Понятие и виды гражданско-правового договора
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Курсовая работа
по гражданскому праву
на тему:
Понятие и виды гражданско-правового договора.
Студентки: Поспеловой Е.В.
Группы: М2В_2-Ю
Москва
2009 год
Содержание
Введение
Глава 1.
Понятие и значение договоров в гражданском праве
1.1 Понятие
и принцип свободы договора
1.2 Значение
договоров в гражданском праве
1.3 Правовое
регулирование договоров
Глава 2.
Виды договоров в гражданском праве
2.1 Основные
классификации договоров
2.2 Особые
виды договоров в гражданском праве
Глава 3.
Содержание, порядок заключения и расторжения договора
3.1
Содержание договора
3.2 Порядок
заключения договора
3.3
Изменение и расторжение договора
3.4
Толкование договора
Заключение
Список
использованной литературы
Термин "договор" употребляется в гражданском праве
в различных значениях. Под договором понимают основание возникновения правоотношения
(договор-сделка); само правоотношение, возникшее из этого основания (договор-правоотношение);
форма существования правоотношения (договор-документ).
Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают
соответствующие имущественные правоотношения а также, как и любые сделки, представляют
собой волевой акт, обладающий специфическими особенностями, такими как: единое волеизъявление
двух или более лиц, выражающее их общую волю; свобода договора.
Другими словами, договор является правопорождающим фактом, правовым
инструментом, с помощью которого стороны сами устанавливают для себя права и обязанности,
борются с недостатками, пробелами законодательства. Заключение договора ведет к
установлению юридической связи между сторонами договора. Эта связь становится юридической
ввиду того, что государство обеспечивает договор мерами государственного принуждения.
Поэтому договор справедливо считается "законом для двоих".
Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках
закона поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения,
а равно последствия нарушения соответствующих требований. Регулирующая роль договора
сближает его с законом и нормативными актами.
Договор служит идеальной формой активности участников гражданского
оборота. Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в
рамках которого интерес каждой стороны, в принципе может быть удовлетворен лишь
посредством удовлетворения другой стороны. Это и порождает общий интерес сторон
в заключении договора и его надлежащем исполнении. Это свойство договора обеспечивает
такую организованность и такой порядок в сфере общественного производства без какого-либо
непосредственного воздействия и взаимодействия с аппаратом государственного принуждения,
какой не могут обеспечить никакие другие правовые средства, в том числе и административно-правовые
средства.
Проблемы, связанные с классификацией договоров относятся к числу
давних проблем цивилистики. Наличие у всех договоров общих признаков - совпадения
воли и волеизъявления, правомерность действия, действия принципа допустимости и
свободы договора - не исключает возможность их классификации. Классификация договоров
позволяет решать ряд важных задач. Выявление общих типичных черт договоров и различий
между ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора, обеспечивает
его соответствие содержанию регулируемой деятельности, создает возможность на научной
основе систематизировать законодательство о договорах, повышать согласованность
нормативных актов. В соответствии с различными основаниями классификации договоры
можно подразделять на различные виды.
В основе такого деления могут лежать самые различные категории,
избираемые в зависимости от преследуемых целей. Деление договоров на отдельные виды
имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет
участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей
деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому
договору, который в наибольшей мере соответствует их потребностям.
Цель данной курсовой работы - проанализировать законодательство
в области гражданско-правовых договоров, отследить место договоров в правовой системе
Российской Федерации, рассмотреть основные виды гражданско-правовых договоров, а
также, изучить порядок заключения, изменения и расторжения договора.
Для написания курсовой работы использовались следующие источники:
нормативные акты РФ, научная литература, периодические издания, документы судебной
практики.
Курсовая работа состоит из трех глав.
Первая глава раскрывает понятие договора, определяет значение
и место договоров в гражданском праве.
Вторая глава посвящена видам договоров. Отдельно рассмотрены
виды договоров, которые особо выделены законодательством.
В третьей главе рассматривается содержание договора, порядок
заключения, изменения и расторжения договора.
Гражданско-правовой договор является многопонятийной гражданско-правовой
категорией. В законодательстве и в науке гражданского права термин "договор",
по мнению Витрянского В.В., употребляется в трех различных смыслах:
§ основание
возникновения правоотношения (договор-сделка);
§ само
правоотношение, возникшее из этого основания (договор-правоотношение);
§ форма
существования правоотношения (договор-документ). [1]
Рассмотрим это понятие в аспекте юридического факта, лежащего
в основе обязательственного правоотношения. Договором признается соглашение
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
или обязанностей (п.1 ст.420 ГК). Данное определение полностью соответствует нормам
о двух - или многосторонних сделках. Поскольку договор является двух - или многосторонней
сделкой, ибо всякая гражданско-правовая сделка либо устанавливает, либо изменяет,
либо прекращает гражданские права и обязанности, к договорам применяются правила
о двух - и многосторонних сделках, предусмотренные гл.9 ГК (п.2 ст.420 ГК). Гражданско-правовые
договоры порождают, изменяют или прекращают соответствующие имущественные правоотношения
а также, как и любые сделки, представляют собой волевой акт, обладающий специфическими
особенностями, такими как:
§ единое
волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю (ст.154, п.3 ГК);
§ свобода
договора (ст.421 ГК).
Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому
законодатель закрепляет ряд норм, обеспечивающих свободу договора. Свобода договора
возведена в ранг принципов гражданского законодательства (ст.1 ГК). Важно отметить,
что Гражданский кодекс не только провозглашает принцип свободы договора, но и закрепляет,
и раскрывает его в конкретных нормах о договорах. Свобода договора предполагает
следующее: "Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение
к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность
заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством" (п.1 ст.421 ГК). В законодательстве и науке права термину
"договор" придается значение не только юридического факта. Нередко он
применяется для наименования самого правоотношения, возникшего в результате соглашения,
а также примерных форм, используемых при заключении различных договоров, иных документов,
из которых явствует достигнутое сторонами соглашение. Категория договора широко
используется в сферах общественной жизни: в экономике, социальной, культурной сфере,
политике и т.д.
При переходе к рыночной экономике гражданско-правовой договор
становится основной правовой формой имущественных отношений между всеми участниками
гражданского оборота. [2]
Имущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое выражение
товарно-денежных, рыночных экономических связей складывается из многочисленных конкретных
актов отчуждения и присвоения имущества (товара), совершаемых собственниками или
иными законными владельцами. В подавляющем большинстве случаев эти акты выражают
согласованную волю товаровладельцев, оформленную и закрепленную в виде договоров.
Поскольку рыночный обмен есть обмен товарами, осуществляемый их собственниками,
постольку он и не может строиться иначе как в виде отражающих взаимные интересы
равноправных товаровладельцев актов их свободного и согласованного волеизъявления.
Поэтому гражданско-правовой договор представляет собой основную, важнейшую правовую
форму экономических отношений обмена.
В рыночном хозяйстве договор становится одним из основных способов
регулирования экономических взаимосвязей, так как их участники, будучи собственниками,
по своему усмотрению определяют направления и порядок использования принадлежащего
им имущества. В качестве товаропроизводителей собственники самостоятельно организуют
производство и сбыт своей продукции (товаров, работ, услуг) путем заключения и исполнения
договоров со своими контрагентами, тем самым определяя характер и содержание отношений,
составляющих экономический оборот. Ведь условия договоров в большинстве случаев
формируются самими сторонами и отражают баланс их частных интересов, учитывающий
конкретную экономическую ситуацию. [3]
Конечно, договорное саморегулирование всегда опирается на силу
допустившего его закона, т.е. на силу публичной власти (государства). Однако последняя,
как свидетельствует весь исторический, и прежде всего отечественный, опыт не может
произвольно допускать или исключать договор (и стоящий за ним товарно-денежный обмен)
в экономике в целом и даже в ее отдельных сферах, не рискуя при этом получить крайне
негативные экономические последствия. Последние, таким образом, предопределяют рамки
необходимого государственного вмешательства в хозяйственную жизнь общества. С этой
точки зрения договор предстает как экономико-правовая категория, в которой экономическое
содержание (акт товарообмена) получает объективно необходимое ему юридическое (гражданско-правовое)
оформление и закрепление. [4]
Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых
средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в принципе может быть удовлетворен
лишь посредством удовлетворения другой стороны. Это и порождает общий интерес сторон
в заключении договора и его надлежащем исполнении. Это свойство договора обеспечивает
такую организованность и такой порядок в сфере общественного производства без какого-либо
непосредственного воздействия и взаимодействия с аппаратом государственного принуждения,
какой не могут обеспечить никакие другие правовые средства, в том числе и административно-правовые
средства.
