Договор аренды недвижимости
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Понятие договора аренды недвижимости и его основные
элементы 5
1.1. Понятие договора аренды недвижимости 5
1.2. Стороны договора
аренды недвижимости 7
1.3. Существенные
условия и содержание договора аренды объектов
недвижимости 9
1.4. Объекты аренды 14
2. Понятие недвижимости как объекта гражданских прав 17
2.1. Правовой режим
объектов недвижимости 17
2.2. Классификация объектов недвижимости 19
2.3. Определение арендной платы за пользование объектами
нежилого
муниципального фонда 22
2.4. Форма и государственная регистрация договора аренды
недвижимости 24
3. Прекращение, расторжение (изменение) договора аренды
недвижимости 26
ЗАЛЮЧЕНИЕ 28
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 30
ВВЕДЕНИЕ
Недвижимое имущество – это один из важнейших объектов
гражданского права, определяющим моментом, в развитии правового регулирования
которого явился переход от закрепления в законодательстве исключительной
государственной собственности к легальному признанию множественности форм
собственности в условиях их равной защиты.
Соответственно произошел переход от практически полного
юридического запрета сделок с недвижимым имуществом к их разрешению, путем
расширения круга объектов недвижимости, вовлекаемого в гражданский оборот, и
видов совершаемых с ним сделок. Продолжается данный процесс и в настоящее
время. Широко развивающийся рынок недвижимости служит гарантией реализации
основного конституционного права граждан – права частной собственности, права
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35 Конституции РФ).
На сегодняшний день договор аренды является в России
наиболее распространенным договором, заключаемым в отношении недвижимого
имущества.
В результате совершения огромного количества арендных
сделок с недвижимостью возникает множество самых разнообразных споров в этой
области. Причина таких споров как непонимание субъектами гражданского оборота
статуса недвижимого имущества, так и несовершенство современного нормативного
регулирования в данной сфере. Такое положение вещей на деле приводит к
расширению и увеличению роли и значения судебной практики рассмотрения споров,
связанных с применением норм гражданского законодательства об аренде
недвижимого имущества.
Все это обуславливает необходимость
изучения и совершенствования теории и практики использования правовых норм в
области отношений, связанных с арендой недвижимости.
В последние годы появилось
достаточно большое количество публикаций на данную тему. Аренда недвижимости
рассматривается в самых различных ракурсах: от исследования рынков аренды
недвижимости в различных субъектах РФ, рассмотрения аренды недвижимости как
одной из форм экономических отношений по вложению капиталов, до разрешения
отдельных правовых вопросов, связанных с понятием и правовым режимом
недвижимости, заключением и регистрацией отдельных сделок с недвижимым
имуществом.
Одним из важнейших видов договоров, занимающим не последнее
место в регулировании имущественных отношений, является договор имущественного
найма (аренды). Этот договор сыграл в свое время и продолжает играть сейчас
важнейшую роль в развитии Российского государства.
Данная курсовая работа посвящена
рассмотрению основных гражданско-правовых вопросов аренды недвижимости.
Необходимо дать понятие недвижимости как объекта гражданских прав,
классифицировать объекты недвижимости, правовое определение недвижимости как
нормы права, что такое договор аренды недвижимости, условия его заключения,
изменения, расторжения; субъекты и объекты договора аренды недвижимости,
содержание договора аренды недвижимости; условия государственной регистрации
договоров аренды недвижимости; дать определение арендной платы, эффективности
ее повышения.
Понятию аренды недвижимости как
норме права уделяли внимание такие правоведы, как Е.А. Суханов, Сергеева Ю.К.,
Т.Ю. Абова и многие другие, та данная тема актуальна в современном мире.
1. Понятие договора аренды недвижимости и его основные
элементы
1.1. Понятие договора аренды недвижимости
В гражданском праве наряду с обязательствами по отчуждению
имущества, существует группа обязательств по передаче имущества во временное
пользование. Они юридически оформляют особую, самостоятельную группу экономических
отношений товарообмена, в рамках которых хозяйственные или другие потребности
их участников удовлетворяются за счет временного перехода к ним соответствующих
материальных благ. Предметом таких отношений, прежде всего, становится
имущество, которое в данный момент не нужно самому собственнику, но может
потребоваться ему в будущем. Отдавая такое имущество во временное пользование
другому лицу, собственник сохраняет его в хозяйственном (экономическом) обороте,
получая соответствующую выгоду (доход). Обязательства по передаче имущества в
пользование возникают по соглашению сторон, т. е. носят договорной характер.
В соответствии со ст. 606 ГК
РФ, договором аренды (имущественного найма) признается гражданско-правовой
договор, в силу которого арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить
арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение или во
временное пользование. [8]
В ГК РФ договору аренды
посвящена глава 34 (более шестидесяти статей). Давая понятие договора аренды,
законодатель, исходит из того, что данный договор представляет собой обычный
самостоятельный вид договорных обязательств, такой же, как договор
купли-продажи и т.п.
Договору аренды присущи
только ему характерные черты, позволяющие рассматривать этот договор в качестве
самостоятельного типа гражданско-правовых договоров. Так, Витрянский В.В.
выделяет следующие характерные черты договора аренды:
1. он относится к
категории гражданско-правовых договоров на передачу имущества во временное
владение и пользование, т.е. передача имущества, осуществляемая арендодателем,
не сопровождается переходом права собственности на это имущества к арендатору;
последний лишь получает его во владение и (или) пользование.
2. в ГК выражено
стремление законодателя обеспечить детальное и непосредственное регулирование
договора аренды, по крайней мере, тех вопросов, которые являются общими для
договора аренды. В параграфе 1 главы 34 - объединены правила, охватывающие все
виды договоров об аренде.
3. выделение отдельных видов договоров аренды (за исключением
проката, фрахтования на время, лизинга) произведено в ГК в зависимости от вида
сдаваемого в аренду имущества. Имеются в виду отдельные виды объектов,
специфика которых требует особого правового регулирования (например, здания и
сооружения, предприятия). ГК РФ проводит разграничение между видами договора
аренды и арендой отдельных видов имущества. Виды договоров аренды - это те
наиболее важные социально значимые случаи аренды, которые специально
урегулированы в параграфе 2 - 6 главы 34 ГК РФ. [1]
Примерами, подтверждающими существование различий между
видами аренды и арендой определенных видов имущества, могут служить п.2 cт. 609 ГК РФ и п.2 ст.615 ГК РФ. В п. 2 ст. 609 ГК РФ речь идет об
аренде недвижимого имущества - аренда определенного вида имущества, а в п. 2
ст. 651 ГК РФ - об аренде зданий и сооружений как отдельной разновидности
договора аренды недвижимого имущества.
