Умысел в российском законодательстве
КУРСОВАЯ РАБОТА
Тема: Умысел в российском
законодательстве.
Дисциплина Уголовное право.
Дата защиты Оценка
_____________
___________
Оглавление:
Введение...................................................................................................... 3
I. Определение
умысла в Российском уголовном законодательстве......... 5
1.1.Умысел
в Российском законодательстве в дореволюционный период. 5
1.2.Умышленная
форма вины в Советской России................................... 12
1.3.
Умысел в уголовном праве России по УК РСФСР 1960 г.................. 15
II.Умысел в действующем уголовном
законодательстве.......................... 19
2.1.Понятие и общая характеристика умышленной формы вины…………19
2.2.Виды умышленной формы вины…………………………………………22
2.3.Отличие прямого умысла от косвенного
умысла………………………24
Заключение……………………………………………………………………28
Список литературы……………………………………………………………31
Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что изучение субъективной
стороны преступления является более сложным моментом в постижении студентами
элементов состава преступления. С этим же столкнулся и автор работы при
изучении данного вопроса. В своей работе мы не стремились охватить все признаки
данного элемента состава преступления и, поскольку подробное изучение целого
элемента состава преступления требует достаточно много времени, большого
количества специальной научной литературы, для самостоятельного изучения остановились
на теме умысла как формы вины, его видов, моментов, разграничения.
Законодателем выделяется две формы вины:
умысел и неосторожность. В свою очередь умысел подразделяется на прямой и
косвенный (ст. 25 УК РФ), а неосторожность – на легкомыслие и небрежность (ст.
26 УК РФ). Однако данная классификация получила законодательное закрепление
лишь в Уголовном Законе 1996 года. В предыдущем Уголовном законодательстве
существовала иная точка зрения на этот счёт, поэтому решили проследить и кратко
изложить особенности законодательного закрепления умысла как формы вины в
Уголовном законодательстве предыдущих лет. При рассмотрении вопроса «Умысел в
Российском законодательстве в дореволюционный период» мы воспользовалась трудом
русского учёного Н.С. Таганцева. На мой взгляд, профессор уголовного права не
мог необъективно отразить реалии законодательства того времени.
В связи с тем, что наши современники
пользовались в своей практической деятельности при применении норм уголовного
права в большинстве своём Уголовным кодексом 1960 года, при изучении данного
вопроса я выделила особенности определения умысла в данном законе отдельным
пунктом.
Цель работы состоит в изучении умысла в
российском законодательстве. Чтобы достичь этой цели, необходимо решить
следующие задачи:
1)дать определение умысла по законодательству дореволюционного периода;
2)раскрыть общую характеристику умышленной
формы вины по действующему законодательству:
3)рассмотреть виды умышленной вины;
4)раскрыть отличие прямого умысла от
косвенного.
Методология исследования: синтез, анализ,
сравнение, сопоставление, исторический методы.
Структура работы: состоит из введения, двух
глав, заключения и списка литературы.
Уголовное уложение
(ст. 48) определяет понятие умышленной виновности: преступное деяние почитается
умышленным, не только когда виновный желал его учинения,
но также когда он сознательно допускал наступление обусловливающего
преступность сего деяния последствия.
По поводу этого
определения в объяснительной записке указано: понятие умысла или вины
умышленной определяется двумя признаками – сознанием совершаемого и
направлением воли, хотением (в современном законодательстве – желанием).
Хотение составляет главный момент этого вида виновности, так как желать или
даже и допускать что-либо возможно только при сознании желаемого. Поэтому
комиссия в свое определение первого вида умысла и внесла только момент хотения,
не упоминая о сознании действующего, хотя, само собой разумеется, что при
разрешении в каждом отдельном случае вопроса об умышленности этого рода суд
должен, прежде всего, установить наличность сознания, а потом уже определить
направление воли действовавшего. Подобного же воззрения на существо умышленной
вины держалось и Уложение 1845 г.
Поэтому умысел,
оставляя пока в стороне его подразделения, может быть определен как
сознательное и водимое направление деятельности, а
умышленным преступным деянием может быть называемо деяние, сознаваемое и водимое деятелем в момент его учинения. Таким образом,
первым элементом умысла является сознательная деятельность, т.е. наличность
соотношения между событием, вызванным во внешнем мире деятельностью лица, и
представлением, которое существует совершившемся у деятеля[1].
Первой из простых
форм такой сознательной деятельности было бы полное равенство представления и
действительности, в то время как происшедшее является простым снимком, копией
образов, созданных творческой работой мышления.
Но такого
тождества между предполагаемым и выполненным мы почти не встречаем в
действительности и, в особенности в области уголовного права, в связи с
ограниченностью нашей психической деятельности, сложностью тех событий, которые
соответствуют понятию преступного деяния. Да такого тождества и не требует
вменение в вину, ставящее условием умышленности наличность сознания. Умысел
предполагает, например, представление о конкретном благе, на которое направляется
посягательство, так что юридически нельзя говорить об умысле вообще на
убийство, на кражу, на ниспровержение правительства, а необходимо, чтобы умысел
был направлен на жизнь какого-либо лица, на взятие какого-либо предмета; но, с
другой стороны, эта определенность объекта не означает сознания всей
совокупности его индивидуальных черт, а иногда ограничивается только
определением общих условий места и времени посягательства.