Договор служит идеальной формой активности участников гражданского
оборота. Важно подчеркнуть, что, несмотря на изменение его социально-экономического
содержания, в ходе истории общества сама по себе конструкция договора как порождение
юридической техники остается в своей основе весьма устойчивой. [5]
Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках
закона поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного поведения,
а равно последствия нарушения соответствующих требований.
Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными
актами. Условия договора отличаются от правовой нормы главным образом двумя принципиальными
особенностями. Первая связана с происхождением правил поведения: договор выражает
волю сторон, а правовой акт - волю издавшего его органа. Вторая различает пределы
действия того и другого правила поведения: договор непосредственно рассчитан на
регулирование поведения только его сторон - для тех, кто не является сторонами,
он может создать права, но не обязанности; в то же время правовой или иной нормативный
акт порождает в принципе общее для всех и каждого правило (любое ограничение круга
лиц, на которых распространяется нормативный акт, им же определяется). Отмеченные
две особенности отличают именно гражданско-правовой договор. В договоре, в котором
указанные особенности отсутствуют, имеются в виду различные виды публично-правовых
договоров, - грань, отграничивающая его от нормативного акта, стирается. И все же
во всех случаях в публичном договоре в конечном счете определяющее значение имеет
воля сторон. [6]
Назначение договора состоит в том, что он служит самостоятельным
основанием возникновения обязательства. Вместе с тем договорные обязательства иногда
действуют параллельно с недоговорным, защищая его или иным образом обеспечивая его
цели.
Примером может служить обязательство собственника, потерявшего
вещь, или иного лица, имеющего право требовать возврата найденной вещи, в том числе
органа местного самоуправления, возместить нашедшему расходы, связанные с находкой,
и выплатить ему вознаграждение. Установлено, что если найденная вещь не имеет определенной
стоимости и представляет ценность только для собственника (например, фотографии
родственника), то соответствующие обязательства (возместить расходы и выплатить
вознаграждение) признаются возникшими только после того, как между тем, кто потерял
найденную вещь (ее собственником), и нашедшим вещь будет достигнуто соглашение о
размере подлежащей выплате суммы (п.2 ст.229 ГК).
Говоря о близости обязательств, возникающих из договора и из
недоговорных отношений, можно с определенными оговорками указать на способы обеспечения
обязательств. Четыре из поименованных в ГК шести способов обеспечения - неустойка,
залог, поручительство, задаток - возникают, как правило, из договора. Это не относится
к двум другим указанным в Кодексе способам обеспечения обязательств. Имеются в виду
удержание, которое возникает непосредственно из закона и по правилам, указанным
в законе (ст.359 и 360 ГК), а также банковская гарантия, которая, напротив, основана
на односторонней сделке (ст.368 ГК). Однако и эти два способа могут иметь целью
обеспечить обязательство стороны, порожденное практически любым договором. [7]
Правовое регулирование договоров заключается в установлении порядка
их заключения и исполнения сторонами принятых на себя обязательств, а также ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких обязательств.
ГК уделяет договорам определенное место в своей общей части,
а равно в разделе, посвященном обязательствам (определенное место они занимают и
во всех остальных его разделах).
Заключая договор, стороны должны руководствоваться главой ГК
о сделках (имея в виду необходимость соответствия договора условиям действительности
сделок); главами, посвященными общим положениям об обязательствах (они определяют,
как должны исполняться договоры, как может обеспечиваться исполнение и какая ответственность
наступает на случай их нарушения); нормами, посвященными условиям договоров, а также
порядку их заключения (часть этих норм относится к договорам-сделкам, а остальные
к договорам-правоотношениям). В главах, содержащих регулирование отдельных видов
договоров, идет речь главным образом о договоре-правоотношении, хотя отдельные нормы
относятся к соответствующему договору как к сделке. Все эти нормы носят специальный
характер.
В соответствии со ст.422 ГК Договор
должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и
иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
В п.1 устанавливается, что договор
должен соответствовать тем императивным нормам, которые действуют в момент заключения
договора. Этот момент может определяться на основе ст.433 ГК. Однако если стороны
в соответствии с п.2 ст.425 установили, что договор применяется к их отношениям,
возникшим до заключения договора, то договор в этой части должен соответствовать
тем императивным нормам, которые действовали в соответствующий предшествующий период.
Если стороны после заключения договора
внесли в него существенные изменения, то момент их внесения также должен учитываться.
Новые императивные нормы, о которых
идет здесь речь, могут быть введены либо законом, либо иным правовым актом.
Из изложенного выше правила имеется,
однако, одно исключение, которое может быть установлено законом (и только - законом,
но не иным нормативным актом): новый закон может предусмотреть, что его действие
распространяется на отношения сторон, которые возникли из ранее заключенных договоров.
Разумеется, данная оговорка может касаться только тех ранее заключенных договоров,
которые действуют на дату вступления в силу нового закона.
Применительно к регулированию договорных
отношений можно указать на довольно большое число норм ГК, содержащих отсылку исключительно
к законам. Так, например, в силу п.2 ст.332 ГК только законом может быть осуществлено
установление "законной неустойки" с запретом не только ее уменьшения,
но и увеличения контрагентами, только законом может быть определен перечень имущества
граждан, которое нельзя вообще сдавать в залог или сдача которого в залог ограничена
(п.2 ст.336 ГК). Если заключен договор найма жилого помещения в домах государственного
и муниципального жилищного фонда, то в случаях, когда этот наем имеет социальный
характер, парализовать (исключить) действие Гражданского кодекса могут только акты,
составляющие жилищное законодательство (п.3 ст.672 ГК). Пункт 2 ст.525 ГК содержит
отсылки к законам о поставке товаров для государственных нужд, а сходные отношения
в области строительства должны регулироваться законом о подрядах для государственных
нужд (ст.768 ГК).
ГК впервые выделил вопрос о соотношении международного и внутреннего
правового регулирования применительно к гражданскому праву. Россия является активным
участником международного экономического сотрудничества. Это означает, что все более
расширяются отношения с участием иностранных предпринимателей. В силу отмеченных
обстоятельств российское гражданское законодательство включает немало норм, относящихся
к такого рода вопросам, возникающим при заключении и исполнении гражданских договоров.
Указанные нормы определяют гражданско-правовой статус иностранных физических и юридических
лиц, права иностранцев на оказавшееся на территории РФ имущество, порядок совершения
и содержания внешнеэкономических сделок (контрактов). Складывающиеся при этом отношения
регулируются как общими нормами гражданского законодательства, так и нормами специального
законодательства, рассчитанными на отношения, "осложненные участием иностранного
элемента". Наряду с ними источником регулирования договорных отношений могут
быть и международные акты. [9]
Среди международных актов особое место занимают многосторонние
договоры (конвенции), имеющие прямое отношение к регулированию гражданских договорных
отношений. Следует прежде всего указать на Конвенцию ООН "О договорах международной
купли-продажи товаров" (Венскую конвенцию).
В Конституции РФ закреплен безусловный приоритет правил международных
договоров по отношению к правилам, включенным в национальные законы: если международным
договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора.
Когда условие договора не определено
сторонами или диспозитивной нормой соответствующие условия определяются обычаями
делового оборота, применимыми к отношениям сторон (ст. ст.5, 6, 309, 311, 312, 427
и др. ГК).
Принципиальная схема договора сводится к тому, что каждая из
сторон совершенно свободно выражает свою волю. И тогда, когда выраженные таким образом
воли совпадают, т.е. каждая из сторон согласна с предложенной другой редакцией его
условий, договор считается заключенным. Указанная система идеальна для разовых сделок.
