его принять. Признается, что наследник принял наследство, когда он
фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал
нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства
(приложение В).
По материалам дела было установлено, что
Малинников И.Ф. на день смерти сына проживал совместно с ним в рабочем поселке
Климово и остался проживать в доме наследодателя после его смерти, поэтому
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ судебные
постановления были отменены.
Глава 3 Виды завещательного
распоряжения
3.1 Завещательный отказ
Возможность
завещательного отказа предусмотрена ст. 1137 ГК РФ, в соответствии с которой
завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию
или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей),
которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный
отказ). Гражданский кодекс 1964 г. допускал возложение завещательного отказа
только на наследников по завещанию.
Важно отметить, что завещательный отказ
должен быть установлен в завещании. При этом содержание завещания может
исчерпываться завещательным отказом.
Предметами завещательного отказа могут
быть: передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном
праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства (на определенный
срок или пожизненно); передача отказополучателю входящего в состав наследства
имущественного права; приобретение для отказополучателя и передача ему иного
имущества; выполнение для него определенной работы или оказание ему
определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя денежных
платежей и т.п.
В частности, на наследника, к которому
переходят жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может
возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или
на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью
[20, с.64].
При последующем переходе права
собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право
пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу,
сохраняет силу.
Предметом завещательного отказа может
являться также передача отказополучателю определенных денежных сумм как
единовременно, так и периодическими платежами.
К отношениям между отказополучателем
(кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ
(должником), применяются положения ГК РФ об обязательствах, если из норм
Кодекса и существа завещательного отказа не следует иное.
Право на получение завещательного отказа
действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим
лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой
отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет
до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от
принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение
завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в
соответствии с правилами п. 5 ст. 1117 ГК РФ.
На практике граждане часто задаются
вопросом, можно ли завещать свою квартиру, например жене, но без права продажи,
а с условием передачи квартиры после смерти жены моему сыну от первого брака.
Предметом завещательного отказа может
быть передача отказополучателю в собственность, во владение или в пользование
вещи, входящей в состав наследства. В частности, на наследника, к которому
переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, наследодателю
законодательством предоставляется возможность возложить обязанность
предоставить другому лицу на период жизни этого лица право пользования этим
помещением. В данной ситуации следует завещать свою квартиру сыну с
предоставлением права пожизненного пользования жене. Поэтому наследодатель не
может завещать квартиру жене с условием перехода права собственности на
недвижимость к сыну после ее смерти, так как эту сделку она сможет заключить
только в течение своей жизни.
При последующем переходе права
собственности на квартиру к другому лицу право пользования этой квартирой,
предоставление по завещательному отказу, сохраняет силу (ст. 1137 ГК РФ). Иными
словами, в случае продажи квартиры сыном право пользования квартирой в любом
случае останется за женой.
Завещательный отказ должен быть
установлен в завещании. Право на получение завещательного отказа действует в
течение трех лет с момента смерти наследодателя и не переходит к другим лицам.
Жена наследодателя может воспользоваться завещательным отказом до истечения
трех лет с момента смерти наследодателя. После истечения этого срока, если жена
не воспользуется предоставленным ей по завещанию правом, завещательный отказ
теряет свою силу.
Таким образом, наследодатель вправе
завещать свою квартиру сыну и наложить на него обязанность предоставить жене
наследодателя право пожизненного пользования квартирой.
Обязанность выполнения завещательного
отказа у наследника возникает только в случае принятия им наследства.
Наследник, на которого завещателем возложен завещательный отказ, должен
исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом
приходящихся на него долгов завещателя [22, с.90].
Если наследник, на которого возложен
завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его
обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему
наследства, которая превышает размер его обязательной доли.
Если завещательный отказ возложен на нескольких
наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на наследство
соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не
предусмотрено иное.
Если вследствие обстоятельств,
предусмотренных Кодексом, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на
которого была возложена обязанность, исполнить завещательный отказ, переходит к
другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не
следует иное, обязаны исполнить такой отказ.