Договор аренды принято относить к числу консенсуальных,
возмездных, двустороннеобязывающих договоров.
Консенсуальным договор аренды считается, поскольку момент
вступления договора в силу не связывается с передачей арендованного имущества
арендатору.
Договор аренды является возмездным, поскольку арендодатель
во исполнение своих обязанностей по передаче имущества во владение и пользование
арендатору, получает от последнего встречное представление в виде внесения
арендной платы.
Договор аренды является двустороннеобязывающим, поскольку
каждая из сторон несет обязанности в пользу другой стороны и считается
должником другой стороны в том, что она должна сделать в ее пользу, и
одновременно ее кредитором, в том, что имеет право от нее требовать.
Договор аренды входит в группу договоров, регулирующих
отношения по передаче имущества во временнее пользование. В отличии от
договоров по передаче имущества в собственность, договор аренды не влечет смены
титула собственника, а следовательно, в экономическом смысле он оформляет такие
отношения товарообмена, при которых товаром является не вещь, а право
пользования ею. Имущество по данному договору может передаваться арендатору
только в пользование или в пользование и во владение одновременно. [8].
Определение договора, содержащееся в абз. 1 ст. 606 ГК РФ,
указывает на основные обязанности сторон, согласно которым арендодатель
(наймодатель) обязуется предоставить имущество во временное владение и
пользование либо только во временное пользование, а арендатор (наниматель)
обязуется уплатить ему за это арендную плату.
1.2. Стороны договора аренды недвижимости
Сторонами договора аренды
выступают арендодатель (наймодатель) и арендатор (наниматель).
По общему правилу, и в роли арендодателя, и в роли
арендатора могут выступать любые субъекты гражданского права, как физические,
так и юридические лица, а среди последних - коммерческие и некоммерческие организации,
а также государство, национально-государственные,
административно-территориальные и муниципальные образования.
Арендодатель - это собственник передаваемого в пользование
имущества или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать имущество
в аренду (ст.608 ГК РФ).
Сдача имущества в аренду - один из способов осуществления
принадлежащего арендодателю права собственности. Что же касается иных лиц, то
любое лицо, не являющееся собственником соответствующего имущества, должно
иметь полномочия на сдачу этого имущества в аренду. Причем такие
распорядительные полномочия должны быть основаны на законе или специальном
волеизъявлении собственника. В соответствии со ст. 295 ГК РФ субъект права
хозяйственного ведения не вправе сдавать недвижимое имущество в аренду без
согласия (разрешения) собственника. Это правило тем более действует в отношении
казенных предприятий, за которыми имущество закрепляется на праве оперативного
управления. Что же касается учреждений, то они вообще не вправе распоряжаться закрепленным
за ними имуществом и имуществом, приобретенным за счет сметных ассигнований.
Однако, образовательное учреждение согласно п. 2 ст. 39 Закона РФ «Об
образовании» вправе выступать в качестве арендодателя имущества, закрепленного
учредителем за образовательным учреждением в оперативном управлении. Так же,
учреждение может выступить в качестве арендодателя имущества, приобретенного им
на доходы, полученные в результате разрешенной ему предпринимательской
деятельности (ст. 298 ГК РФ). [3]
В роли
арендодателей от имени РФ обычно выступают агентства по управлению
государственным имуществом. Их полномочия основаны на законе. Правительство РФ
осуществляет управление Федеральной собственностью на основании ст.114
Конституции, в развитие этой нормы принято постановление Правительства РФ от 08.04.2004 N 200 "ВОПРОСЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"
Передача
в аренду государственного имущества, относящегося к федеральной собственности,
производится территориальными агентствами, т. е. комитетами по управлению
имуществом субъектов РФ. Аналогичный порядок действует в отношении
государственной собственности субъектов РФ и муниципальной собственности. [16]
Помимо комитетов по управлению имуществом в роли
арендодателей государственного, муниципального имущества могут выступать
унитарные предприятия, но без каких-либо ограничений лишь применительно к
движимому имуществу. Унитарные предприятия могут выступать арендодателями в
отношении недвижимого имущества, а казенные предприятия - в отношении любого
имущества только с согласия собственника или уполномоченного им органа. Дача
такого согласия равнозначна наделению указанных субъектов, специальными
полномочиями сдавать имущество в аренду. Если же полномочия из закона не
вытекают, арендодатель должен иметь специальное уполномочие собственника
сдавать чужое имущество в аренду от своего имени. В частности, такое полномочие
может вытекать из договора комиссии.
Следует учитывать, что все объекты, относящиеся к
государственной или муниципальной собственности, делятся на две категории:
Собственное имущество, которым государственное или
муниципальное образование обладает непосредственно, распоряжается им по своему
усмотрению, в том числе путем передачи в аренду и имущество, закрепленное
государством или муниципальным образованием за юридическими лицами на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления или ином вещном праве.
Что касается личности арендатора, то в этом качестве могут
выступать всякий дееспособный гражданин либо организация (юридическое лицо).
Настоящий Гражданский кодекс, не содержит каких - либо специальных правил,
ограничивающих права субъектов, на получение в аренду имущества. Однако, ЗК РФ
предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства могут иметь
расположенные в пределах территории Российской Федерации земельные участки на
праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных ЗК РФ ( п. 1 ст. 22 ЗК
РФ). Можно полагать, что в отношении иностранных юридических лиц (они не
указаны в данном положении), национальный режим не ограничен.
1.3. Существенные условия и содержание
договора аренды объектов недвижимости
В современной юридической
литературе нередко можно встретить суждение о том, что существенным условием
договора аренды является лишь его предмет, под которым обычно понимается
имущество, передаваемое в аренду. Однако, согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ к
существенным условиям договора относятся условия о предмете договора, условия
которые названы в законе или необходимые для договоров данного вида, а также
все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение. Принимая во внимание легальное определение договора
аренды: по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату по временное
владение и пользование или во временное пользование, - следует сделать вывод о
том, что условия о сроке аренды и об арендной плате, безусловно, относятся к
существенным условиям договора аренды.
Как отмечалось ранее, срок владения и (или) пользования
арендатором, сданным внаем имуществом, всегда признавался одним из наиболее
значимых условий договора аренды (имущественного найма). Договор аренды может
быть заключен как на определенный
(п.1, ст. 610 ГК РФ), так и на неопределенный срок (п.2 той же статьи).