Кроме объекта,
реальный характер умышленного преступного деяния
предполагает известную специализацию способа и средств действия, если мы
только говорим о преступной воле как о причине преступного действия. Но и в
этом отношении определение порядка действия и средств выполнения может быть
сделано только в общих чертах, так как виновный мог и не знать тех химических
или механических процессов, путем которых задуманное должно было
осуществляться. Мало того, даже иногда более или менее существенное отклонение
от предположенного порядка деятельности и в особенности хода вызванных ею
результатов не устраняет умышленности. Таганцев
считает, что на этом основании должен быть признан умышленным убийцей тот, кто,
желая утопить другого, бросил его в реку, а оказалось, что сброшенный умер не
от утопления, а оттого, что, падая, ударился о камень
и пробил себе череп.
По мнению
Таганцева, кроме сознания, умысел заключает в себе и другой момент – хотение,
направление нашей воли к практической деятельности, представляющийся не менее,
если даже не более важным. Всякая виновность есть виновность воли, а,
следовательно, и виновность умышленная, ибо только волевым актам могут быть
придаваемы эпитеты «злой», «добрый». Этот момент хотения также представляется
сложным как относительно своего содержания, так и относительно своего
формирования. Хотение как элемент умышленной вины предполагает возбуждение к
деятельности или мотив, постановку цели, выбор намерения и обрисовку плана.
Все указанные
выше моменты хотения относятся к развитию его содержания; но хотение может
быть также расчленяемо и со стороны формы, со стороны процессов формирования
хотения и его элементов. Постановка цели, выбор пути, создание плана не всегда
совершаются мгновенно, они нередко требуют более или менее продолжительного
обдумывания, выбора, определения, предполагают психическую работу, которая
часто изменяет энергию преступной воли, степень ее опасности, а вместе с тем
влияет и на наказуемость. Но и после того, как эта психическая работа
окончена, сформированы отдельные моменты хотения, для того чтобы замышленное не
осталось лишь планом, необходим новый психический акт, т.н. порыв, в силу
которого творческие построения нашего мышления получают практическое значение;
этот порыв профессор Таганцев называет актом решимости, составляющим то
соединительное звено между мыслью и делом, после которого
начинается уже осуществление воли в деятельности, так что
умысел является сознательно-волевой решимостью на учинение
известного деяния и соответствующего направления
деятельности, обнимая этим понятием как содеяние,
так и бездействие[2].
Различение
элементов хотения имеет существенное значение и при установлении оттенков
умышленной вины.
Наиболее старым и
наиболее важным практически делением умышленной виновности, является различие
между умыслом прямым (dolus directus) и непрямым (dolus indirectus, а позднее
eventualis), хотя самое понятие об этих типах в истории доктрины существенно
изменялось. Так, в первичном, т.н. дофейербаховском периоде под непрямым
умыслом понимали умысел предполагаемый, свидетельствуемый обстоятельствами
дела, например, употребленным оружием, силой удара и т.д., благодаря которым
можно было заключить, что виновный сознавал, что делает, а потому и умышлял на
сознанное. Таганцев пишет, что это деление вызывало неоднозначную реакцию: с
одной стороны, по поводу вводимой этим путем презумпции виновности, а с другой –
ввиду отождествления умышленности с сознательностью.
Сознательное
направление нашей деятельности на правоохранительные объекты, по этой теории,
может быть двоякое: или посягающий желал именно этого посягательства, ради
него и предпринял какое-либо действие – умысел прямой, или же, предвидя, что
предпринятое им произведет такое нарушение, он безразлично к этому относился,
допускал его наступление – умысел эвентуальный.
В
дореволюционном Российском уголовном праве постановления о непрямом умысле
появились под несомненным влиянием австрийского уложения с изданием Уложения
1845 г., но в весьма неудачной форме.
Различие умысла прямого и преступного безразличия положено в основу
постановлений Уголовного уложения. Всякая умышленная вина предполагает
сознание учиненного виновным преступного деяния; но затем эта вина разделяется
на два вида: первый, соответствующий прямому умыслу, когда виновный желал
учинения преступного деяния, и второй, соответствующий умыслу эвентуальному,
когда виновный допускал наступление тех последствий, которые обусловливали
преступность учиненного им.
По поводу
различия в объеме обоих видов умысла объяснительная записка указывает:
«Преступные деяния в том техническом значении, которое придано этому понятию
первой статьей, могут быть, по их внешней характеристике, подразделены на
четыре группы:
1. преступные содеяния, т.е.
акты деятельности виновного, воспрещенные сами по себе, безотносительно к
вызванным ими результатам;
2.
содеяния, преступность коих
обусловливается наличностью известного, указанного законом последствия;
3. преступное бездействие, или
неисполнение чего-либо требуемого законом, воспрещенное само по себе,
безотносительно к вызванным им результатам;
4. бездействие, преступность
которого обусловливается наступлением известного, указанного законом,
последствия»[3].