Иное дело, если заключение договора становится частью предпринимательской деятельности
одной или обеих сторон. Разработка от начала и до конца условий каждого из сотен,
а порой и тысяч заключенных участником оборота договоров в оптовой или розничной
торговле, при оказании услуг транспортом общего пользования, при банковском обслуживании,
страховании и т.п., а равно заключение, хотя и относительно небольшого числа, но
на значительную сумму договоров, связанная с этим необходимость решать сложные технические
и финансовые вопросы (пример - договор строительного подряда) - все это потребует
затраты больших усилий и длительного времени. К отмеченному следует добавить необходимость
решить и основную проблему - уложить согласованные сторонами решения в рамки действующего
законодательства. [10]
В п.1 ст.427 ГК указывается на то, что отдельные условия договора
могут быть определены не в самом договоре, а путем отсылки к "примерным условиям",
которые разработаны для договоров соответствующего вида и опубликованы в печати.
Указанные "примерные условия"
не являются обязательными для сторон договора нормативными актами. "Примерные
условия" могут разрабатываться предпринимательскими объединениями и согласовываться
с основными потребителями и их ассоциациями.
С понятием договора тесным образом связана классификация договоров.
В литературе освещены различные точки зрения авторов на критерий классификации гражданско-правовых
договоров.
Проблемы, связанные с классификацией договоров, относятся к числу
давних проблем цивилистики. Наличие у всех договоров общих признаков - совпадения
воли и волеизъявления, правомерность действия, действия принципа допустимости и
свободы договора - не исключает возможность их классификации. Классификация договоров
позволяет решать ряд важных задач. Выявление общих типичных черт договоров и различий
между ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора, обеспечивает
его соответствие содержанию регулируемой деятельности, создает возможность на научной
основе систематизировать законодательство о договорах, повышать согласованность
нормативных актов. В соответствии с различными основаниями классификации договоры
можно подразделять на различные виды.
При всем многообразии видов договоров необходимо констатировать,
что вне зависимости от субъектного состава, содержания, сферы применения или иного
основания классификации сущность договора как гражданско-правового института и разновидности
гражданско-правовой сделки не меняется.
В соответствии с принципом свободы договора стороны могут заключить
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми
актами. Государство обеспечивает силой государственного принуждения также договоры,
сконструированные самими сторонами и не известные действующему законодательству.
Главное, чтобы условия этих договоров не противоречили законодательству.
Равным образом закон допускает заключение договоров, в которых
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами. При этом практически не имеет значения то, как стороны назовут данный договор,
важно, что он представляет, по сути. В соответствии с его природой к нему будут
применяться правила тех или иных договоров, предусмотренных законодательством. [11]
Нормативно-правовыми актами предусмотрены лишь те виды договоров,
которые встречаются в жизни наиболее часто и которые, в общем-то, составляют “картину”
гражданского оборота. Поэтому, чтобы обеспечить стабильность имущественного оборота,
законодатель предусмотрел некоторые границы поведения участников в этой сфере, создал
гарантии интересов контрагентов. Это позволило в некоторой мере сузить возможности
злоупотребления правами и обязанностями.
Результатами современного исследования проблем классификации
договоров стало утверждение, что “в действительности “комбинированный критерий”
превратился в простую сумму критериев, благодаря чему единственное основание деления
заменяется неограниченным их числом". Кроме того, отмечается, что “в сущности
использование комбинированного критерия означает отказ от решения проблемы, поскольку,
во-первых, данная теория, оперируя неконкретизированными категориями, не дает ответа,
что же в конце концов позволяет выделить и разграничить договорные виды, а, во-вторых,
не позволяет использовать их для решения практических задач.
Такая концепция, будучи достаточно удобной, способствует выделению
любых договорных видов, в силу чего в их перечне проявляются скорее черты инвентаризации,
а не классификации. [12]
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский полагают, что единственный
выход состоит в использовании многоступенчатой классификации договоров. “При этом
имеется в виду, что договоры, объединенные в определенные группы, на каждой последующей
ступени отражают особенности предшествующих".
Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, законодательство
стран романо-германской правовой системы, можно выделить следующие распространенные
классификации гражданско-правовых договоров:
1) По своей юридической природе договоры могут быть консенсуальными
и реальными.
Консенсуальными являются договоры, в которых права
и обязанности сторон возникают сразу после достижения сторонами соглашения (консенсуса)
об установлении прав и обязанностей (например, договор купли - продажи).
Договор считается реальным, если права и обязанности сторон возникают
после достижения соглашения и передачи вещи (например, договор займа, доверительного
управления имуществом, хранения, перевозки грузов). [13]
2) По характеру отношений между сторонами договоры делятся
на возмездные и безвозмездные. (ст.423 ГК)
Возмездность договора
означает, что имущественному предоставлению со стороны контрагента, исполняющего
свою обязанность, соответствует встречное имущественное предоставление другого контрагента.
Наиболее типичным случаем такого предоставления является плата в виде определенного
денежного возмещения. Так, по договору аренды арендодатель обязан передать арендатору
во временное владение и пользование имущество, за что арендатор обязан уплатить
вознаграждение - арендную плату. Договор купли-продажи еще один пример возмездного
договора. При предоставлении каждой стороной равноценного имущества возмездность
приобретает характер эквивалентности.
В современных условиях подавляющая часть договоров является возмездной.
Это обусловливается ролью гражданского права как важнейшего регулятора товарно-денежных
и иных отношений при переходе к рыночной экономике.
При заключении безвозмездного
договора одна сторона обязуется совершить или совершает какое-либо действие
в пользу другой, не получая от нее денежного вознаграждения или иного встречного
предоставления (например, по договорам дарения или безвозмездного пользования).
Существование безвозмездных договоров
в принципе не противоречит основным чертам складывающихся в настоящее время экономических
отношений. Важное социальное значение придается, в частности, деятельности таких
некоммерческих организаций, как благотворительные, культурные, образовательные и
иные фонды (ст.118 ГК). Преследующие общеполезные цели добровольные имущественные
взносы (пожертвования) граждан и организаций рассматриваются как особая разновидность
дарения (ст.582 ГК).
Некоторые договоры в силу закона
могут быть как безвозмездными, так и возмездными (заем, поручение, хранение). ГК
предусматривает, что договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых
актов, а также содержания или существа договора не следует иное. По легальному определению
договора займа (ст.807 ГК) он презюмируется безвозмездным. Однако ст.809 ГК (если
иное не предусмотрено законом или договором займа) допускает взимание с заемщика
процентов. Договоры поручения по ГК также являются безвозмездными. Но доверитель
обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это предусмотрено законом, иными
правовыми актами или договором (ст.972). [14]
3) В зависимости от наличия у сторон прав и обязанностей
договоры разделены на односторонние и двусторонние (взаимные, синаллагматические).
В односторонних договорах один из участников обладает
только правами, а другой - обязанностями (договор поручения, дарения, займа).
В двусторонних договорах каждая сторона имеет и права,
и обязанности (договор купли-продажи).
Специфика предмета гражданско-правового регулирования предопределила
то, что большинство охватываемых этой отраслью договоров является двусторонними,
возмездными и консенсуальными.
Приведенное деление не всегда достаточно устойчиво и однозначно.
Так, в виде исключения одни и те же по названию договоры могут при определенных
условиях оказаться в разных группах. Это означает, что под единым наименованием
выступают неодинаковые договоры. Так, хранение, заем и поручение могут быть в зависимости
от достигнутого сторонами соглашения как возмездным, так и безвозмездным договором,
а дарение, финансирование под уступку требований, безвозмездное пользование, хранение
- как реальным, так и консенсуальным договором. Точно так же поручение - в принципе
односторонний и безвозмездный договор - может в случае, указанном в ст.975 ГК, оказаться
двусторонним, а иногда и возмездным. Тогда, доверитель обязан не только возместить
поверенному издержки и обеспечить поверенного средствами, но также выплатить в предусмотренном
договором порядке и размере, вознаграждение.
4) В зависимости от того, в чьих интересах они заключены,
договоры делятся на:
1) договоры в интересах сторон 2) договоры в интересах
третьих лиц, т.е. такие, в которых стороны установили, что должник обязан произвести
исполнение не кредитору, а указанному или не указанному им третьему лицу, имеющему
право требовать от должника исполнение обязательства в свою пользу.