Определенный срок должен быть установлен в договоре способами, предусмотренными
ст. 190 ГК РФ. Если срок аренды в договоре не указан, договор аренды считается
заключенным на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе в
любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один
месяц, а при аренде недвижимого имущества - за три месяца.
В соответствии с абз.2 п.2 ст.610 ГК РФ, законом или
договором может быть установлен и иной срок для предупреждения о прекращении
договора аренды, заключенного на неопределенный срок.
Отказ от договора аренды, заключенного на неопределенный
срок, является правом, а не обязанностью сторон. Если ни одна из сторон не
заявляет об отказе от договора, последний может длиться сколько угодно долго,
пока существует переданное в аренду имущество.
Законом могут устанавливаться максимальные предельные сроки
договора для отдельных видов аренды, а также для аренды отдельных видов
имущества. В этих случаях, если срок аренды в договоре не определен и ни одна
из сторон не отказалась от договора до истечения предельного срока,
установленного законом, договор по истечении предельного срока прекращается.
Договор аренды, заключенный на срок, превышающий
установленный законом предельный срок, считается заключенным на срок, равный
предельному (п.3 ст.610 ГК РФ).
В ГК РФ сохранено ранее
действовавшее указание о том, при заключении договора на новый срок условия его
могут быть изменены по соглашению сторон. Это относится к любым условиям, в том
числе размеру арендной платы. Норма п. З ст.614 ГК РФ о возможности изменения
арендной платы, но чаще она касается пересмотра размера арендных платежей в
период действия договора, а здесь стороны оформляют новый договор и не связаны
условиями прежнего. [10]
ГК сохранил за арендатором, надлежащим образом, исполнившим
свои обязанности, преимущественное право на заключение договора аренды на новый
срок (ст. 621 ГК РФ). Однако арендатор может воспользоваться своим правом лишь
при условии письменного уведомления им арендодателя о желании заключить новый
договор до истечения срока прежнего договора. Такое письменное уведомление
приобретает решающее значение в случаях, когда арендодатель отказывает
арендатору в заключение договора на новый срок и вместе с тем заключает договор
с иным лицом. Право арендатора на возобновление арендных отношений может быть
защищено в судебном порядке.
Необходимо отметить, что положения ст. 621 ГК РФ носят
диспозитивный характер, и иные правила могут быть установлены законом или
договором. В случаях, когда по окончании срока договора аренды арендатор
продолжает пользоваться имуществом, а арендодатель против этого не возражает,
договор будет считаться возобновленным на тех же условия на неопределенный
срок. Следовательно, каждая из сторон может потребовать расторжения такого
договора, предупредив контрагента не менее чем за три месяца
(ст. 610 ГК), если иной срок не будет установлен договором.
В качестве еще одного существенного условия договора
аренды, была указана арендная плата. При отсутствии согласованного сторонами в
письменной форме условия о размере арендной платы договор аренды здания,
сооружения и предприятий, в отличие от общих положений ГК РФ, считается
незаключенным (п.1 ст.654 ГК РФ).
В связи с этим, стороны в договоре аренды зданий,
сооружений и предприятий могут использовать фиксированные ставки арендной
платы, но только в случаях, оговоренные в законе. Эти ставки устанавливаются
или регулируются (как минимальные, так и предельные) уполномоченными государственными
органами.
Традиционно ставки арендной платы устанавливаются на
единицу площади арендованного здания, помещения или сооружения – 1 кв.м, хотя
может быть и на 1 куб.м. (мастерские художников).
Размер арендной платы определяется исходя из фактической
площади данного объекта. При длительных сроках используется годовая ставка.
Размер арендной платы определяется как сумма платежей за аренду отдельных
помещений здания.
Необходимо также отметить, что установленная в договоре
арендная плата за пользование зданием или сооружением включает и плату за
пользование земельным участком, на котором оно расположено, или передаваемой
вместе с ним соответствующей частью участка, если иное не предусмотрено законом
или договором (п. 2, ст. 654 ГК РФ).
Содержание договора представляет совокупность всех его
условий. При этом условия договора устанавливают и квалифицируют права и
обязанности сторон. Однако, во всяком договоре выделяют группы условий,
определяющих обязанности соответственно арендатора и арендодателя. Такая
дифференциация условий сама по себе относительна, так как их выполнение
зачастую требует совершения определенных действий одновременно как от
арендодателя, так и от арендатора.
В соответствии со ст. 611 ГК РФ основная обязанность
арендодателя по договору аренды - предоставить арендатору имущество в
состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества со
всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами. Имущество,
сданное в аренду, должно быть передано арендатору в срок, предусмотренный
договором, а при его отсутствии – в разумный срок. Передача зданий, сооружения
и предприятий должна быть оформлена передаточным актом или иным документом,
подписанным обеими сторонами (ст. 655 ГК РФ). Уклонение одной из сторон от передачи
соответствующего имущества или подписания передаточного акта рассматривается
как отказ от исполнения договора аренды здания (сооружения), предприятия.
Одновременно с передачей арендатору прав владения и
пользования зданием или сооружением ему передаются права на ту часть земельного
участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования
(ст. 652 ГК РФ). Передаче подлежит не весь принадлежащий арендодателю земельный
участок, а лишь та его часть, которая функционально обслуживает здание или
сооружение. Такая передача происходит и при умолчании о ней в договоре аренды.
Впрочем, стороны могут исключить в договоре передачу арендатору каких-либо прав
на земельный участок.
В соответствии с п.1 ст.615 ГК РФ
арендатор в свою очередь обязан, пользоваться арендованным имуществом в
соответствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не
определены, то в соответствии с назначением имущества. Арендатору принадлежит
право пользования арендованным имуществом. Это основное право арендатора, вытекающее
из договора аренды. Под пользованием понимается извлечение из вещи ее полезных
свойств без изменения субстанции вещи, в том числе приобретение плодов и
доходов. По общему правилу, плоды, продукция и доходы, полученные в результате
использования арендованного имущества в соответствии с договором, поступают в
собственность арендаторам (п. 2 ст. 606 ГК РФ). Впрочем, законом, иным
правовым актом или договором может быть установлено и иное правило (ст.136 ГК
РФ), а именно, что плоды, продукция и доходы переходят в собственность
арендодателя или третьего лица. [12]
Руководствуясь п. 2 ст. 616 ГК РФ, в процессе пользования
имуществом, если иное не установлено законом или договором, арендатор обязан
поддерживать его в исправном состоянии, производить за свой счет, текущий
ремонт и нести бремя расходов на содержание арендованного имущества.