Например, в случае смерти до открытия
наследства лица, на которое было
возложено исполнение завещательного
отказа, либо в случае непринятия им наследства обязанность исполнения
завещательного отказа переходит на других наследников, получивших его долю. В
частности:
- если наследник, обязанный исполнить
завещательный отказ, отказался от наследства в пользу другого наследника по
закону или по завещанию и этот наследник принял наследство, то исполнение
завещательного отказа возлагается на наследника, в пользу которого состоялся
отказ от наследства;
- если наследник, обязанный исполнить
завещательный отказ, умер до открытия наследства либо не принял его, и на
указанные случаи завещанием ему был подназначен другой наследник, то исполнение
завещательного отказа должно быть возложено на подназначенного наследника, если
он принял наследство;
- если наследник по завещанию, обязанный
исполнить завещательный отказ, умер до открытия наследства, не успев принять
его в установленный законом шестимесячный срок, то право на принятие наследства
переходит к его наследникам, и в случае принятия ими наследства к ним переходит
обязательство по исполнению завещательного отказа;
- если наследник по завещанию, обязанный
исполнить завещательный отказ, не принял наследство, при этом не имеется других
наследников, принявших наследство, и наследственное имущество в соответствии со
ст. 1151 ГК РФ в порядке наследования переходит в собственность Российской
Федерации, то к ней же переходит и обязанность исполнить завещательный отказ.
Если отказополучатель своими умышленными
противоправными действиями, направленными против наследодателя или наследников
либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании,
способствовал или пытался способствовать получению завещательного отказа, он
отстраняется от получения завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК РФ).
Отказополучатель вправе отказаться от
получения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ). При этом отказ в пользу
другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается.
В случае, когда отказополучатель
является одновременно наследником, его право отказаться от получения
завещательного отказа не зависит от его права принять наследство или отказаться
от него.
При совершении завещания с завещательным
отказом целесообразно решить вопрос об исполнителе завещания, который сможет
контролировать процесс реализации воли завещателя.
3.2 Завещательное возложение
Завещатель может в завещании возложить
на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить
какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное
на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же
обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения
в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного
возложения.
В отличие от завещательного отказа,
который всегда имеет имущественный характер, возложение может носить как
имущественный, так и неимущественный характер.
Правовое значение в этом случае имеет
именно общеполезная цель, на достижение которой должны быть направлены действия
лица, обязанного исполнить возложение. Это должна быть цель, полезная для
государства и общества в целом, либо цель, представляющая собой пользу для
определенного круга с неопределенным числом лиц (например, пользование
библиотекой наследодателя всеми жителями города, оказание финансовой поддержки
студентам какого-либо учебного заведения и т.п.).
Завещатель вправе также возложить на
одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих
завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за
ними.
К завещательному возложению, предметом
которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно
применяются правила ст. 1138 ГК РФ об исполнении завещательного отказа:
наследник, на которого завещателем возложена обязанность совершения действия,
направленного на осуществление общеполезной цели, должен исполнить его в
пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на
него долгов завещателя. Если наследник, на которого возложены указанные
действия, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность
исполнить возложение ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства,
которая превышает размер его обязательной доли.
При совершении завещаний с возложением
нотариус должен рекомендовать завещателю решить вопрос об исполнителе
завещания.
Заинтересованные лица, исполнитель
завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного
возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. Иначе
может возникнуть ситуация, когда факт нарушения своих прав и законных интересов
заинтересованному лицу доказать будет очень сложно и суд может отказать ему в
удовлетворении исковых требований, посчитав его ненадлежащим истцом
[23, с.128].
Срок действия права требования
исполнения завещательного распоряжения законодательством прямо не определен,
однако п. 2 ст. 1139 ГК РФ установлено, что к завещательному возложению,
предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно
применяются правила, предусмотренные Кодексом для завещательного отказа. С
учетом этого право требования исполнения такого завещательного возложения
действует в течение трех лет со дня открытия наследства.
Если вследствие обстоятельств,
предусмотренных законом, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого
была возложена обязанность, исполнить завещательное возложение, переходит к
другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания или закона не
следует иное, обязаны исполнить такое возложение (ст. 1140 ГК РФ).
На практике встречаются такие завещания,
в котором умершая мать завещает все имущество своей дочери. Предусмотрено
завещательное возложение: она не может выйти замуж за жениха, так как при жизни
он не нравился матери.