5) В зависимости от основания заключения договоры делят
на свободные и обязательные.
Заключение первых зависит только от усмотрения сторон. Вторые
носят всецело обязательный характер для одной или обеих сторон договора. Несмотря
на то, что в большинстве своем договоры носят свободный характер, на практике и
в законодательных положениях встречаются и обязательные договоры. Например, действующим
российским законодательством предусмотрено обязательное заключение договора страхования
от несчастных случаев при перевозках пассажиров.
6) На основе наличия или отсутствия юридической связи одного
договора с другим выделяются основные (главные) и дополнительные договоры.
Дополнительные договоры являются юридическим продолжением других
(основных) договоров и поэтому разделяют их юридическую судьбу (т.е. если основной
договор будет признан недействительным, то и дополнительный договор также будет
являться недействительным). Дополнительные договоры, как правило, обеспечивают исполнение
основных. В связи с этим наиболее распространенными такими договорами являются соглашение
о неустойке, договор поручительства, залога и т.д. Соответственно, основные договоры,
напротив, являются самостоятельными и не разделяют юридическую судьбу каких-либо
иных договоров.
7) В зависимости от юридической направленности различают
основные и предварительные договоры
Основной договор непосредственно порождает права и обязанности
сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением
работ, указанием услуг и т.п.
Предварительный договор - это соглашение сторон о заключении
основного договора в будущем.
Большинство договоров - это основные договоры, предварительные
договоры встречаются значительно реже. [15]
8) В зависимости от количества участников в договоре различают
двустронние и многосторонние договоры.
9) Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения
При заключении взаимосогласованных договоров их
условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в договоре.
При заключении договоров присоединения их условия
устанавливаются только одной стороной. Другая сторона лишена возможности дополнять
или изменять их и может заключить такой договор, только присоединившись к этим условиям.
Подробнее договор присоединения будет рассмотрен в следующей главе данной курсовой
работы.
10) В зависимости от объекта договоры делятся на вещные
и обязательственные.
Объектом вещных договоров является определенная вещь (вещи).
Объектом же обязательственного договора являются определенные действия (или бездействие)
определенного лица (круга лиц).
11) По содержанию регулируемой договорами деятельности
выделяют два основных типа договоров: имущественные и организационные.
К числу имущественных относятся договоры, направленные
на регулирование деятельности лиц по поводу определенного блага. Спецификой организационных
договоров является то, что они предназначены создать предпосылки, предусмотреть
возможности для последующей предпринимательской или иной деятельности. Внутри каждого
типа могут быть выделены виды договоров, характеризуемые устойчивыми существенными
признаками. [16]
Так, среди имущественных договоров выделяют три основных вида:
а) на передачу имущества; б) выполнение работ; в) оказание услуг. При этом указанные
виды, в свою очередь, подразделяются на подвиды (например, купля - продажа, подряд,
комиссия и др.).
Среди организационных договоров также можно выделить три основных
вида:
а) учредительные договоры (например, об образовании юридических
лиц);
б) договоры - соглашения (например, между юридическими лицами
и органами местного самоуправления);
в) генеральные (в них определяются наиболее общие условия будущей
деятельности, которые затем детализируются или дополняются в имущественных договорах).
В юридической литературе существует и другая классификация договоров.
Эта классификация построена на использовании критерия, включающего совокупность
экономических и юридических признаков:
§ договоры
о возмездной передаче имущества в собственность:
o
купля-продажа;
o
мена;
o
рента;
o
пожизненное содержание с иждивением;
§ договоры
о передаче имущества в собственность с обязательством возврата равноценного имущества
или без него:
o
заем;
o
кредитный договор;
o
финансирование под уступку денежного требования;
§ договоры
о безвозмездной передаче имущества в собственность:
o
дарение;
o
аренда;
o
наем жилого помещения;
§ договоры
о безвозмездной передаче имущества в пользование;
§ договоры
о выполнении работ:
o
подряд;
o
выполнение научно-исследовательских работ;
o
выполнение опытно-конструкторских работ;
o
выполнение технологических работ;
§ договоры
о совместной деятельности:
o
простое товарищество;
§ договоры
о совершении юридических или фактических действий:
o
поручение;
o
комиссия;
o
экспедиция;
o
агентирование;
o
доверительное управление имуществом;
o
коммерческая концессия;
o
банковский вклад;
o
банковский счет;
§ договоры
о доставке грузов, багажа и пассажиров:
o
перевозка;
§ договоры
о производстве денежных выплат при наступлении определенного события:
o
страхование;
§ договоры
о создании произведений науки, литературы или искусства, передаче их для использования:
o
авторские;
§ договоры
о предоставлении прав на использование изобретений, на которые выдан патент:
o
лицензионные;
§ договоры
на передачу научно-технических достижений. [17]
Особо законодательством выделены следующие виды договоров:
публичный договор;
договор присоединения;
предварительный договор;
договор в пользу третьих лиц.
Публичный договор
Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ
или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное
обслуживание и т.п.) (ст.426 ГК).
Таким образом, статья 426 ГК содержит
лишь примерный перечень сфер деятельности таких организаций (розничная торговля,
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское,
гостиничное обслуживание и т.п.) и переносит центр тяжести на указание их обязанностей
в самом обобщенном виде: по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.
Тем самым объектом договора могут оказаться любые действия, которые должна осуществлять
соответствующая коммерческая организация по характеру своей деятельности.
Указание закона "в отношении
каждого" означает, что лицом, имеющим право требовать заключения с ним публичного
договора, могут быть любые физические и юридические лица. Тем самым публичный договор
существенно отличается от круга потребителей, предусмотренных Законом о защите прав
потребителей. Последними признаются только граждане, использующие, приобретающие,
заказывающие либо имеющие намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги)
для личных бытовых нужд.
Заключая публичный договор, коммерческая
организация по общему правилу не вправе признавать чьего-нибудь преимущества перед
кем-нибудь. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом и иными правовыми
актами. Сходного содержания правило содержится в ст.789 ГК применительно к отношениям
по перевозке. Согласно этой статье перевозка, осуществляемая коммерческой организацией,
признается перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, иных правовых
актов или выданного этой организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта организация
обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина
или юридического лица.
Одна из особенностей публичного договора
состоит в том, что цена товаров, работ и услуг, а также иные его условия устанавливаются
одинаковыми для всех потребителей (т.е. граждан и юридических лиц).
Вместе с тем в сфере бытового обслуживания
действуют Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 N 490 (в ред. от 01.02.2005). В них
содержится указание на перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот,
а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг в соответствии с законами
и иными нормативными правовыми актами.
Если у коммерческой организации имеется
возможность предоставления потребителю определенных товаров, услуг, выполнения для
него соответствующих работ, закон не допускает ее отказа от заключения договора.
Необоснованное уклонение коммерческой организации от заключения публичного договора
должно повлечь за собой определенные отрицательные последствия - применение правила
п.4 ст.445 ГК. Оно предоставляет другой стороне возможность обратиться в суд с требованием
о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных отказом убытков.
В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской
Федерации может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении
публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.) (п.4 ст.426 ГК). Следует
учитывать, что еще до принятия ГК Закон о защите прав потребителей предоставил Правительству
РФ право только в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ, регулировать
отношения по защите прав этой категории граждан. Более того, в этом Законе закреплено
правило, по которому исполнитель обязан возместить потребителю убытки, причиненные
в результате необоснованного отказа в заключении договора на выполнение работ или
оказание услуг. Тем самым ГК фактически не только воспринял данное положение, но
и подтвердил правомерность ранее сложившейся нормотворческой практики, когда Правительством
издаются постановления, утверждающие Правила, которые регламентируют отношения в
отдельных отраслях сферы обслуживания. Вместе с тем в качестве подлежащих принятию
обязательных правил в ГК названы "типовые договоры, положения и т.п.".
Типовые договоры могут регулировать
также имущественные отношения, выходящие за пределы сферы обслуживания. Так, Постановлением
Правительства РФ от 17.07.1995 N 714, посвященным порядку контроля предприятий за
целевым использованием средств краткосрочной финансовой поддержки, утвержден Типовой
договор о предоставлении и возврате ссуды. [18]
Договор присоединения
В соответствии с п.1 ст.428 ГК, договором
присоединения признается договор, условия которого определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе
как путем присоединения к предложенному договору в целом.
Договоры путем присоединения имеют
большое распространение в самых различных отраслях народного хозяйства. К ним, в
частности, относятся соглашения на пользование электрической и тепловой энергией,
газом и тому подобными услугами коммунальных предприятий, соглашения с транспортными
организациями. В то же время в известной степени они ограничивают свободу волеизъявления
присоединяющейся стороны.
Присоединившаяся к договору сторона
вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения
хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав,
обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность
другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых
интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении
условий договора.
Предварительный договор
По предварительному договору стороны
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором
(ст.429 ГК).
Предварительное соглашение, способствующее
упрочению договорных связей, как это явствует из закона, находится в определенном
соотношении с так называемым основным договором. Последний всегда направлен на достижение
вполне конкретного экономического результата. По предварительному же договору, предшествующему
основному, стороны обязуются заключить впоследствии любое соглашение о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг на обусловленных предварительным
договором условиях. При этом из числа существенных условий основного договора предварительный
договор должен, во всяком случае, содержать условия о предмете и сроке, в который
стороны обязуются заключить основной договор. При отсутствии указания на срок основной
договор должен быть заключен в течение года с момента заключения предварительного
договора.
К предварительным договорам могут
быть отнесены договор поручительства, заключенный для обеспечения исполнения обязательства,
которое возникнет в будущем (ст.361 ГК), договор об организации систематических
перевозок грузов (ст.798 ГК), кредитный договор, предусматривающий обязанность банка
или иной кредитной организации предоставить денежные средства (кредит) заемщику
(ст.819 ГК).
Как и при уклонении коммерческой
организации от совершения публичного договора, в случаях нежелания стороны предварительного
договора заключить основной применяются правила п.4 ст.445 ГК, регулирующие отношения,
которые складываются при заключении договора в обязательном порядке.
Наряду с изложенным возможна ситуация,
когда до истечения срока, в течение которого должен быть заключен основной договор,
этого не последует либо одна из сторон не направит другой предложение заключить
такой договор. В подобном случае обязательства, вытекающие из предварительного договора,
прекращаются. [19]
Договор в пользу третьих лиц.
Договором в пользу третьего лица
признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести
исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу,
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (ст.430
ГК).
Как видно из легального определения, должник обязан произвести
исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу.
Тем самым действительность данного договора не ставится в зависимость от того, упомянуто
ли особо в нем это лицо. Но непременным признаком договора должно быть указание,
что последнее вправе требовать исполнения обязательства в свою пользу. Среди соглашений
в пользу третьего лица, предусмотренных законом, чаще других встречается договор
перевозки груза (багажа), договор страхования, договор между вкладчиком и Сбербанком
или ЦБ РФ. В силу ст.785 ГК по договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить
вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному
на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку
груза установленную плату. Согласно ст.929 ГК по договору имущественного страхования
страховщик обязуется за обусловленную договором плату при наступлении предусмотренного
в договоре события возместить страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен
договор, причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя в пределах определенной
договором суммы. Статья 842 ГК предусматривает возможность внесения вклада в банк
на имя определенного третьего лица; если иное не оговорено договором банковского
вклада, такое лицо приобретает права вкладчика с момента предъявления им к банку
первого требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным способом
намерения воспользоваться такими правами.
От договора в пользу третьего лица
нужно отграничивать договор об исполнении третьему лицу, когда стороны не имеют
в виду предоставление последнему права самостоятельного требования к должнику. Так,
в соответствии со ст.509 ГК поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки
(передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки или лицу,
указанному в договоре в качестве получателя.
Диспозитивной и вместе с тем бланкетной
является норма, по которой с момента выражения третьим лицом должнику желания воспользоваться
своим правом стороны не могут без его согласия изменять или расторгать заключенный
договор.
Должник вправе выдвигать против требования
третьего лица все вытекающие из договора возражения, какие он мог бы выставить против
кредитора. Здесь имеются в виду как возражения, обусловленные, в частности, невозможностью
исполнения, за которую должник не отвечает, так и вытекающие из условий договора,
например при несоблюдении его предписаний.
Когда третье лицо отказывается от
права, предоставленного ему по данному договору, происходит трансформация последнего
в обыкновенный договор, уже без осложняющих его признаков. [20]
Условия договора
Любой договор состоит из определенной совокупности условий, в
которой закреплены права и обязанности сторон. Совокупность этих условий называется
содержанием договора. Условия договора делятся на три группы: существенные, обычные
и случайные.
Обычные условия - это условия, которые на практике включаются
в содержание данного договора, однако, их отсутствие не влияет на его действительность.
Например, в договор поставки обычно включается условие о неустойке за неисполнение
договора. Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон, так как предусматриваются
в соответствующих нормативных актах. К их числу также относят и примерные условия,
разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, и те
обычаи делового оборота, которые вступают в действие, если условие договора не определено
сторонами или диспозитивной нормой (п.5 ст.421 ГК).
К обычным условиям возмездных договоров согласно ст. ст.424 ГК
относится цена, если иное не указано в законодательстве. Если в договоре не определена
цена его исполнения, в предусмотренных законом случаях применяются цены, регулируемые
или устанавливаемые уполномоченными государственными органами. Если же в договоре
цена не предусмотрена и не может быть определена из условий договора, исполнение
договора оплачивается по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается
за аналогичные товары, работы или услуги. К обычным относятся согласно ст.427 ГК
примерные условия, разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные
в печати, если в договоре имеется отсылка к этим примерным условиям. При отсутствии
такой отсылки примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев
делового оборота, если они удовлетворяют предъявляемым к обычаям требованиям. Обычаи
делового оборота также относятся к обычным условиям договора, если само условие
не определено договором или диспозитивной нормой законодательства.
Случайные - это условия, которые не характерны для данного
договора, однако, если стороны согласились на их включение в договор, они становятся
юридически значимыми. Случайными называют условия, изменяющие либо дополняющие обычные
условия. Они приобретают юридическую силу, если включаются в договор.
Поскольку договор является разновидностью сделки, к его форме
применяются все правила, установленные для формы сделки. В частности, договор может
быть заключен в устной, простой письменной или нотариальной форме. Для некоторых
видов договора предусмотрена также государственная регистрация. [21]
Существенными считаются условия, которые являются необходимыми
и достаточными при заключении договора. Для того чтобы определить принадлежность
того или иного условия к числу существенных, необходимо руководствоваться статьей
432 п.1 ГК РФ, которая считает существенными такие условия, относительно которых
по заявлению любой из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В связи с этим М.И. Брагинский полагает, что наличие классификации
условий договора - весьма спорный вопрос: "Никаких других условий, кроме существенных,
в договоре и быть не может. Одни условия становятся существенными в силу обязательной
для сторон императивной нормы, другие - того факта, что не были оспорены правила
диспозитивной нормы, третьи - самого характера соответствующей модели, а четвертые
- достигнутого сторонами соглашения о необходимости их включения в договор".
[22]
§ условия
о предмете договора;
§ условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные;
§ условия,
которые необходимы для договоров данного вида;
§ условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Рассмотрим виды существенных условий договора.
Предмет договора
Предметом договора является обязательство, вытекающее из договора.
Представляет собой действия (или бездействие), которые должна совершить обязанная
сторона (или воздержаться от их совершения). Договор не может быть заключен без
определения того, что является предметом договора.
Например, предметом договора купли-продажи являются действия
продавца по передаче товара в собственность покупателя и действия покупателя по
принятию этого товара и уплате за него установленной денежной суммы. Отсутствие
в договоре пунктов, регламентирующих действия сторон по передаче товара покупателю,
а также принятию и оплате последним товара, компенсируется диспозитивными нормами,
определяющими порядок и сроки совершения указанных действий, что означает наличие
в договоре купли-продажи существенного условия о предмете договора.