Право пользования арендованным имуществом может включать в
качестве своего компонента и право выкупа этого имущества (ст. 624 ГК РФ). В
законе или договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованное имущество
переходит в собственность арендатора по истечении срока аренды или до его
истечения при условии внесения арендатором всей обусловленной договором
выкупной цены. Такой договор аренды включает некоторые элементы купли-продажи,
однако, не относится к числу смешанных.
Некоторые правомочия, вытекающие из права пользования
арендованным имуществом, арендатор может осуществлять только с согласия
арендодателя, т.е. сдача арендованного имущество в субаренду
(поднайм); передача своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу
(перенайм); предоставление арендованного имущества в безвозмездное пользование;
отдача арендных прав в залог; внесение арендных прав в качестве вклада в
уставной капитал. Однако при сдаче в субаренду земельного участка согласия
арендодателя по общему правилу не требуется.
Еще одна обязанность арендатора состоит в своевременном
внесении арендной платы (ст. 614 ГК РФ) и возврате арендованного имущества в
том состоянии, в котором он его получил с учетом нормального износа (данное
положение не применимо при аренде земельных участков), по истечении срока его
аренды, а также в других случаях
(ст. 622 ГК РФ). Возращено арендуемые здания, сооружения и предприятия должны
быть также по передаточному акту. [8]
1.4. Объекты аренды
В соответствии со ст. 607
ГК РФ, в аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные
природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не
теряют своих натуральных свойств в процессе использования (непотребляемые
вещи).
В данном абзаце определены
виды имущества, которые могут сдаваться в аренду. Перечислены объекты
недвижимости и движимое имущество. Приведенный перечень объектов имущества,
которые могут сдаваться в аренду, не является исчерпывающим.
Возможность ввода
ограничений либо запрета на аренду отдельных видов имущества существует лишь
после принятия соответствующего закона (п. 1. абзац 2 ст. 607 ГК РФ).
В первую очередь, это
относится к тем видам имущества, которые изъяты из оборота или
оборотоспособность которых ограничена (ст. 129 ГК РФ). Например, атомные электростанции, вооружение, железные
дороги общегосударственного и специального назначения, иные стратегические
объекты. Пункт 11 ст. 22 ЗК РФ допускает в исключительных случаях возможность
передачи в аренду земельных участков, изъятых из оборота. Данное правило
противоречит не только п. 2 ст. 27 ЗК РФ, но и теории гражданского и земельного
права, аксиомой которых является невозможность совершения каких-либо сделок с
вещами, изъятыми из оборота. [8]
Объектами аренды
недвижимости могут являться земельные участки и другие обособленные природные
объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения,
транспортные средства и другие вещи (исходя из смысла ст.130 ГК РФ) – которые
не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования.
В соответствии с п. 3 ст.
607 ГК РФ подчеркивается необходимость четкого определения объекта аренды, а
именно: в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить имущество, выступающее в качестве объекта аренды. При отсутствии
этих данных в договоре, условие об объекте подлежащем передаче в аренду
считается не согласованным сторонами, а сам договор не считается заключенным.
[8]
Как уже было отмечено ранее, в ГК РФ не предусмотрено
единой договорной модели и, соответственно, единых законодательных требований в
отношении аренды любых объектов недвижимости. Закон выделяет аренду зданий и
сооружений, специальные правила о которой содержатся в параграфе 4 главы 34 ГК
РФ, аренду предприятий как имущественных комплексов (параграф 5 главы 34 ГК
РФ).
Выделение договора аренды зданий и сооружений в
самостоятельный вид договора произошло впервые с принятием второй части ГК РФ.
К основным характеристикам зданий и сооружений относятся: фундаментальность,
"привязка к земле", конструктивная расчитанность на длительный срок
использования, значительная стоимость. Помимо вышеперечисленных в юридической
литературе выделяют следующие признаки зданий: искусственность возведений;
"привязка" к определенному земельному участку; невозможность
перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению;
самостоятельность, законченность с точки зрения возможности использования по
целевому назначению. [4]
Понятие "здания" технически характеризует
строение как капитальное. В этом контексте из его состава исключены временные,
переносные строения, строения сборно-разборного типа без фундамента: павильоны,
киоски … Понятие "сооружение" обычно определяют путем перечисления
соответствующих объектов, таких как: нефтяные и газовые скважины,
автозаправочные станции, гидротехнические сооружения, магистральные
трубопроводы, спортивные, физкультурно-оздоровительные, спортивно-зрелищные
сооружения, мосты, оранжереи …. и другие инженерные сооружения, фундаментально
связанные с землей. Здания на земельном участке подразделяются на основные и
служебные, что соответствует традиционному для гражданского права делению вещей
на главную вещь и ее принадлежность (ст. 135 ГК РФ). Основным считается здание
"главенствующее" по капитальности постройки, по архитектурным
признакам и по своему назначению. Такое деление значимо для четкого определения
объекта договора аренды здания и сооружения, который должен совпадать с
объектом государственной регистрации недвижимого имущества. Однако, в научной
литературе также высказана точка зрения, что различать здания и сооружения
"вряд ли необходимо, поскольку данные понятия не относятся к числу правовых".
[11]
Если здания классифицировать по такому важному критерию как
их назначение, они дифференцируются на две взаимоисключающие группы: жилые и
нежилые с двумя разными правовыми режимами использования. Существуют также иные
классификации зданий и сооружений: по значимости использования, по признаку
делимости.
Здания могут быть использованы в качестве объекта арендных
отношений только после принятия их в эксплуатацию как результат завершения
строительства, государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ) и технической
инвентаризации в установленном порядке.
Для определения правил совершения сделок с незавершенным
строительством объектом и самой возможности совершения с ним сделок необходимо
ответить на вопрос, является ли такой объект движимым или недвижимым имуществом.
Определение предмета договора аренды зданий и сооружений предполагает указание
на месте нахождения, площади сдаваемого в аренду объекта с приложением
поэтажного плана здания.
Следующий вопрос, связанный с отнесением зданий и
сооружений к числу объектов договора аренды – это вопрос о возможности
признания объектами договора аренды нежилых помещений и их частей.