Необходимо
заметить, что в законодательство тех лет входило понятие
альтернативного умысла, когда действующий предполагал возможным наступление
одного из нескольких последствий, одинаково желая каждого из них, или умысла
специального, когда для полноты субъективной виновности при отдельных
преступных деяниях требовалась не только определенность намерения, но и определенность
цели. Но первый вид по существу своему не представляет никакого практического
значения, а второй, – может быть, исследуем только при анализе отдельных
преступных деяний.
Существовало и
такое деление умысла, которое основывается на самих условиях сформирования
преступной воли, на степени обдуманности и хладнокровия, проявленных виновным,
причем некоторые кодексы, в том числе и Уложение о наказаниях 1845 г., придают
этому делению значение условия, влияющего на ответственность при всех вообще
преступных деяниях.
Самая
характеристика этих видов делается по психическому состоянию лица в момент
действия или в момент сформирования умысла.
В первом случае
различаются исполнение преступного действия в спокойном состоянии, когда
действующий взвешивает каждый свой шаг, и исполнение аффектированное, часто
лишенное надлежащей связи и последовательности.
Во втором случае
различают три оттенка. Во-первых, умысел, сформированный в состоянии аффекта,
хотя и не достигшего такой силы, при которой он уничтожает вменяемость.
Действующий сознательно человек направляет свою деятельность к цели, хотя
благодаря ненормальным условиям возникновения преступного намерения задуманное
рисуется неясно, поставленная цель, ее отношение к интересам действующего, к
требованиям права отличается неверностью, преувеличением. Такое направление воли
называется умыслом аффектированным – impetus, и при установлении
ответственности за него обращают внимание на самую причину аффекта, на степень
извиняемости раздражения: в особенности выделяются те случаи, когда причиной
аффекта были действия самого пострадавшего. Во-вторых, те случаи, когда
преступная воля, хотя и складывается в совершенно спокойном, хладнокровном
состоянии духа, но приводится в исполнение немедленно по возникновении, так что
действующий не имеет достаточно времени для обсуждения задуманного; этот вид
умысла называется внезапным, но хладнокровным – dolus repentinus. Наконец,
в-третьих, те случаи, когда виновный заранее обдумал все существенные моменты
предпринимаемого им действия, сделал тщательную оценку плана – умысел
обдуманный, предумышление.
Уложение о
наказаниях 1845 г. (ст. 4) различало в умысле две степени:
1. когда деяние учинено
вследствие не внезапного, а заранее обдуманного намерения или умысла, и
2. когда оное учинено, хотя и с
намерением, но по внезапному побуждению, без предумышления[4].
Обдуманность
относилась к составлению умысла, а не к действию; поэтому выполнение деяния в
аффекте, происходящем от опьянения или возникшем в силу оказанного жертвой
сопротивления, не устраняло возможности признать деяние учиненным предумышленно,
и, наоборот, полное хладнокровие, расчет в момент действия, не предлагали еще
обдуманности умысла.
Конечно, большая
обдуманность, всестороннее обсуждение плана, указывая на большую энергию воли,
на большую её опасность, могут сделать предумышление обстоятельством,
усиливающим вину, но, по мнению Таганцева, признание обдуманного умысла всегда
и, безусловно, более тяжкой формой виновности может привести к
несправедливости. Действовавшее уголовное уложение вовсе не упоминает об этих
видах умысла в Общей части, предоставляя, таким образом, суду право принять во
внимание обдуманность действий или аффектированное состояние виновного только
при выборе меры наказания, если об этом не будет особых постановлений.
Теоретические разработки юристов дореволюционной России были на достаточно
высоком уровне, но, к сожалению, должным образом не нашли своего
законодательного закрепления.
1.2. Умышленная форма вины в Советской
России.
В
Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. в качестве «необходимого
обобщения» обязали при определении наказания в каждом отдельном случае
различать, совершено ли преступление лицом в сознании причинённого вреда или по
невежеству и несознательности.
В ряде случаев уголовное законодательство первых лет революции общим
образом упоминало об умышленности тех или иных действий. Определяя покушение,
Руководящие начала по уголовному праву 1919 г. говорили о том, «совершивший
выполнил все, что считал необходимым для приведения своего умысла в
исполнение...». Следует, однако, заметить, что не только ни в одном из этих
случаев не делалось попытки раскрыть содержание умысла, но и сама терминология
не отличалась чёткостью. Более того, иной раз законодатель придавал
необходимости предотвращения серьёзного вреда настолько важное значение, что
считал целесообразным в значительной мере или полностью уровнять случаи
умышленного и неосторожного причинения. При этих условиях трудно сказать, что
именно законодатель понимал в то время под умыслом, каким образом он
отграничивал его от неосторожности и соотносил с целью, мотивом, заведомостью
или «намеренностью» соответствующих действий. Положение дополнительно
осложнялось тем, что в уголовном законодательстве того периода упоминания о
субъективной стороне преступления вообще встречались довольно редко. Всё
сказанное, разумеется, не означает, что накопившийся за эти годы в области
Особенной части законодательный материал совсем не поддавался обобщению.
Напротив, такое обобщение имело место быть. Первое, что обращает на себя
внимание, - это политическое, или криминологическое, деление преступлений на
группы в зависимости от их направленности против основ нового строя или других
интересов, целей или мотивов их совершения. Характерное стремление законодателя
связывать деление преступлений по этим признакам с делением на соответствующие
категории также самих преступников. При этом далеко не всегда деление
преступлений на группы соответствует нынешним, отстоявшимся, «научно
обоснованным» представлениям[5].