Таким образом, если в отношении какого-либо существенного условия
имеется диспозитивная норма, отсутствие в тексте договора пункта, определяющего
это условие, не означает, что соответствующее условие отсутствует в договоре. Но
в некоторых случаях законодатель применительно к отдельным разновидностям договора
купли-продажи ужесточает требования к заключению условий договора путем исключения
возможности определения его существенных условий диспозитивными нормами. Это касается
договора продажи недвижимости, где при отсутствии согласованного сторонами условия
цены, договор считается незаключенным и не подлежит применению (ст.555 ГК).
Условия, необходимые для договоров данного вида
Наряду с условиями, которые признаются существенными по закону,
традиционно выделяются существенные условия договора, которые хотя и не признаны
таковыми по закону, но необходимы для договоров данного вида. Такие условия обычно
содержатся в самом определении понятия соответствующего вида договора.
Условия, которые названы в законе или иных правовых актах
как существенные для договоров данного вида
В целом ряде случаев Гражданский Кодекс при регулировании того
или иного договора определяет круг его существенных условий. Например, в ст.1016
ГК указаны существенные условия договора доверительного управления имуществом. К
их числу относятся: состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах которого осуществляется
управление имуществом, и некоторые другие.
Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение
Для признания условия данного вида в качестве существенного требуется,
чтобы в отношении соответствующего условия одной из сторон было прямо заявлено о
необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения договора. Эта
группа условий имеет правовое значение лишь на стадии заключения договора, полностью
утрачивается с момента, когда договор считается заключенным. [23]
Порядок и процедура заключения договоров определяются правилами
главы 28 ГК, а также нормами Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Заключение договора связывается с достижением соглашения по всем
его существенным условиям. Договор не считается заключенным при отсутствии согласования
хотя бы по одному из таких условий.
Гражданский Кодекс устанавливает, что договор заключается посредством
направления оферты (предложения заключить договор одной из сторон) и ее акцепта
- принятия предложения другой стороной (ст.432 ГК). Сторона, делающая предложение,
именуется оферентом, а сторона, принимающая предложение, - акцептантом. Договор
считается заключенным, когда оферент получит акцепт от акцептанта.
Однако не всякое предложение приобретает силу оферты. Оферта
содержит следующие признаки (ст.435 ГК):
§ предложение
должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить договор;
§ предложение
должно содержать все существенные условия договора;
§ предложение
должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.
При отсутствии любого из названных признаков предложение может
рассматриваться только как вызов на оферту. Оферта может быть адресована одному
или нескольким конкретным лицам. При несоблюдении в сделанном предложении хотя бы
одного из перечисленных требований оно не считается офертой, а признается лишь вызовом
на оферту, который ни к чему не обязывает того, кто его сделал. В качестве приглашения
делать оферту выступает реклама и иные предложения, адресованные неопределенному
кругу лиц.
Офертой (ст.435 ГК) признается адресованное одному или нескольким
конкретным лицам предложение, которое:
§ достаточно
определенно;
§ содержит
указание на все существенные условия;
§ выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом,
которым будет принято предложение.
Таким образом, оферта представляет собой сообщение о желании
вступить в договор, из условий которого вытекает, что сообщение будет связывать
оферента, как только лицо, которому оферта адресована, примет его путем вполне определенного
действия, воздержания от действия или встречным обязательством. Оферта может представлять
собой развернутый проект договора либо заказ, исходящий от стороны, которая нуждается
в определенных услугах. [24]
Договор заключается в момент получения лицом, направившим оферту,
ее акцепта (ст.433 ГК).
Акцептом является полное и безоговорочное согласие лица, которому
адресована оферта, принять это предложение (ст.438 ГК). Если согласие на предложение
заключить договор сопровождается дополнениями или изменениями условий, содержащихся
в оферте, то оно не имеет силы акцепта.
Намерение принять предложение должно быть четко выражено. Очевидно,
что акцепт должен соответствовать условиям оферты. При выяснении, состоялся ли акцепт,
иногда встречается ряд трудностей, поскольку предполагаемый акцепт может быть отказом
и встречной офертой. Для признания соответствующих действий получателя оферты акцептом
не требуется выполнять условия оферты в полном объеме. Для признания указанных действий
акцептом достаточно, чтобы лицо, получившее оферту, приступило к исполнению на условиях,
указанных в оферте, и в установленный для ее акцепта срок.
Признаки акцепта:
§ оферта
принята безоговорочно в том виде, в каком сформулирована, без внесения каких-либо
встречных предложений;
§ из закона,
обычаев делового оборота или из особенностей прежних деловых отношений сторон следует,
что умолчание является проявлением воли стороны заключить договор (молчаливый акцепт);
§ действия
по выполнению указанных в оферте условий, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или не указано в оферте. Подобные действия должны совершаться лицом,
получившим оферту, в срок, который установлен для ее акцепта.
Оферта и акцепт порождают определенные обязательства для лиц,
их совершающих:
§ оферта
связывает оферента возможностью ее принятия в установленные сроки;
§ акцепт
обусловливает признание договора состоявшимся. [25]
Обладающие необходимыми признаками оферта и акцепт порождают
определенные юридические последствия для совершивших их лиц.
Оферта связывает направившее лицо с момента ее получения адресатом
(п.2 ст.435ГК).
Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение
срока, установленного для ее акцепта. Иное либо допускается оговорить в самой оферте,
либо может вытекать из существа предложения или обстановки, в какой она была сделана
(ст.436 ГК).
Если в оферте установлен срок для акцепта, договор считается
заключенным, если акцепт получен оферентом в пределах указанного срока (ст.440 ГК).
Если срок для акцепта не установлен в оферте, то ее юридическое
действие зависит от того, в какой форме она сделана. При устной форме оферты договор
считается заключенным при немедленном заявлении об акцепте другой стороной. При
письменной форме оферты договор считается заключенным, если акцепт получен оферентом
до окончания срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой
срок не установлен - в течение нормально необходимого для этого времени (ст.441
ГК).
Акцепт не признается опоздавшим, если сторона, направившая оферту,
немедленно не уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием. Заключенным
договор считается и при условии, что сторона, направившая оферту, немедленно сообщит
другой стороне о принятии акцепта, полученного с опозданием (ст.442 ГК). Важным
при заключении договоров является время и место заключения договора. Соглашение
считается состоявшимся в тот момент времени, когда оферент получил согласие акцептанта.
Этот момент и признается временем заключения договора. Временем заключения реальных
договоров будет считаться не момент получения оферентом акцепта, а момент передачи
имущества одной стороной другой стороне.
Договоры, подлежащие в обязательном порядке государственной регистрации,
считаются заключенными с момента регистрации, если иное не установлено законом
(ст.433 ГК). Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения юридического лица,
направившего оферту (ст.444 ГК). [26]
Форма договора
В действующем Гражданском кодексе Российской Федерации содержатся
достаточно жесткие требования к форме договора. Это объясняется тем, что еще не
преодолена недооценка договора, существовавшая в советский период, когда плановые
акты имели приоритетный характер, а договор играл вспомогательную роль. При заключении
договора все его существенные условия должны быть согласованы в требуемой в подлежащих
случаях форме (п.1 ст.432 ГК). Гражданский кодекс РФ признает договор как один из
видов сделок (п.1 ст.154 ГК). Поэтому договор может быть заключен в любой форме,
предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не
установлена определенная форма (п.1 ст.434 ГК). Из этого следует, что в вопросе
о надлежащей форме договора приоритет имеют специальные требования, содержащиеся
в правилах о форме определенных видов договоров. Такие требования могут быть предусмотрены
только законом.
Классифицируя договоры по их форме, можно выделить договоры заключенные
устно, в простой письменной форме и в нотариальной форме.
Устная форма договора
Форма сделок может быть устной и письменной (п.1 ст.158 ГК).
В устной форме заключаются договоры, для которых законом или
соглашением сторон не установлена письменная форма (п.1 ст.159 ГК). В случаях, если
иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, за исключением
сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, в которых несоблюдение
простой письменной формы влечет их недействительность (п.2 ст.159 ГК).
Также по соглашению сторон устно могут совершаться сделки во
исполнение договора, заключенного в письменной форме, если это не противоречит закону,
иным правовым актам и договору (п.3 ст.159 ГК).
Письменная форма договора
Письменная форма сделок может быть (п.1 ст.158 ГК) простой и
нотариальной.
Простой письменный договор (п.2 ст.434 ГК) заключается путем
составления одного документа, подписанного сторонами. Это наиболее распространенная
форма договора. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться
дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки, и предусматриваться
последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены,
применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (п.1 ст.160
ГК).
Письменная форма договора предполагает не только составление
одного документа, подписанного сторонами, но и обмен документами путем использования
почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Это создает
возможность оперативного заключения договора. Но при этом он должен быть заключен
в форме, доступной для восприятия.
Подписывает договор лицо, имеющее право на его заключение. Но
при совершении сделок возможно использование факсимильного воспроизведения подписи
с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи
либо иного аналога собственноручной подписи. Однако это допускается только в случаях
и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
При отсутствии в договоре процедуры согласования подлинности текста договора и при
возникновении спора о наличии подписанного договора и других документов арбитражный
суд вправе не принимать в качестве доказательства документы, подписанные цифровой
(электронной) подписью. В практике используется принятие заказа к исполнению как
один из способов заключения договора. В таких случаях одна сторона направляет другой
стороне письмо с просьбой о заключении договора и с изложением его условий. Другая
сторона в письменной форме подтверждает свое согласие на принятие заказа. Письменная
форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор
принято в порядке, предусмотренном п.3 ст.438 ГК.
Письменная нотариальная форма договора является обязательной
в случаях, предусмотренных законом и соглашением сторон (п.2 ст.163 ГК). Порядок
нотариального удостоверения договоров определяется Основами законодательства о нотариате.
[27]
В настоящее время нотариальное удостоверение сделок вытесняется
требованием их государственной регистрации. В Гражданском кодексе содержится требование
о государственной регистрации права собственности и других вещных прав на все виды
недвижимого имущества и сделок с ним, а также установлены последствия несоблюдения
требования о государственной регистрации сделки (ст.165 ГК).
Государственная регистрация является одной из форм государственного
контроля над законностью заключаемых сделок. Государственная регистрация прав проводится
специальными учреждениями юстиции на всей территории Российской Федерации. Разработана
система записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок
удостоверяется посредством совершения специальной регистрационной надписи на документе,
выражающем содержание сделки.
Договоры и иные сделки являются одним из оснований возникновения,
перехода, ограничения (обременения) и прекращения прав на недвижимое имущество.
Несоблюдение формы договора и государственной регистрации договора
может вызывать различные последствия.
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права
в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, но не
лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п.1 ст.162 ГК).
В случаях же, прямо установленных законом или соглашением сторон,
несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность (п.2 ст.162
ГК).
Сделки, оформленные с нарушением требований о соблюдении нотариальной
формы и государственной регистрации, считаются ничтожными (ст.165 ГК).
Договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между
ними, с одной стороны, и гражданами - с другой, должны совершаться в простой письменной
форме (п.1 ст.161 ГК), а в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон,
договоры должны быть нотариально удостоверены (п.2 ст.163 ГК). [28]
Форма договора может быть определена по соглашению сторон. Если
сторонами достигнуто соглашение об определенной форме договора, этот договор будет
считаться заключенным лишь после совершения на тексте договора надписи нотариусом
или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие
(ст.163 ГК).
Изменение договора означает, что при сохранении его силы в целом
то или иное условие либо некоторые из них, в том числе связанные с исполнением договорных
обязанностей, формулируются по-новому.
Представляется актуальной проблема обеспечения стабильности конкретного
договора. В связи с этим в Гражданском Кодексе четко установлены правила, регулирующие
изменение и расторжение гражданско-правовых договоров.
Основания изменения и расторжения договора
Общим правилом изменения или расторжения договора является соглашение
сторон (ст.451 ГК).
Как исключение из общего правила предусмотрены два случая, когда
допускается изменение или расторжение договора по требованию одной из сторон по
решению суда (п.2 ст.450 ГК).
1.
Когда другой стороной нарушены условия договора и эти действия могут быть
квалифицированы как существенное нарушение. Понятие существенности основывается
на применении экономического критерия, когда нарушение договора одной из сторон
влечет за собой для другой стороны ущерб, при котором потерпевшая сторона в значительной
степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
Сторона, заявившая требование об изменении или прекращении договора, должна доказать,
что при продолжении действия договора она может понести ущерб в форме упущенной
выгоды и тех расходов, которые возникли в процессе исполнения договора. Существенность
нарушения договора определяется судом.
2.
Изменение и расторжение договора допускается по основаниям, прямо предусмотренным
Гражданским Кодексом, другими законами или договором. Такими основаниями выступают
действия (бездействие) стороны договора, создающие условия для возможного причинения
ущерба другой стороне, хотя они непосредственно не связаны с нарушением договорного
обязательства.
Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств (ст.451 ГК)
Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили
при заключении договора, может служить основанием для его изменения или расторжения,
если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа отношений.
Статья 451 ГК признает существенными такие изменения обстоятельств,
которые изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся
условиях.
Данное определение носит абстрактный характер. Для того чтобы
какое-либо изменение обстоятельств, связанных с конкретным договором, было отнесено
к категории существенных и достаточных для изменения или расторжения договора, требуется
наличие одновременно четырех условий (п.2 ст.451 ГК):
1.
стороны при заключении договора исходили из того, что такого изменения обстоятельств
не произойдет;
2.
изменение обстоятельств должно быть вызвано причинами, которые заинтересованная
сторона была не в состоянии преодолеть после их возникновения при той степени заботливости
и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;
3.
исполнение договора при наличии существенно изменившихся обстоятельств без
соответствующего изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору
соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны
такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора;
4.
из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона, то есть сторона, обратившаяся в суд
с требованием об изменении или расторжении договора.
Названные четыре условия должны присутствовать одновременно и
в совокупности.
Порядок изменения и расторжения договора
В Гражданском Кодексе (ст.452 ГК) содержатся нормы, устанавливающие
определенный порядок изменения и расторжения договора.
Соглашение об изменении и расторжении договора совершается в
той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев
делового оборота не вытекает иное. Только после получения отказа другой стороной
на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок,
указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии
- в 30-дневный срок, требование об изменении или о расторжении договора может быть
заявлено стороной в суд (ст.452 ГК). Обязательным условием изменения или расторжения
договора по решению суда является соблюдение специальной досудебной процедуры урегулирования
спора непосредственно между сторонами договора. До настоящего времени действует
положение, согласно которому спор может быть передан на разрешение арбитражного
суда лишь после принятия сторонами мер по непосредственному урегулированию спора,
за исключением некоторых категорий споров, которые не имеют отношения к изменению
и расторжению договоров.
Последствия изменения и расторжения договора
Статья 453 ГК четко регламентирует правовые последствия изменения
и расторжения договоров.
При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном
виде (п.1 ст.453 ГК). Сохранение обязательств в измененном виде может означать как
их изменение, так и частичное прекращение обязательств, возникших из измененного
впоследствии договора.
В случае расторжения договора обязательства, из него возникшие,
прекращаются (п.2 ст.453 ГК).
Момент, с которого обязательства считаются измененными или прекращенными,
определяется в зависимости от того, как осуществлено изменение или расторжение договора:
по соглашению сторон или по решению суда (п.3 ст.453 ГК).
В первом случае возникшие из договора обязательства считаются
измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении
или расторжении договора. Этот момент должен определяться по правилам, установленным
в отношении момента заключения договора (ст.433 ГК).
Во втором случае, когда изменение или расторжение договора производится
по решению суда, обязательства считаются измененными или прекращенными с момента
вступления решения в законную силу.
Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено
ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не
установлено законом или соглашением сторон (п.4 ст.453 ГК).
Если же основанием для изменения или расторжения договора послужило
существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать
возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора (п.5 ст.453
ГК). [29]
Хотя форма договора призвана правильно отражать согласованное
волеизъявление его сторон, бывает, что содержание договора вызывает неоднозначное
его толкование и порождает споры между его участниками.