В соответствии со ст. 130 ГК РФ, к недвижимому имуществу
относятся земельные участки и все, что прочно с ними связано, в том числе
здания и сооружения. Однако, названная статья ГК РФ не указывает на то, что
самостоятельными объектами гражданских прав могут являться части зданий и
сооружений (нежилые помещения). Вместе с тем
абз. 3 ст. 1 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость относит
к числу объектов недвижимости "жилые и нежилые помещения". Для
нежилых помещений (общих помещений, обслуживающих более одной квартиры) в
многоквартирном жилом доме законодатель установил режим долевой собственности
лиц, являющихся собственниками квартир. По поводу же нежилых помещений в
зданиях, не содержащих жилых помещений, никаких аналогичных указанным правил не
содержится.
В соответствии с ч.3 ст. 607 ГК РФ, в договоре аренды
должны быть указаны данные, позволяющие определенно установить имущество,
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии этих
данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в аренду, считается
не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным.
Отсутствие данных, дающих возможность с достаточной
полнотой индивидуализировать вещь для целей аренды, не дает возможности
истребовать имущество по виндикационному иску, а также доказывать, что во
исполнение обязательства арендодателем передана или арендатором возвращена не
та вещь, которая является объектом арендного обязательства, т.е. факт
ненадлежащего исполнения договора. Чтобы избежать этого, законодатель признает,
что отсутствие таких данных в договоре дает основание признать договор
незаключенным, поскольку сторонами не достигнуто согласие по всем его
существенным условиям. Такой договор не порождает никаких юридических
последствий. [8]
2. Понятие недвижимости как объекта гражданских прав
2.1. Правовой режим объектов недвижимости
Экономические и физические свойства вещей неодинаковы, что
предопределяет различия в характере возникающих по их поводу правоотношений.
Такие различия принято называть правовым режимом вещи, под которым понимаются
установленный законодательством порядок ее использования, допустимые способы и
пределы
распоряжения ею.
Недвижимость – это особый
объект гражданско-правовых сделок. Она обладает повышенной экономической
ценностью, поскольку предназначена для длительного пользования, и как правило,
обладает конструктивной сложностью, требующей больших затрат на поддержание в
надлежащем состоянии. Достаточно сложный процесс передачи права собственности
на недвижимость обусловливает не очень высокий уровень ее ликвидности как
товара. Недвижимость, как правило, финансовоемка. Так что признание недействительными
сделок с нею весьма болезненно для участников гражданского процесса и требуется
особая тщательность при их совершении. Все это требует специальной
регламентации участия недвижимости в гражданском обороте, что находит отражение
в особенностях содержания многих правоотношений, особом порядке и форме
заключения договоров, предметом которых является недвижимое имущество. [3]
ГК РФ закрепляет следующие
особенности правового режима недвижимости:
1) право собственности и
другие вещные права на недвижимость, ограничения этих прав, их возникновение,
переход и прекращение подлежат государственной регистрации
ст. 131 ГК РФ);
2) обязательство, предметом
которого является недвижимость, по общему правилу исполняется в месте ее
нахождения;
3) право собственности на
вновь создаваемое недвижимое имущество или передаваемое по договору возникает с
момента государственной регистрации этой недвижимости либо перехода права
собственности на нее к покупателю (ст. ст. 219,
551 ГК РФ);
4) установлен особый
порядок приобретения права собственности на бесхозяйственные недвижимые вещи
(ст. 225 ГК РФ) и более длительные сроки приобретательной давности на
недвижимое имущество (ст. 234 ГК РФ); обращения взыскания на заложенное
недвижимое имущество (ст. 349 ГК РФ); распоряжения государственным и
муниципальным предприятием, принадлежащим им недвижимым имуществом (ст. 295 ГК
РФ);
5) действуют специальные
правила совершения сделок с недвижимостью, предусматривающие зависимость прав
на земельный участок от прав на недвижимость. Так, залог недвижимости (ипотека)
допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного
участка, на котором она находится, либо его части, необходимой для ее
использования, либо права пользования залогодателя этим участком или его частью
(ст. 340 ГК
РФ). [6]
При продаже или аренде
зданий, сооружений и предприятий одновременно с передачей покупателю права
собственности на них передаются права на ту часть земельного участка, которая
занята недвижимостью и необходима для ее использования. Если же продается или
сдается в аренду лишь земельный участок, владелец недвижимости сохраняет право
пользования той его частью, которая занята этой недвижимостью и необходима для
ее использования, на предусмотренных договором условиях, а при их отсутствии –
право ограниченного пользования (сервитут) (ст. 552, 553, 652, 653 ГК РФ).
2.2. Классификация объектов недвижимости
Объектами гражданских прав являются материальные и
нематериальные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают
между собой в правовые отношения. Круг этих благ (объектов) чрезвычайно широк и
многообразен. В соответствии со
ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и
ценные бумаги, иное имущество, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная
собственность), нематериальные блага. [7]
Важное юридическое
значение имеет деление вещей на движимые и недвижимые
(ст. 130 ГК РФ). К недвижимости закон относит земельные участки, участки недр и
все вещи, прочно связанные с землей, т. е. неотделимые от нее без
несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению (жилые дома и другие здания
и сооружения, многолетние насаждения и леса, обособленные водные объекты и
т.п.). К недвижимым вещам закон может отнести и иное, аналогичное, по сути,
имущество. Так, жилищное законодательство относит к объектам недвижимости
квартиры и иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для
постоянного и временного проживания (ст. 1 Закона об основах федеральной
жилищной политики). [2]
Деление имущества на движимое и недвижимое берет начало еще
в римском праве и воспринято практически всеми правовыми системами. По мнению
некоторых авторов, такое деление связано с правом частной собственности на
природные объекты и в первую очередь на землю, а также с введением в
гражданский оборот этих объектов, развитием этого оборота.
Категория недвижимого имущества (недвижимость) была
известна российскому законодательству с начала XVIII века.