Предложение об отсутствии прямой связи между определением умысла в УК
РСФСР 1922 года и его пониманием в предшествующем законодательстве
подтверждается также тем, что предпринимавшиеся в первые годы революции попытки
кодифицировать законодательство приводили не к тому решению, которое давала ст.
11. Составители этого проекта положили в основу этого проекта «общие принципы,
определяющие собой идеологию и практику законодательства, проведённого в жизнь
революцией». Одним из выражений этого должно было быть, по их мнению, то, что
«оттенки умышленности, неосторожности утрачивают значение факторов,
направляющих наказание по заранее определённой линии; сохраняя некоторое
значение признаков, свидетельствующих о характере личности, они перевешиваются
анализом свойств преступного состояния деятеля, мотивами правонарушения и
мотивами избранных средств»[6].
На какой же основе возникло всё же общее определение умысла в ст. 11 УК
РСФСР 1922 года?
Представляется, что этой основой была ст. 48 Уголовного уложения 1903
года, которая почитала преступное деяние умышленным «не только, когда виновный
желал его учинения, но также, когда он сознательно допускал наступление
последствия, обуславливающего преступность сего деяния». Ссылка на Уложение
1903 года, которую А. Эстрин привёл «для параллели» при анализе ст. 11 УК РСФСР
1922 года, не была случайной.
Наряду
с этим наличие сходства между двумя определениями очевидно. Оба они делят
умысел на два вида. Оба они не связывают с этим делением какого-либо различия в
квалификации или наказуемости преступлений, а скорее проводят таким путём
внешние границы этого понятия (по формуле: «умысел – это не только…, но и...»).
Деление умысла на виды проводится в УК РСФСР, как и в ст. 48 Уложения, с
помощью терминов «желание» и «сознательное допущение», которые не встречались в
советском уголовном законодательстве до 1922 года. Обращает на себя внимание
преимущественно психологический характер обоих определений, который в ст. 11 УК
РСФСР выражен даже сильнее, ибо в ней нет указания на «преступность деяния».
Таким образом, при подготовке первого советского уголовного кодекса
задача заключалась не в том, чтобы «отмахиваться» от технико-юридических
достижений Уложения, а в том, чтобы использовать их, когда это было
целесообразно, уточняя используемые формулировки, таким, образом, чтобы, они
соответствовали особенностям советского законодательства того периода.
Статья 10 УК РСФСР 1926 года воспроизвела эту формулировку, внеся в неё
важное редакционное уточнение: «действовали умышленно, т.е. предвидели...». По
мере развития событий настроения всё более выветривались. Поначалу эта
эволюция, как часто бывает, выразилась в том, что формулировке статьи 10 УК
РСФСР стали придавать смысл не сущий, а должный. Последовавшие изменения
законодательства свидетельствовали о том, что законодатель был склонен признать
за субъективной стороной более фундаментальное, чем прежде, значение.
1.3. Умысел в уголовном праве России по УК РСФСР 1960 г.
Статья 8 УК РСФСР 1960 г.
определяет умысел через психологические понятия сознания, предвидения и
желания: субъект сознает общественно опасный характер своего действия или
бездействия, предвидит его общественно опасные последствия и желает их (прямой
умысел) или сознательно допускает (косвенный умысел) наступление этих последствий.
Однако фактического деления умысла на прямой и косвенный в законе мы не
наблюдаем.
По мнению Н. Иванова, профессора кафедры
уголовного права ЮИ МВД РФ, традиционное подразделение умысла на интеллектуальный
и волевой моменты вызывает, однако, возражения не только с позиций
правоприменения, но и с точки зрения психологической корректности их симбиоза[7].
Законодательное
определение умысла ориентировано на преступления с так называемым материальным
составом. Чтобы доказать наличие умысла в действиях лица, правоприменитель
должен установить, что субъект, в результате совершаемых им действий, предвидел
возможность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления
или, по меньшей мере, сознательно допускал негативный результат своего
поведения. Если данные обстоятельства не доказаны, тогда нет никаких
оснований вменять лицу совершение умышленного преступления. Между тем,
уголовное законодательство предусматривает ответственность и за совершение
преступлений с так называемым формальным составом, где последствия не являются
предметом доказывания, поскольку вынесены за рамки состава.
Законодательная
конструкция умысла заставляет правоприменителя искать различные ухищрения с
тем, чтобы все его действия были законодательно
обоснованными. И в том случае, если к подобным ухищрениям прибегает высшая судебная инстанция, закон
дискредитируется вдвойне.
Субъективная
сторона изнасилования характеризуется, по общему
правилу, прямым умыслом. При этом сознанием субъекта должен охватываться, в
частности, и возраст потерпевшей, с которой он насильственно вступает в половую
связь, что касается допущения, то этот волевой момент умысла относится лишь к
последствиям и переносить его на квалифицирующие признаки незаконно. Другое
дело, что умысел может быть неопределенным: субъект с какой-то долей
вероятности сознавал, что вступает в половую связь с несовершеннолетней или
малолетней, не исключая при этом, что потерпевшая достигла совершеннолетия. В
случае неопределенного умысла ответственность наступает по фактически
содеянному. Такого рода квалификация не вызывала сомнений ни в теории, ни на
практике.