Для разрешения таких споров ст.431 ГК формулирует правила толкования
договора.
При толковании договора судом принимается во внимание буквальное
значение содержащихся в нем слов и выражений.
В случае неясности буквального толкования значение условия договора
устанавливается путем его сопоставления с другими условиями и смыслом договора в
целом.
Если использование этих правил не позволяет определить содержание
договора, должна быть выявлена действительная общая воля сторон с учетом цели договора.
При этом допускается привлечение к исследованию не только самого договора, но и
других сопутствующих обстоятельств - предшествующих заключению переговоры и переписка,
практика взаимоотношений сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение
сторон и др. [30]
Применение договоров на протяжении уже нескольких тысяч лет объясняется
помимо прочего тем, что речь идет о гибкой правовой форме, в которую могут облекаться
различные по характеру общественные отношения.
Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках
закона поведения людей путем указания на пределы их возможного и должностного поведения,
а также последствия нарушения соответствующих требований.
Регулирующая роль договора действительно сближает его с законом
и нормативными актами, но условия договора отличаются от правовой нормы главным
образом двумя принципиальными особенностями. Первая связана с происхождением правил
поведения: договор выражает волю сторон, а правовой акт - волю издавшего его органа.
Вторая различает пределы действия того и другого правила поведения: договор непосредственно
рассчитан на регулирование поведения только его сторон - для тех, кто не является
сторонами, он может создать права, но не обязанности; правовой или иной нормативный
акт порождает в принципе общее для всех и каждого правила (любое ограничение круга
лиц, на которых распространяется нормативный акт, им же определяется).
Следует подчеркнуть, что словосочетание "свобода договора"
не следует понимать буквально, так как договор не может обладать свободой. Последняя
в действительности представляет собой возможность проявления тем или иным субъектом
права своей воли.
Свобода граждан, юридических лиц, а также других субъектов гражданского
права по поводу заключения договора означает прежде всего их право вступать или
воздерживаться от вступления в договорные отношения любого типа. Вместе с тем речь
может идти об отсутствии препятствий в определении субъектом права будущего контрагента.
Понуждение к заключению договора по общему правилу не должно
иметь места. В виде исключения оно допускается, когда такая обязанность предусмотрена
ГК, иным законом или добровольно принятым сторонами обязательством.
В силу ст.426 ГК не допускается отказ коммерческой организации
от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю
соответствующие товары, услуги, выполнить для него определенные работы. Согласно
ст.429 ГК по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор
о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на условиях, предусмотренных
предварительным договором.
С понятием и условиями договоров теснейшим образом связан вопрос
об их классификации. Первостепенное значение договоров в гражданском обороте, исключительно
широкое распространение данного феномена обусловили включение в ГК множества относящихся
к ним норм. Среди таких правил необходимо выделить по меньшей мере две группы. Во-первых,
общие положения, которые определяют содержание отдельных видов договоров, и, во-вторых,
правила о типах соответствующих договоров. Сообразно общие положения о видах договоров
сосредоточены в части первой ГК (преимущественно в разделе III "Общая часть
обязательного права"), а установления в типичных договорах - в части второй
ГК (в разделе IV "Отдельные виды обязательств").
Классификация договоров облегчает применение определенных норм
именно к тому или иному типу договора. Кроме того, она дает возможность выявлять
черты сходства и различия правового регулирования тех или иных общественных отношений,
способствует дальнейшему совершенствованию и систематизации законодательства, служит
цели лучшего изучения договоров.
Нормативные акты и постатейные комментарии
1. Конституция РФ 1993г. // КонсультантПлюс, (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N
7-ФКЗ)
2. Гражданский кодекс РФ (Часть 1) 1994г. № 51-ФЗ // КонсультантПлюс,
(ред. от 09.02.09г.)
3. Гражданский кодекс РФ (Часть 2) от 26.01.1996 N 14-ФЗ // КонсультантПлюс
(ред. от 30.12.2008)
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8
от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применение части первой ГК
РФ"
5. "Комментарий к ГК РФ, Части первой": В 3 Т. Т.1. (постатейный)
(издание третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина)
(Юрайт-Издат, 2007)
Специальная литература
1. Брагинский М.И., Витрянский В. В, Договорное право, Книга 1, Общие
положения, Изд. "Статут", 2008г.
2. Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения.
Курс лекций. Изд. "Юридическая литература", 2002г.
3. Нодари Эриашвили, Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное
пособие, Изд. "Юнити-Дана", 2009г.
4. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция
и современные тенденции. Изд. "Статут", 2006г.
5. Абрамов В.А., Сделки. Договоры. Обязательства, юридический комментарий,
Изд. "Ось-89", 2004г.
6. Подхолзин Б.А., Договоры, обязательства, сделки. Изд. "Ось-89",
2007г.
7. Гражданское право, учебник, Том 1, 7-е изд., под ред. Толстого Ю.К.,
Изд. "Пороспект", 2009г.
8. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. Под ред.
Белова В.А., Изд. Юрайт-Издат., 2008г.
9. Мардалиев Р.Т., Гражданское право, учебное пособие, Изд. "Питер",
2009г.
10. Гражданское право. Том 1. Общая часть, под ред. Суханова Е.А., Изд.
"Волтерс Клувер", 2007г.
11. Пиляева В.В., Гражданское право, учебник, Изд. "Кно Рус",
2008г.
[1]
Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие положения,
Изд. «Статут», 2008г.
[2]Кабалкин
А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения. Курс лекций. Изд.
«Юридическая литература», 2002г.
[3]
Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и
современные тенденции. Изд. «Статут», 2006г.
[4]
Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие положения,
Изд. «Статут», 2008г.
[5]
Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и
современные тенденции. Изд. «Статут», 2006г.
[6]
Абрамов В.А., Сделки. Договоры. Обязательства, юридический комментарий, Изд.
«Ось-89», 2004г.
[7]
Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения. Курс
лекций. Изд. «Юридическая литература», 2002г.
[8]
"Комментарий к ГК РФ, Части первой»: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) (Юрайт-Издат,
2007)
[9]
Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и современные
тенденции. Изд. «Статут», 2006г.
[10]
Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие положения,
Изд. «Статут», 2008г.
[12]
. Абрамов В.А., Сделки. Договоры. Обязательства, юридический комментарий, Изд.
«Ось-89», 2004г.
[13]
Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие положения,
Изд. «Статут», 2008г.
[14]
"Комментарий к ГК РФ, Части первой»: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина)
(Юрайт-Издат, 2007)
[15]
Нодари Эриашвили, Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие,
Изд. «Юнити-Дана», 2009г.
[16]
Нодари Эриашвили, Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие,
Изд. «Юнити-Дана», 2009г.
[17]
Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения. Курс
лекций. Изд. «Юридическая литература», 2002г.
[18]
"Комментарий к ГК РФ, Части первой»: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина)
(Юрайт-Издат, 2007)
[19]
"Комментарий к ГК РФ, Части первой»: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина)
(Юрайт-Издат, 2007)
[20]
"Комментарий к ГК РФ, Части первой»: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина)
(Юрайт-Издат, 2007)
[21]
Гражданское право, учебник, Том 1, 7-е изд., под ред. Толстого Ю.К., Изд.
«Пороспект», 2009г.
[22]
Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие положения,
Изд. «Статут», 2008г.
[23]
. Мардалиев Р.Т., Гражданское право, учебное пособие, Изд. «Питер», 2009г.
[24]
Нодари Эриашвили, Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие,
Изд. «Юнити-Дана», 2009г.
[25]
Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие положения,
Изд. «Статут», 2008г.
[26]
"Комментарий к ГК РФ, Части первой»: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина)
(Юрайт-Издат, 2007)
[27]
Абрамов В.А., Сделки. Договоры. Обязательства, юридический комментарий, Изд. «Ось-89»,
2004г.
[28]
"Комментарий к ГК РФ, Части первой»: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина)
(Юрайт-Издат, 2007)
[29]
Нодари Эриашвили, Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие,
Изд. «Юнити-Дана», 2009г.
[30]
"Комментарий к ГК РФ, Части первой»: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное) (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) (Юрайт-Издат,
2007)