Сам термин "недвижимое имущество" был впервые использован в Указа
Петра I о единонаследии 1714 года. В Своде законов
российской империи (действовавшем до революции 1917 года) общего определения
недвижимости не давалось, названная категория определялась через примерное
перечисление земли, различных угодий, домов. В советском гражданском праве
категории недвижимости не было. ГК РСФСР 1922 года содержал специальное
примечание к статье 21, согласно которому "с отменой частной собственности
на землю деление имуществ на движимые и недвижимые упразднено". Сама земля
была объявлена достоянием государства и исключена из "частного
оборота". [3]
Современное российское гражданское законодательство при
классификации вещей как объектов гражданских прав исходит из фундаментального
противопоставления вещей движимых и недвижимых. При этом необходимо отметить,
что законодатель использует для обозначения недвижимости целый ряд терминов:
"недвижимая вещь", "недвижимое имущество",
недвижимость". В большинстве случаев указанные понятия воспринимаются как
синонимы, что представляется не совсем верным. [12]
Действительно, среди объектов гражданского права особое
место принадлежит вещам, что определяется, во-первых, их наибольшей
распространенностью и, во-вторых, возникновением по поводу вещей правоотношений
собственности.
ГК РФ применительно к делению на недвижимости и движимости
оперирует понятием "вещи". Исходя из содержащегося в ГК определения
недвижимости иные виды имущества, включая имущественные права, недвижимыми
быть, не могут ни по своей природе, ни в силу указания закона. Исключением
является признание недвижимостью, а точнее приравнивание к недвижимости такого
сложного имущественного комплекса как предприятие
(ст. 132 ГК РФ).
При выработке понятия недвижимости учитывался и опыт
законодательного определения недвижимости в зарубежных странах. Однако, ГК РФ
не использовал троичную классификацию недвижимостей, которую содержит,
например, французский гражданский кодекс, гражданские кодексы Мексики 1928 г.,
Бразилии 1916 г. и ряда других стран. ГК РФ не воспринял, в частности, такой
элемент классификации, как недвижимость в силу назначения, под которой
понимаются как предметы, помещенные на участке для его обслуживания и
эксплуатации, так и движимое имущество, присоединенное навсегда к недвижимости,
являющееся, по сути, принадлежностью недвижимости как главной вещи. [12]
Категория недвижимости в действующем ГК РФ расширилась за
счет перечисления иных, помимо земли, самостоятельных объектов, таких как
участки недр и обособленные водные объекты. Они являются недвижимостью в силу
их естественных физических свойств, а не вещами, составляющими единое целое с
земельным участком. В противном случае было бы невозможно установление права
собственности на недра вне зависимости от права собственности на землю.
Недвижимыми в силу связи с землей статья 130 ГК РФ считает
также здания, сооружения, многолетние насаждения. Помимо этих объектов,
перечисленных в законе, недвижимостью являются и подземные постройки, такие,
как шахты и иные сооружения. При этом не любая постройка (сооружение) будет
признана недвижимым имуществом, а лишь та, которая объективно имеет прочную
связь с землей, на которой она расположена. В соответствии с действующим
российским законодательством строения, возведенные на чужом участке на законных
основаниях, права на которые соответствующим образом зарегистрированы, будут
отнесены к недвижимости.
Недвижимостью в силу закона прямо названы подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания
и космические объекты. Для отнесения такого рода объектов к недвижимости не
требуется связи с конкретным земельным участком, да она и невозможна.
Необходимо выполнение другого условия – судно должно быть зарегистрировано в
Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, в Государственном
судовом реестре РФ или в ином специальном государственном реестре. Кроме этих
объектов, законом могут быть названы и другие объекты, которые также будут
признаны недвижимостью. Смысл отнесения подобных объектов к недвижимости
заключается в том, что на них распространяются особенности режима,
установленного для недвижимости.
Помимо классификации недвижимости на недвижимость по
природе (1), объекты прочно связанные с землей (2) и объекты, отнесенные к
недвижимости законом (3), недвижимость возможно также разграничивать по своему
происхождению: созданные природой без участия человека и являющиеся результатом
труда человека и, наконец, объекты, хотя и созданные трудом человека, но
связанные с природной основой настолько, что в отрыве от нее функционировать не
могут.
Также широко распространенной является
классификация недвижимости на земельные участки (включая недра и водные
объекты); лесной фонд; здания и сооружения; жилые помещения; кондоминиумы;
предприятия как имущественные комплексы; морские, воздушные, речные суда,
космические объекты. [5]
2.3. Определение арендной платы за пользование объектами
нежилого муниципального фонда
Управление муниципальным имуществом – это комплекс
административных, экономических, нормативно – правовых действий органов власти,
объединенных единой политикой и нацеленных на сбалансированное развитие
жизнедеятельности общества. Основная задача органов управления муниципальным
имуществом – его эффективное использование. Одним из вариантов использования
муниципальной собственности является сдача муниципального имущества на
определенный срок в аренду частным лицам. При этом муниципалитет на срок аренды
полностью отказывается от доходов, получаемых от использования сдаваемого
имущества в обмен на фиксированные, регулярно уплачиваемые арендатором платежи.
Средства, получаемые в виде арендной платы за сдачу во временное владение и/или
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности, являются
доходами местных бюджетов и включаются в их состав после уплаты налогов и
сборов. Таким образом, доходная часть местного бюджета зависит от величины
поступлений арендных платежей, что обусловливает пристальное внимание к
методикам расчета арендной платы. В настоящий момент практически во всех муниципальных
органах по управлению имуществом используется стандартный подход, основанный на
определении размера арендной платы с использованием корректирующих
коэффициентов. [13]
Единой универсальной методики расчета арендных платежей для
различных муниципальных образований в Российской Федерации, очевидно,
существовать не может вследствие значительных различий в условиях экономической
деятельности. Для решения этой задачи необходимо проведение исследований,
связанных с использованием объектов нежилого фонда, а именно: анализ и оценка
текущего состояния; совместное исследование динамики различных показателей,
исследование факторов, влияющих на изменение показателей; прогнозирование
тенденций изменения показателей.
Анализ структуры размещения муниципального имущества по
характеру его использования показывает, что в настоящее время большая часть
муниципального имущества РФ передана в хозяйственное ведение или оперативное
управление муниципальным унитарным предприятиям. В аренде находится около пятой
части муниципальной собственности.