Мотив, в свою очередь, есть потребность, имеющая
свойство возрастать в том случае, если она остается неудовлетворенной.
Следовательно, сознание, которое в рамках юриспруденции характеризует умысел,
есть знание о детерминирующих поведение потребностях.
Воля, которая в
законодательном определении умысла определялась термином «желание» или
«сознательное допущение», представляет собой специфическую потребность и как
таковая не рассматривается психологами в качестве одной из форм отражения
действительности. В психологии считается, что воля, отражаясь в головном мозге,
включается в сознание, осознается. В этой связи получается весьма оригинальная
картина применительно к трактовке умысла: субъект сознает общественную
опасность своего поведения, сознает потребность в виде желания, которое им владеет
и направляет все его поступки, и желает действовать. Такая совершенно ненужная
тавтология способна вызвать лишь недоумение при конкретной квалификации. Так,
преступление, предусмотренное ст. 163 УК (незаконное занятие рыбным и другими
водными добывающими промыслами), может быть совершено лишь умышленно.
Характеризующий умысел момент предвидения связывается в юриспруденции с
осознанием характера последствий и общего характера причинной связи между
действием и результатом. Юристы не возражают против психологической трактовки
предвидения как знания о свойстве явления, которое приводит к результату.
Н. Иванов считает, что предвидеть, не сознавая невозможно. Предвидя
наступление последствий, субъект осознает развитие причинной связи и характер
возможного преступного результата. Следовательно, если предвидение входит в
состав сознания, нелепо выделять его наряду с сознанием в качестве необходимого
элемента умысла. С данной точкой зрения нельзя не согласиться, однако профессор,
на мой взгляд, выпускает из виду одну небольшую деталь, а именно: сознавать и
не предвидеть, возможно, ли это? На мой взгляд – возможно. Как уже было сказано
выше сознание – это отражение человеческим мозгом процессов действительности, а
предвидение – осознание развития причинной связи и характера возможного
преступного результата. Таким образом, теоретически, можно представить себе
ситуацию, когда процессы действительности отражаются в головном мозге
некоторого лица, однако, в силу каких-либо причин, возможно чисто
субъективных, отсутствует осознание развития причинной связи и характера
возможного преступного результата.
В теории уголовного права России того времени также существовала
система форм умысла, которая включает в себя умысел заранее обдуманный,
внезапно возникший, реализованный, определенный и неопределенный.
Исходя
из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существовавшая трактовка умысла в
УК 1960 г., лишена практической целесообразности.
II. Умысел в действующем уголовном законодательстве.
2.1.Понятие и общая характеристика умышленной формы
вины.
Уголовный кодекс
(УК) характеризует умысел как психическое отношение, при котором лицо
осознавало общественную опасность действий (бездействия), предвидело
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и
желало их или сознательно допускало наступление этих последствий.
Сознание
общественно опасного характера совершаемого деяния и предвидение его
общественно опасных последствий характеризуют процессы, протекающие в сфере
сознания, и поэтому образуют интеллектуальный элемент умысла, а желание
наступления указанных последствий относится к волевой сфере психической
деятельности и составляет волевой элемент прямого умысла.
Желание – как
признак умысла – это влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь,
обладанию чем–нибудь. Предметом желания, целью действий виновного является
общественно опасное последствие, представляющее собой признак совершенного
преступления. При этом на первое место «выступают» цели и мотивы, как бы
«формулирующие» четко осознанное, целенаправленное действие (бездействие),
способствующие достижению результата. Именно поэтому о желании наступления
общественно опасного последствия умысла можно говорить в случаях, когда:
1.общественно опасное
последствие является конечной целью действий виновного;
2.общественно опасное
последствие – не конечная цель, а промежуточная, которая выступает в качестве
необходимого средства или этапа достижения конечной цели, самой по себе
преступной или непреступной.
Итак, желание как
признак умысла заключается в стремлении к определенным последствиям, которые
могут выступать в качестве следующих факторов:
1.
конечной
цели;
2.
промежуточного
этапа на пути к достижению конечной цели;
3.
средства
достижения цели;
4.
неизбежного
сопутствующего признака деяния.
Сознание
общественно опасного характера совершаемого деяния означает понимание его
фактического содержания и общественного значения. Оно включает представление о
характере тех благ, на которые совершается посягательство, то есть об объекте
преступления, о содержании действия (бездействия), посредством которого
осуществляется посягательство, а также о тех фактических обстоятельствах
(время, место, способ, обстановка), при которых происходит преступление. Отражение
всех этих компонентов в сознании виновного даёт ему возможность осознать
объективную направленность деяния на определённые социальные блага, его
вредность для системы существующих в стране общественных отношений, то есть его
общественную опасность. Сознание общественной опасности деяния не требует
специального доказательства по каждому конкретному делу, поскольку способность
сознавать социальное значение своих поступков присуща каждому человеку на
основе его жизненного опыта и приобретённых знаний.
Сознание
общественной опасности деяния не следует отождествлять с сознанием его
противоправности, то есть запрещённости уголовным законом. В подавляющем
большинстве случаев лица, совершающие умышленные преступления, сознают их
противоправность. Однако УК Р.Ф. 2005 года не включает сознание
противоправности совершаемого деяния в содержание этой формы вины (хотя
первоначально такое намерение у законодателя было, это видно из статьи об
ошибке в уголовно-правовом запрете, содержавшейся в последнем варианте проекта
УК). Поэтому преступление может быть признано умышленным и в тех случаях, когда
противоправность совершённого деяния не осознавалась виновным.
Предвидение - это
отражение в сознании тех событий, которые произойдут, или должны или могут
произойти в будущем. Поэтому под предвидением общественно опасных последствий
следует понимать мысленное представление виновного о том вреде, который
причинит его деяние общественным отношениям, поставленным на защиту уголовного
закона. При прямом умысле предвидение включает:
¨ во-первых, представление о
фактическом содержании предстоящих изменений в объекте посягательства,
¨ во-вторых, понимание их
социального значения, то есть вредности для общества,
¨ в-третьих, осознание
причинно-следственной зависимости между действием или бездействием и
общественно опасными последствиями (хотя опережающее сознание субъекта отражает
не все детали, а лишь общий характер причинно-следственной зависимости)[8].
Интеллектуальный
элемент умысла включает, как правило, предвидение неизбежности наступления
общественно опасных последствий. Лицо, намеренное причинить определённые
последствия, убежденно в реальном осуществлении своих намерений, оно
опережающим сознанием отражает общественно опасные последствия в идеальной
форме. Лишь в отдельных случаях совершения преступления с прямым умыслом
общественно опасные последствия предвидятся не как неизбежные, а лишь как
реально возможные. Такая ситуация складывается, если избранный виновным способ
осуществления преступления объективно способен с примерно равной степенью
вероятности вызвать разноплановые последствия.
2.2.Виды умышленной формы
вины.
Умысел - это наиболее
распространённая в законе и на практике форма вины. Из каждых десяти
преступлений около девяти совершается умышленно. В ч.1 ст. 25 УК впервые законодательно
закреплено деление умысла на прямой и косвенный.
Преступление
признаётся совершённым с прямым умыслом, если лицо, его совершившее,
осознавало общественную опасность своего действия (бездействия), предвидело
возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и
желало их наступления (ч.2 ст. 25 УК).
Повышенная
социальная опасность преступления, совершенного с прямым умыслом выражается,
прежде всего, в том, что это умышленное деяние, сознательно направленное на
причинение вреда обществу, создает большую вероятность фактического причинения
вреда, чем неосторожное действие. Субъект умышленного преступления избирает
такой способ действия, который заведомо для него сможет причинить вред
обществу. Есть и другой аспект проблемы, по которому в умышленном преступлении
проявляется отрицательное отношение лица к интересам общества.
Интеллектуальный
элемент прямого умысла создает сознание общественно-опасного характера
совершаемого деяния и предвидение общественно-опасных последствий, как это
следует из определения.
Предвидение
неизбежности наступления последствий означает наличие не косвенного, а прямого
умысла. Невозможно говорить о нежелании причинить вредные последствия, если
человек мобилизует свою волю на совершение действий, которые заведомо повлекут
указанные последствия.
Косвенный умысел в соответствии с
законом (ч.3 ст. 25 УК) имеет место, если лицо, совершившее преступление,
осознавало общественную опасность своего действия (или бездействия), предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий, и хотя и не желало, но
сознательно допускало их либо относилось к ним безразлично.
Сознание
общественно опасного характера деяния при косвенном умысле, по существу, не
отличается от соответствующего элемента прямого умысла. Но характер предвидения
общественно опасных последствий неодинаков при прямом и при косвенном умыслах.
Косвенному умыслу
свойственно предвидение только возможности наступления общественно опасных
последствий. При этом субъект предвидит возможность наступления таких
последствий как реальную, то есть считает их закономерным результатом развития
причинной связи именно в данном конкретном случае. Косвенный умысел, да и
вообще умысел, исключается, если субъект не распространяет возможность
наступления вредных последствий на данный конкретный случай, то есть сознаёт
закономерность наступления таких последствий в других аналогичных случаях.
Практика высших судебных органов страны связывает именно с косвенным умыслом
предвидение лишь возможности наступления общественно опасных последствий[9]. Итак, интеллектуальный элемент
косвенного умысла характеризуется сознанием общественной опасности совершаемого
деяния и предвидением реальной возможности наступления общественно опасных
последствий.
2.3.Отличие
прямого умысла от косвенного умысла.
Основное
различие между прямым и косвенным умыслом коренится в волевом элементе. Для
прямого умысла характерно желание, а для косвенного – сознательное допущение
преступных последствий. Действуя с косвенным умыслом, лицо сознательно
допускает преступное последствие, но это последствие не является ни целью, ни
средством ее достижения, ни этапом на пути достижения цели. Виновный в этом
случае занимает пассивную позицию по отношению к последствиям, поэтому
преступления с косвенным умыслом (при прочих равных условиях) принято считать
менее опасными, чем преступления, совершаемые с прямым умыслом. Совершая
преступления с косвенным умыслом, лицо может надеяться, что последствия
почему-либо не наступят (надежда на «авось»), а также рассчитывать на какие-то
обстоятельства, позволяющие предотвратить последствия.
При косвенном
умысле виновный может безразлично относиться к последствиям, активно желать их
ненаступления, может надеяться, что они не наступят – все это разновидности
отношения к преступным последствиям, которое характерно для косвенного умысла.
При этом необходимо установить, что лицо предвидело преступные последствия и
рассчитывало их предотвратить.
Косвенный умысел
предполагает определенное психическое отношение лица к возможности наступления
преступных последствий (сознательное их допущение), а поэтому область
совершения преступлений с этим видом умысла ограничена только так называемыми
материальными преступлениями (объективная сторона которых содержит последствия
в качестве обязательного признака).
В формальных
преступлениях последствия не входят в число обязательных признаков объективной
стороны и для решения вопроса о юридической оценке (квалификации), об
ответственности не играет никакой роли. А, следовательно, и не требуется
установления к ним психического отношения.
Что же касается
вины в отношении самого действия, составляющего объективную сторону формальных
преступлений, то она может быть выражена только в прямом умысле, так как воля
лица в этих случаях направлена на совершение действий.
В этих случаях
лицо желает совершить эти действия.
Деление умысла на
прямой и косвенный имеет практическое значение. Чтобы установить умышленную
форму вины, необходимо выявить признаки прямого и косвенного умысла
(разновидности данной формы вины). Ряд преступлений совершается только с прямым
умыслом, обязательным признаком которых является цель преступления. В этом
случае отсутствие признаков прямого умысла не позволяет привлечь лицо к
уголовной ответственности. Приготовление и покушение на преступление возможно
при наличии лишь прямого умысла.
В процессе
осуществления преступной деятельности прямой умысел может сформироваться в
косвенный - это можно проиллюстрировать на примерах следственной практики.
Помимо деления умысла на виды в зависимости от особенностей их психологического
содержания, теория и практика уголовного права знают иные классификации видов
умысла. Так, по моменту возникновения преступного намерения умысел
подразделяется на заранее обдуманный и внезапно возникший.
Заранее
обдуманный умысел характерен тем, что намерение
совершить преступление осуществляется через более или менее значительный
промежуток времени после его возникновения. Во многих случаях заранее
обдуманный умысел свидетельствует о настойчивости, а иногда и об изощренности
субъекта в достижении преступных целей и, следовательно, заметно повышает опасность,
как преступления, так и самого виновного. Но опасность деяния и его субъекта не
всегда повышается при заранее обдуманном умысле. Сам по себе момент возникновения
преступного намерения - обстоятельство в значительной мере случайное и, по
сути, не может оказать существенного влияния на степень опасности деяния.
Гораздо важнее те причины, по которым виновный реализовал свой замысел не
сразу. Если это объясняется его нерешительностью, внутренними колебаниями,
отрицательным эмоциональным отношением к преступлению и его результатам, то
заранее возникший умысел ни в коей мере не опаснее, чем внезапно возникший. Но
иногда разрыв во времени между возникновением и реализацией умысла обусловлен
особой настойчивостью субъекта, который в это время готовит способы и средства
для совершения деяния, обдумывает план осуществления преступного намерения,
пути преодоления возможных препятствий, способы сокрытия преступления и т.д.
Внезапно
возникшим
является такой вид умысла, который реализуется в преступлении сразу же или
через незначительный промежуток времени после его возникновения. Внезапно
возникший умысел может быть простым и аффектированным.
Простым внезапно возникшим
умыслом называется такой умысел, при котором намерение совершить преступление
возникло у виновного в нормальном психическом состоянии и было реализовано
сразу же или через незначительный промежуток времени после возникновения.
Аффектированный умысел характеризует не
столько момент, сколько психологический механизм возникновения намерения
совершить преступление. Поводом к его возникновению являются неправомерные или
аморальные действия потерпевшего в отношении виновного или его близких. Они
внезапно или под влиянием длительной психотравмирующей ситуации вызывают у
субъекта сильное эмоциональное волнение, существенно затрудняющее контроль над
волевыми процессами. В преступлениях, совершённых с аффектированным умыслом,
меньше проявляется антисоциальная установка личности, а больше - влияние
ситуации как внешнего повода для совершения преступления. Этим и обусловлено
смягчение наказания за преступление, совершённое с аффектированным умыслом.
По
психологическому содержанию и заранее обдуманный, и внезапно возникший умысел
может быть как прямым, так и косвенным.
По характеру
направленности (степени определённости) представлений субъекта о важнейших
фактических и социальных свойствах совершаемого деяния умысел может быть
определённым (конкретизированным) или неопределённым (неконкретизированным).
Определённый (конкретизированный) умысел
характеризуется наличием у виновного конкретного представления о качественных и
количественных показателях вреда, причиняемого деянием. Если у субъекта имеется
чёткое представление о каком-то одном индивидуально-определённом результате,
умысел является простым определённым.
Альтернативный умысел - это такая
разновидность определённого умысла, при котором виновный предвидит примерно
одинаковую возможность наступления двух или большего числа
индивидуально-определённых последствий. Преступления, совершаемые с
альтернативным умыслом, следует квалифицировать в зависимости от фактически
причинённых последствий.
Неопределённый (неконкретизированным)
умысел характеризуется тем, что у виновного имеется не
индивидуально-определённое, а обобщённое представление об объективных свойствах
деяния, то есть он сознаёт только его видовые признаки. Подобное преступление,
как совершённое с неопределённым умыслом, следует квалифицировать как
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который фактически наступил.
Заключение
Изучение умысла имеет для автора как
для будущего юриста большое значение, например, в вопросах квалификации
преступления, так как чтобы установить умышленную форму вины необходимо выявить
признаки прямого или косвенного умысла (разновидности данной формы вины). Ряд
преступлений совершается только с прямым умыслом, обязательным признаком
которых является цель преступления. В этом случае отсутствие признаков прямого
умысла не позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности. Приготовление
и покушение на преступление возможно при наличии прямого умысла.
Прямой умысел имеет место в случае, если лицо, его совершившее,
осознавало общественно опасный характер своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желало их наступления (ч. 2 ст. 25 УК РФ).
Под косвенным умыслом понимается, что лицо, совершившее преступление,
осознавало общественно опасный характер своих действий (бездействия), предвидел
возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но
сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично (ч. 3
ст. 25 УК РФ).
Интеллектуальный элемент умысла образуют процессы, протекающие в сфере
сознания. У прямого и косвенного умыслов он почти всегда совпадает, его
образуют осознание лицом общественно опасного характера своего действия или
бездействия и предвидение его общественно опасного последствия. Различие
состоит только в том, что при прямом умысле субъект предвидит как неизбежность
наступления вредных последствий, так и возможность или вероятность их
наступления; при косвенном умысле лицо предвидит лишь возможность или
вероятность наступления вредных последствий.
Основное различие прямого и косвенного умысла заключается в волевом
моменте, характеризующем направленность воли субъекта. При прямом умысле
субъект желает наступления преступного результата, тогда как при косвенном
умысле субъект либо безразлично относится к вредным последствиям своего деяния,
сознательно допуская их наступление («преступное безразличие»), либо субъект не
желает наступления преступного результата, однако ради достижения другой
желаемой цели мирится с ним, допускает его.
Кроме основных двух видов умысла, указанных в законе, в теории
уголовного права выделяются и иные виды (подвиды) умысла, с которыми
сталкиваются правоохранительные органы при расследовании и судебном
рассмотрении дел. По условиям формирования различают заранее обдуманный,
внезапно возникающий и аффектированный умысел, а в зависимости от предвидения
субъектом последствий своих действий – определённый и неопределённый умысел.
Основываясь на данном материале можно составить следующую схему:
Таким
образом, нам удалось выполнить цель курсовой работы, которая состояла в
изучении умысла в российском законодательстве.
Написание
курсовой работы по данному вопросу дало возможность более детального и
глубокого изучения одного из институтов уголовного права.
Список
литературы:
1.Нормативно-правовые акты:
1.Конституция РФ.
- М.: «Юристъ», 2001.
2.Уголовный
Кодекс РФ (с изменениями на 21 июля 2005.). - М.: Юрайт – Издат,2005. -188 с.
3. Федеральный
закон от 28 декабря 2004 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
РФ».
2.Учебная и научная литература:
1.Звечаровский
И.Э.. Современное уголовное право России: понятие, принципы, политика. - Спб.:
Издательство «Юридический центр пресс », 2001.-100с.
2.Иванов В.Д... Уголовное
право. Общая часть: Учебник-Ростов Н/Д: Издательство «Феникс»,2002.-320с.
3.Уголовное право
РФ: Учебник. - В 2-х т. Т 1:Общая часть/ Под ред. Л.В. Иногамовой – М.:
Инфра-М, 2002.-384 с.
4. Таганцев Н.С. Русское
Уголовное право. М., 1994.-300с.
5.Здравомыслов Б.В.
Уголовное право России. - М., Юристъ,2003 .
3.Периодическая печать:
1. Иванов Н. Умысел в уголовном
праве России / Российская юстиция.- № 12. -1995
4.Судебная практика:
1.Постановления Пленума Верховного
Суда «О судебном решении» РФ от 19.12.2003 № 23;
2. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 18.11.1999 №79
«О ходе выполнения постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 года № 7
"О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской
Федерации"»;
3. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 11.6.1999 №40 «О практике назначения судами уголовного наказания»;
4. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 29.4.1996 № 1 «О судебном приговоре».
[1] Таганцев Н.С. Русское Уголовное право. М., 1994.-С. 229.
[2] Там же, С. 244.
[3] Таганцев Н.С. Русское Уголовное право. М., 1994.-С. 245.
[4] Там же, С. 246.
[5]Таганцев Н.С. Русское Уголовное право. М., 1994, С. 15.
[6] Там же, С. 31.
[7] Иванов Н. Умысел в уголовном праве России / Российская юстиция.- № 12.
-1995.- С. 16.
[8] Здравомыслов Б.В. Уголовное право России. - М., Юристъ,2003 . -С. 169
[9] Цитирую по: Здравомыслов Б.В. «Уголовное право России», М., Юристъ, 2004
. с. 172