Гражданский кодекс предусматривает
возложение на одного или нескольких наследников совершить какое-либо действие
имущественного или неимущественного характера. Однако условия, предусмотренные
в завещании, не должны влечь за собой ограничение гарантированных Конституцией
РФ прав и свобод. В данном случае речь идет именно об ограничении прав и
свобод: нежелание, чтобы дочь умершей вышла замуж за жениха. Дочь умершей
вправе обратиться в суд, чтобы признать завещание в этой части недействительным
[63, с.52].
Возникновение неправомерных условий
завещания обусловлено тем, что в законе нет четкого перечисления отлагательных
условий. При таком явном пробеле законодательства и при отсутствии аналогии
закона действует аналогия права: за последние годы судебной практики по этому
вопросу установился примерный перечень условий, не противоречащих правам и
свободам граждан, гарантированных Конституцией РФ. К ним относятся:
- получение наследственного имущества по
достижении определенного возраста;
- получение наследства по прошествии
скольких-то лет после смерти завещателя;
- прекращение ведения паразитического
образа жизни;
- прекращение злоупотребления алкоголем
и т. д.
Глава 4 Принятие
наследства
Срок принятия наследства.
Принятие наследства после установленного срока
Постановлением Президиума
Ульяновского областного суда от 25 октября 2002 г. установлено. Что пропуск срока для принятия наследства является основанием для разрешения
судом вопроса о его восстановлении на наследуемое имущество. Гражданин Агеев
обратился в суд с иском к администрации о признании права собственности на
денежный вклад в филиале Сбербанка России. Свои требования истец обосновал тем,
что 26 мая 2001 г. умер его отец. После смерти отца открылось наследство на
вклад.
Поскольку истец, как
указано в исковом заявлении, является его единственным наследником, он желает
принять наследство, но при этом пропустил установленный ст. 1154 ГК РФ срок для
его принятия, он просит признать за ним право собственности на данное
имущество. Решением суд удовлетворил требования гражданина Агеева.
Решение подлежит отмене.
Из материалов дела следует, что право гражданина Агеева на наследство,
оставшееся после смерти его отца, не было нарушено или оспорено. В соответствии
со ст. 218 ГК РФ в случае смерти гражданина право на принадлежащее ему
имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием
или законом. Порядок принятия наследства регламентируется гл. 64 ГК РФ,
Основами законодательства РФ о нотариате.
Признание судом за
гражданином Агеевым права собственности не соответствует закону и нарушает
порядок оформления наследственных прав. Пропуск гражданином Агеевым срока для
принятия наследства является основанием для разрешения судом вопроса о его восстановлении
(по заявлению наследника) в порядке ст. 1155, а не для признания за ним права
собственности на наследуемое имущество. При таких обстоятельствах решение не
может быть законным.
В пункте 30 обзора
судебной практики Приморского краевого суда по рассмотрению гражданских дел в
кассационном и надзорном порядке в первом полугодии 2003 г. говорится о восстановлении срока принятия наследства. Супруги Михеевы предъявили иск к бывшей
невестке Кротовой о продлении срока на принятие наследства, открывшегося в
сентябре 2000 г. в связи со смертью их сына.
Решением Советского
районного суда от 22 октября 2002 г. иск удовлетворен, но не разрешен вопрос о
размере долей каждого из наследников. Ко времени рассмотрения спора этим же
судом вынесено решение о признании недействительным выданного ответчику
Кротовой свидетельства о праве на наследство. Между сторонами возник спор о
разделе наследства, который суду следовало разрешить по существу. По смыслу
пункта 1 ст. 1155 ГК РФ при рассмотрении дела о восстановлении срока для
принятия наследства суд признает наследника принявшим наследство и одновременно
определяет доли для всех наследников в наследственном имуществе.
Принятие наследства носит
срочный характер. В соответствии со ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято
в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследство открыто в
день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, оно может быть принято в
течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым
гражданин объявлен умершим. Согласно пункту 1 ст. 1114 ГК РФ при объявлении
гражданина умершим днем открытия наследства считается либо день вступления в
законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти,
указанный в решении суда.
В соответствии с пунктом
3 ст. 45 ГК РФ в случае объявления гражданина, пропавшего без вести при
обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать его
гибель от определенного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина
день его предполагаемой гибели, о чем указывается в решении суда.
На практике возникает
вопрос: нет ли противоречий между правилами ст. 45, с одной стороны, и пунктом
1 ст. 1145 – с другой? Безусловно, определенное противоречие присутствует. В
пункте 1 ст. 1145 законодатель говорит о том, что в случае открытия наследства
в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение
шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (в то время как
ст. 45 и 1114 предписывают в этих случаях исходить из дня смерти, указанного в
решении суда). Необходимо руководствоваться правилами ст. 1154, которые имеют
характер специальных, а правила ст. 45 и 1114 носят характер общих.
Наряду с общим сроком
принятия наследства Гражданский кодекс устанавливает следующие специальные
сроки:
- шесть месяцев – со дня
возникновения права наследования, если это право возникает вследствие отказа
наследника от наследства или признания его недостойным наследником;
- три месяца – со дня
окончания общего срока принятия наследства для лиц, право наследования у
которых возникает вследствие непринятия наследства другим наследником.
Согласно ст. 1155 ГК РФ
принятия наследства по истечении установленного срока осуществляется:
- по решению суда о
восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, если
наследник пропустил срок по уважительным причинам и при условии, что он
обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска
отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и
признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными;
- без обращения в суд при
условии согласия в письменной форме всех наследников.
Ранее выданные
свидетельства о праве на наследство аннулируются. Если на основании ранее
выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на
недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного
свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения
соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.
Получение причитающегося
лицу наследства в соответствии с правилами ст. 1104, 1105, 1107 и 1108 ГК РФ,
которые в случае, указанном в пункте 2 ст. 1155 (письменное согласие
наследников), применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме
соглашением между наследниками не предусмотрено иное.
Заключение
Реформы,
проводимые в Российской Федерации за последние 15 лет изменили политическую
ситуацию в нашей стране. Возникли новые экономические отношения, которые
оформили новую социальную структуру общества. Большинство россиян не стало жить
лучше, но у многих все же появилась в результате приватизации дорогостоящая
собственность. Поэтому вопрос о судьбе их имущества после смерти либо о
получении имущества в наследство перестает быть безразличным.
Приоритетным
положением Конституции Российской Федерации 1993 г. среди основных прав и свобод человека и гражданина является право каждого гражданина иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, в том
числе завещать имущество по своему усмотрению. Конституция Российской Федерации
гласит: «Право наследования гарантируется законом».
Конституционно
гарантированное регулирование права наследования осуществляется в соответствии
с нормами третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, которые
соответствуют современному периоду становления рыночной экономики и укрепления
частной собственности. Сейчас, спустя несколько лет после принятия части
третьей Гражданского кодекса, увеличилось количество наследственных дел в судах
общей юрисдикции (споры о разделе наследства, о праве на обязательную долю в
наследственном имуществе, о недействительности завещания), да и очереди у
нотариусов стали больше (составление завещания, охрана наследства, выдача
свидетельств о праве на наследство). Эти обстоятельства свидетельствуют об
актуальности принятого законодательства и юридической грамотности россиян по
отношению к имуществу, которое принадлежит им по праву собственности либо будет
передано по завещанию в собственность их родственников.
Каждый
человек рано или поздно сталкивается с неизбежностью – становиться наследником (получая
завещанное или перешедшее к нему по закону имущество его родственников) и
единожды – наследодателем (еще при жизни имея возможность распоряжаться, кому
из наследников завещать свое имущество). Для этого составляется завещание,
которое заверяется нотариусом и приобретает форму юридически оформленной воли наследодателя
после смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: «Воля
умершего – закон».
Завещание,
являясь односторонней сделкой, наравне с другими сделками может быть подвержено
«порокам воли». Наследодатель в любое время может изменить или отменить ранее
составленное завещание по любой причине, в том числе при совершении
противоправных действий может осуществить защиту от посягательств на свободу
завещания. Такие действия наследодатель можно рассматривать как самозащиту
гражданских прав путем восстановления положения существующего до нарушения
права. Иными словами, эти действия осуществляются самостоятельно, без обращения
в государственные органы. Конечно, завещание, как и любая другая сделка,
заключенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признана судом
недействительным. Однако это возможно лишь после смерти наследодателя по иску
заинтересованных лиц. Поскольку при жизни наследодатель сам вправе осуществить
свою защиту, нет необходимости применения мер государственного принуждения.
Иное привело бы к необоснованному ограничению прав наследодателя. Именно со
связи с этим законодатель предусмотрел включение в раздел V
Гражданского кодекса Российской Федерации нормы о том, что оспаривание
завещания до открытия наследства не допускается. До открытия наследства юрисдикционная
форма защиты, требующая вмешательства компетентных органов, наследодателем, как
правило, не используется. Обращение к этой форме защиты может быть, например,
при наличии препятствий для выражения последней воли со стороны нотариуса,
отказывающего в удостоверении завещания.
На сегодняшний
день законодатель России повернулся лицом, к интересам его граждан выдвинув на
первое место заботу о человеке. Установив, что с наследуемого имущества, в
отношении которого свидетельства о праве на наследство выдаются, начиная с 1
января 2006 года, налог с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения, не взимается.
Изменения, произошедшие в
законодательстве, коснулись так же доходов, полученных в порядке дарения. Итак,
доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в
случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими
родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации
(супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными,
дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами).
Данные изменения в законодательстве
свидетельствуют о том, что приоритет государственных интересов в сфере взимания
налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения канул в
прошлое.
Завещание
как форма распоряжения является альтернативой наследования по закону.
Формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым
следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, т.
е. объектов частной собственности граждан, так и возможностей распоряжения
находящимся в частной собственности имуществом. Используя завещание, можно
выйти из сложной ситуации, связанной с распределением имущества между
наследниками по закону, что позволяет сделать
вывод об актуальности, рассматриваемой темы.
ещания), да и очериди у нотариусов стали больше
(составление завещания, охрана наследства, м имуществе, о недействительности за
Список использованных
источников
1. Конституция Российской Федерации.
Проект. – М.: Юридическая литература, 1993. – 58с.
2. Гражданский кодекс
РСФСР. – М.: Юридическая литература, 1979. – 272с.
3. Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть 1). – М.: Юридическая литература, 1994. – 192с.
4. Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть 2). – М.: Юридическая литература, 1996. – 132с.
5. Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть 3). – М.: Юридическая литература, 2001. – 27с.
6. Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате: Закон Российской Федерации. – М.: Юридическая литература,
1993. - 22с.
7. О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный Закон Российской Федерации
// http://www.consultant.ru.
8. Об утверждении Правил совершения
завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках: Постановление
Правительства Российской Федерации // http://www.consultant.ru.
9. О практике рассмотрения судами РСФСР
дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками
или наркотическими веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР // http://www.consultant.ru.
10. О судебной практике по делам о
наследовании: Постановление Пленума Верховного Суда СССР // http://www.consultant.ru.
11. Завещание признается недействительным,
если при его составлении не соблюден установленный законом порядок
удостоверения завещания, и оно не выражает воли завещателя // Бюллетень
Верховного Суда РСФСР. - 1980. - № 1. – С.2-3.
12. Несоблюдение
обязательной нотариальной формы удостоверения завещания влечет его
недействительность // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. - 1983. - № 7. – С.5-6.
13. Совершение завещания гражданином, не
обладающим дееспособностью в полном объеме, влечет его недействительность // Бюллетень
Верховного Суда РФ. - 2000. - № 7. – С.7-8.
14. Об утверждении Методических
рекомендаций по совершенствованию отдельных видов нотариальных действий
нотариусами Российской Федерации // Бюллетень Минюста России. - 2000. - № 4. – С.9-16.
15. Комментарий к
Конституции Российской Федерации // Под ред. Л.А. Окунькова. – М.: Юристъ,
2002. – 198с.
16. Барщевский М.Ю. Наследственное право.
– М.: Белые альвы, 1995. - 398с.
17. Гаврилов В.О. Комментарий к разделу V
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. Наследственное право.
– СПб.: Питер, 2003. – 441с.
18. Гагарский А.О. О
работе судов Российской Федерации в первом полугодии 1996 года. – М.: Российская
юстиция, 1997. - 369с.
19. Грудцына Л.Ю. Наследственное право в
таблицах и схемах с комментариями. – М.: Эксмо, 2006. – 224с.
20. Гущин В.В., Дмитриев Ю.А.
Наследственное право и процесс в Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2004. - 472с.
21. Долинская В.В.
Наследственное право Российской Федерации. – М.: Приор, 2004. – 397с.
22. Зайцева Т.И., Крашенинников
П.В. Наследственное право // Комментарий законодательства и практика его
применения. – М.: Статут, 2003. – С.80-90.
23. Мананников О.В. Наследственное право
России. – М.: Дашков и Ко, 2003. – 510с.
24. Муромцев С.А. О
толковании духовных завещаний // Судебная газета. – 1982. – 25 февраля.
25. Никитюк П.С. Наследственное право и
наследственный процесс. – Кишинев: Фиатон, 1973. – 511с.
26. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая
давность. – М.: Госюриздат, 1954. – 528с.
27. Оглобина О.М. Наследование по
завещанию. – М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2004. – 271с.
28. Пиляева В.В. Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. – М.:
Кнорус, 2002. – 339с.
29. Ростовцев Н.В. Нормы наследственно
права в третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.: Юрист,
2002. - 498с.
30. Саломатова Т.В. Наследование по
завещанию и по закону. Защита наследственных прав в суде. – М.: Статут, 2002. –
516с.
31. Серебровский В.И. Очерки советского
наследственного права. – М.: Статут, 2003. – 558с.
32.Эйдинова Э.Б. Наследование по закону
и по завещанию. – М.: Юридическая литература,
1985. – 356с.
33. Ярошенко К.Б. Наследственное право.
– М.: Приор, 2002. - 422с.
ПРИЛОЖЕНИЕ
А
Отказ от наследства
|
В нотариальную контору № 45
Место нахождения: г. Ульяновск, ул.
Пушкинская д.4-А
|
Я, Варфаламеева
Валентина Аркадьевна, наследник
по завещанию № 952,
зарегистрированный в нотариальной конторе № 45, 02.03.2006
(указывается реестровый №
завещания, № нотариальной конторы и дата регистрации завещания)
отказываюсь от причитающегося мне наследства в
пользу Варфаламеевой Ольги Аркадьевной,
которая является вторым наследником по завещанию.
02 марта 2006 г. / _______________ /
(дата) (подпись)
Личность подписавшего отказ
установлена, дееспособность проверена.
Зарегистрировано в реестре за № 952
Взыскано по тарифу: 30 руб. 00 коп.
МП Нотариус: ___________________________
А.В. Абрамова
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Б
Завещание с
подназначением наследника
город Ульяновск, второе
марта две тысячи шестой год
Я, г-н Варфаламеев
Аркадий Олегович, проживающий(ая) по адресу:
г. Ульяновск, ул. Кирова д. 20 кв.
120, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение.
Из принадлежащего мне
имущества: одна трех комнатная квартира,
(название имущества, количество)
Находящегося по
адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова д. 20, кв. 120,
я завещаю г-ну Варфаламеевой
Марии Павловне, 01.07.1950 г., а в случае
(ФИО,
дата рождения)
его (ее) смерти ранее моей или одновременно со мной либо
после открытия наследства, не успев его принять, либо если он (она) не примет
наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь права
наследовать, или будет, отстранен от наследования как недостойный, - г-н Варфаламеева
Валентина Аркадьевна, 25.10.1972 г.
2. Содержание ст. 1149 Гражданского
кодекса РФ мне нотариусом разъяснено.
3. Экземпляр завещания хранится в
делах нотариуса Абрамовой Алины Валерьевной,
экземпляр выдается завещателю г-ну Варфаламееву Аркадию
Олеговичу .
(ФИО прописью, подпись)
«02» марта 2006 г., я, Абрамова Алина Валерьевна,
нотариус г. Ульяновска, лицензия № 006880 от 26.05.1997 г., свидетельствую
подлинность подписи
(№ и дата выдачи лицензии)
г-на Варфаламеева Аркадия Олеговича, которая сделана в моем
присутствии.
Продолжение приложения Б
Личность подписавшего
завещание установлена, дееспособность проверена.
Текст завещания прочитан
нотариусом вслух.
Зарегистрировано в
реестре за № 798.
Взыскано по тарифу: 30
руб. 00 коп.
МП Нотариус:
_______________________________ А.В. Абрамова
(подпись)
ПРИЛОЖЕНИЕ
В
Заявление о принятии наследства
|
В нотариальную контору № 45
Место нахождения: г. Ульяновск, ул.
Пушкинская д.4-А
|
Заявление
Я, Варфаламеева
Мария Павловна, наследник
по завещанию № 798 от 02 марта 2006 г. зарегистрированного в нотариальной конторе № 45, прошу на основании ст. 1162 ГК РФ выдать
на мое имя свидетельство о праве на наследство.
15 апреля 2006 г. / _______________ /
(дата) (подпись)