Повышение эффективности использования
муниципального имущества путем совершенствования механизма аренды требует
комплексного подхода осуществлению процессов подготовки, принятия и контроля
стратегических и оперативных управленческих решений и поддержанию
информационной базы, позволяющей реализовать эффективные методы принятия
решений в области аренды, в том числе расчета стоимости аренды муниципальной
недвижимости. [13]
2.4. Форма и государственная регистрация договора аренды
недвижимости
Форма
договора аренды недвижимости (далее договора аренды) урегулирована в
ст. 609 ГК РФ. Помимо общих требований к форме всякого договора, законом для
договора аренды установлены и специальные требования. Договор аренды на срок
более года, а также, если хотя бы одной из сторон договора является юридическое
лицо, независимо от срока должен быть заключен в простой письменной форме (п.1
ст.609 ГК РФ). Особым образом регулируется форма договора аренды,
предусматривающего переход в последующем права собственности на это имущество к
арендатору (ст. 624 ГК РФ). Договор аренды недвижимого имущества,
предусматривающий переход в последующем права собственности на это имущество к
арендатору (ст.624 ГК РФ) заключается в форме, установленной для договора купли-продажи
такого имущества. Аналогичная форма необходима и для дополнительного соглашения
к договору аренды, которым арендатору предоставляется право выкупа
арендованного имущества. Повышенные требования содержатся и к форме договоров
аренды зданий, сооружений и предприятий: данные договоры должны заключаться в
письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами
(ст.ст.651 и 658 ГК РФ). Неисполнение указанного требования влечет, в отличие
от общих положений ГК РФ, недействительность договора. [8]
Таким
образом, ни ст. 164 ГК РФ, ни Законом о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество не предусмотрена государственная регистрация сделок с
недвижимым имуществом отдельно от регистрации вещных прав на него.
Нужно
обратить внимание на следующие условия, наличие которых необходимо, чтобы
договор аренды недвижимости подлежал государственной регистрации по правилам,
установленным Законом о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество:
Во-первых,
государственной регистрации не подлежат договоры аренды, возникшие до введения
в действие Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество
(ст.4).
Во-вторых,
согласно ст. 6 указанного закона государственная регистрация договора аренды
недвижимого имущества возможна лишь при наличии государственной регистрации
прав на данный объект, возникших до введения в действие Закона о
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
В-третьих,
государственной регистрации помимо договора аренды недвижимого имущества подлежат
все изменения и дополнения к нему. Поскольку согласно
п. 1 ст. 453 ГК РФ при изменении зарегистрированного договора аренды
обязательства сторон сохраняются в измененном виде и все дополнения и изменения
к договору аренды являются его неотъемлемой частью. Данное правило не
применяется к предварительному договору, по которому стороны обязались
заключить договор аренды недвижимого имущества, подлежащий государственной
регистрации. [9]
Как уже
было отмечено выше, по общему правилу договор аренды недвижимого имущества
подлежит государственной регистрации, если иное не установлено законом (ст. 609
ГК РФ). "Иное" предусмотрено статьей 633 ГК РФ (форма договора аренды
транспортного средства с экипажем), 651 ГК РФ (договор аренды здания или
сооружения подлежит государственной регистрации, только если он заключен на
срок свыше одного года.), 673 ГК РФ (объект договора найма жилого помещения).
Таким образом, если договор аренды здания или сооружения заключен на срок менее
года, он в государственной регистрации не нуждается.
Определенные
сложности могут возникнуть в случае заключения договора аренды здания или
сооружения на неопределенный срок, а также при включении сторонами условия о
его пролонгации.
Необходимо
также иметь в виду то обстоятельство, что, если стороны установили, что условия
заключенного ими договора аренды здания применяются к их отношениям,
существовавшим в течение определенного периода времени до его заключения, то
при исчислении срока аренды здания в целях определения, подлежит договор государственной
регистрации или нет, такой период времени не включается в срок аренды.
Поскольку из содержания п. 2 ст. 425 ГК РФ следует, что наличие в договоре
названного условия не влияет на определение момента, с которого договор
считается заключенным, а равно не изменяет срока его действия.
Такая
ситуация сложилась потому, что в период, когда разрабатывался и принимался
новый ГК, нежилые помещения внутри зданий не признавались объектом
недвижимости; по этой причине сделки с нежилыми помещениями (в том числе договоры
об их аренде) не требовали государственной регистрации. Закон «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
включил нежилые помещения в перечень объектов недвижимости. В результате теперь
правоотношения, связанные с арендой нежилых помещений, охватываются общими
положениями об аренде, касающимися недвижимого имущества, а именно правилом о
том, что договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной
регистрации, если иное не установлено законом.
Рассмотрение
вопросов о необходимости государственной регистрации договоров аренды
недвижимости имеет немаловажное значение, поскольку именно от этого зависит
возможность оценки договора в качестве действующего.
В
научной литературе высказываются различные точки зрению по вопросу о
последствиях отсутствия государственной регистрации договора аренды
недвижимости, в случаях, когда такая регистрация предусмотрена законом.
В
соответствии со ст. 165 ГК РФ "несоблюдение нотариальной формы, а в
случаях, установленных законом, - требования о государственной регистрации
сделки влечет ее недействительность. Такая сделка считается ничтожной. [3]
3. Прекращение, расторжение (изменение) договора аренды
недвижимости
Прекращение договора аренды (в том числе досрочное
расторжение) производится по основаниям, предусмотренным главами 26 и 29 ГК
РФ, с учетом правил ст. 617, 619 и 620 ГК РФ, частично изменяющих общий
порядок, установленный для любых видов обязательств (договоров). Смена
собственника арендованного имущества не влечет прекращения договора аренды,
даже если заключение было обусловлено личными качествами арендатора
(п.1 ст.617 ГК). В случае смерти арендодателя - физического лица договор аренды
не прекращается. Права и обязанности арендодателя переходят к его наследникам.
В соответствии с ч.2 ст. 617 ГК РФ в случае смерти
гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по
договору аренды переходят к наследнику, если законом или договором не
предусмотрено иное Арендодатель не вправе отказать такому наследнику во
вступлении в договор на оставшийся срок его действия, за исключением случая,
когда заключение договора было обусловлено личными качествами арендатора. [8]
По требованию арендодателя договор аренды может быть,
досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендатор:
2) Существенно ухудшает арендованное имущество. Под
существенным ухудшением арендованного имущества следует понимать такое
изменение его качества, которое влечет за собой существенное нарушение условий
договора в смысле п.2 ст.450 ГК РФ;
3) Более двух раз подряд по истечении установленного
договором срока платежа не вносит арендную плату;
4) Не производит капитального ремонта
имущества в установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в
договоре - в разумные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законом,
иными правовыми актами или договором производство квартального ремонта является
обязанностью арендатора. Невыполнение арендатором его обязанности производить
текущий ремонт или нести расходы по содержанию арендованного имущества может
быть основанием к досрочному расторжению договора только в случае, если в
результате подобного бездействия арендатора происходит существенное ухудшение этого
имущества.
По требованию арендатора договор аренды может быть,
досрочно расторгнут судом в случае, когда:
1) Арендодатель не предоставляет
имущество в пользование арендатору либо создает препятствия пользованию
имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества.
Создание препятствий пользования имуществом может трактоваться довольно широко.
К ним можно отнести любые случаи не обеспечения спокойного пользования
арендованным имуществом, в частности, не проведение арендодателем текущего
ремонта или невыполнение им обязанности по содержанию имущества, когда такие
обязанности возложены на него договором;
2) Переданное арендатору имущество имеет препятствующие
пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении
договора, не были заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены
арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при
заключении договора. Поскольку закон не требует , чтобы эти недостатки были
существенными, договор аренды, может быть, расторгнут при наличии у
арендованного имущества любых препятствующих пользованию недостатков;
3) Арендодатель не производит
являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в установленные
договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки;
4) Имущество в силу обстоятельств, за которые
арендатор не отвечает, оказывается в состоянии, непригодном для использования.
Досрочное расторжение договора по этому основанию производится независимо от
того, виновен в том арендодатель или нет.
В любом случае договор аренды может быть, досрочно
расторгнут только судом по иску заинтересованной стороны договора. При этом
арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после
направления арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им
обязательства в разумный срок. В противном случае арендодателю откажут в иске.
Для арендатора же такое предупреждение необязательно. [11]
ЗАЛЮЧЕНИЕ
В данной курсовой работе рассмотрена одна из разновидностей
аренды – аренда объектов недвижимости. После изучения данной темы можно
прийти к выводу, что
- договор аренды недвижимости занимает особое место среди других
договоров аренды, хотя в ГК РФ и не предусмотрено единой договорной модели и,
соответственно, единых законодательных требований в отношении аренды любых
объектов недвижимости;
- в настоящее время термин "недвижимость" используется в
гражданском законодательстве в двух смыслах. Во-первых, как обобщение для любых
недвижимых вещей, в отношении которых требуется регистрация права собственности
и других вещных прав, ограничений этих прав, их возникновения, перехода и
прекращения (ст. 131 ГК РФ). Во-вторых, под недвижимостью понимаются комплексы,
специально указанные в законе: кондоминиум и предприятие как имущественный
комплекс;
- особенностью правового режима объектов недвижимости является
необходимость государственной регистрации в учреждениях юстиции как прав на
данные объекты, так и определенных сделок с ними. Исключения
установлены в отношении договора аренды зданий, сооружений, нежилых помещений
(п. 2 ст. 651 ГК РФ) и земельных участков
(п. 2 ст. 26 ЗК РФ): договор аренды указанных объектов подлежит государственной
регистрации, только если заключен на срок свыше одного года;
- можно выделить три основные черты, характерные для
договора аренды любого объекта недвижимости. Во-первых, это соглашение, на
основе которого осуществляется передача определенного имущества лицом,
правомочным распоряжаться им, во владение и (или) пользование другому лицу без перехода
к последнему права собственности. Собственником имущества остается
арендодатель. Во-вторых, аренда всегда носит временный характер и по окончании
срока аренды имущество подлежит возврату арендодателю. В-третьих, договор
аренды всегда возмездный. Арендатор обязан производить оплату за пользование
имуществом. Поскольку права и обязанности по договору аренды возникают у обоих
сторон, он относится к двухсторонним;
- сторонами в договоре аренды
здания и сооружения являются арендодатель и арендатор. Закон не представляет
специальных правил к ним, требуя лишь, чтобы стороны обладали гражданской право
и дееспособностью;
- под содержанием договора аренды недвижимости понимаются
права и обязанности, которые возникают у сторон. Основной обязанностью
арендодателя является своевременное предоставление арендуемого имущества
арендатору, в состоянии, позволяющем его нормальное использование в
соответствии с договором. К основными обязанностями арендатора относятся:
возврат арендуемого имущества по прекращению договора аренды, своевременная и в
полном объеме уплата арендной платы;
- аренда играет огромную роль в имущественных
правоотношениях между хозяйствующими субъектами, а также в развитии экономики
нашей страны и расширении сферы деятельности предпринимателей, муниципалитета,
прежде всего как способ минимизации предпринимательского риска и возможности
получения дохода от вложений средств.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Учебная:
1.
Витрянский В. В. Договор аренды и его виды. М.:
СТАТУТ, 1999.
2. Гражданское
право : в 2 т. Том 2. Полутом 1: Учебник / 2-е изд. перераб. и доп.
Под ред. д.юр.н., профессора Е.А. Суханова, 2005
3. Гражданское
право : в 2 т. Том 2. Полутом 2: Учебник / 2-е изд. перераб. и доп.
Под ред. д.юр.н., профессора Е.А. Суханова, 2005
4. Гражданское
право. Учебник. Часть 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.:
«Проспект», 1998
5.
Гришаев С.П. Все о недвижимости (регистрация прав,
купля-продажа, мена, дарение, аренда, наем жилого помещения, ипотека,
наследование): Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 272
с.
6.
Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный) /
Отв. Ред. О.Н. Садиков. – М.: Юридическая фирма Контракт Инфра-М. 1999. – 799
с.
7. Комментарий
к ГК РФ, части первой / Под ред. проф. Т.Е. Абовой и
А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт – Издат, 2003.
8. Комментарий
к ГК РФ, части второй / Под ред. проф. Т.Е. Абовой и
А.Ю. Кабалкина. – М.: Юрайт – Издат, 2003.
9.
Комментарий к ФЗ РФ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" / Под ред. М.И.
Брагинского. – М.: Юридический Дом "Юстицинформ". 1998.
10.
Витрянский В. Договор аренды // Закон.2000. № 11.
11.
Витрянский В. Расторжение (изменение) договора
аренды // Хозяйство и право. 1999.№ 11.
12.
Козырь О. Аренда недвижимого имущества // Закон.
2000. № 11.
13. Романович
В.А. О поиске эффективной методики определения арендной платы за пользование
объектами нежилого фонда // сборник статей 3 Международной научно-практической
конференции. – Пенза, 2005.
Нормативно-правовые
акты:
14.
Конституция Российской Федерации. Принята 12
декабря 1993 г. всенародным голосованием. М.: Юридлит, 2005-12-11
15.
Закон Российской Федерации «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21 июля 1997
г.// Собрание законодательства. 1997 г. №30 ст.3594.
16. Постановление Правительства РФ от 08.04.2004 N 200 "ВОПРОСЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ"