Вина в уголовном праве

  • Вид работы:
    Курсовая работа (т)
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    44,14 Кб
  • Опубликовано:
    2016-02-15
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Вина в уголовном праве

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский юридический институт (филиал)

национального исследовательского

Томского государственного университета

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики








Тема: «Вина в уголовном праве»

Курсовая работа по уголовному праву

студентки второго курса очной формы обучения 36-ОП группы Скрипченко Дарьи Вадимовны Научный руководитель: Минстер Марина Владиславовна








Новосибирск 2015

Оглавление

Введение

Глава 1. Понятие вины.

Глава 2. Формы вины.

.1 Общие аспекты форм вины в уголовном праве.

.2 Умысел как форма вины в уголовном праве.

.3 Неосторожность как форма вины в уголовном праве.

.4 Анализ практики.

Заключение

Список использованных источников и литературы:

 

Введение


Представленная курсовая работа описывает, прежде всего, вину как уголовно-правовую категорию, её понятие, содержание, признаки, основные характеристики, формы, их виды, значение определения формы вины для наказания лица, совершившего противоправное деяние.

Выбор данной темы обусловлен её бесспорной, несомненной актуальностью, поскольку вопрос об основании уголовной ответственности является стержневым в науке уголовного права. Правильное решение этой проблемы имеет важнейшее практическое значение, поскольку она тесно связана с задачами обоснованного привлечения к уголовной ответственности и укрепления принципа законности. Наряду с этим вопрос об основании уголовной ответственности в науке уголовного права понимается неоднозначно, что обусловлено историческими, политическими и социально-экономическими условиями развития государства и права. Теория вины может быть заслуженно отнесена к числу вопросов, всегда вызывавших научный интерес. Во многом это обусловлено спецификой самого явления вины, связанного со сферой психики, которая недоступна для непосредственно познания.

Итак, как уже было отмечено, вина занимает одно из центральных мест в науке уголовного права. Значимость вины определяется тем, что виновность является одним из признаков преступления, основным элементом субъективной стороны состава преступления, субъективным основанием уголовной ответственности, а также имеет определяющее значение для квалификации преступлений, ответственность за которые дифференцируется в зависимости от формы вины. Без установления формы, содержания и степени вины невозможно правильное назначение наказания, в частности, назначение вида исправительного учреждения при отбывании наказания в виде лишения свободы.

Объектом исследования данной курсовой будет являться вина как многоаспектное уголовно-правовое явление, рассматриваемое с точки зрения особенностей его теоретического понимания и нормативного регулирования.

Предметом исследования выступают положения теории уголовного права, а также положения уголовного закона, которые относятся к вине и определяют, в частности, ее понятие, виды и значение.

Цель написания представленной курсовой работы заключается в комплексной характеристике вины как уголовно-правовой категории, её форм.

Указанная цель потребовала постановки и решения следующих задач:

анализ и систематизация высказанных в литературе взглядов по вопросам вины, умысла и неосторожности;

определение ключевых особенностей развития научных представлений и законодательства об умысле и неосторожности в истории отечественного уголовного права;

исследование общих и специфических свойств умысла, неосторожности, их основных теоретических характеристик в их соотношении с характеристиками вины;

доктринальное определение понятия умысла и неосторожности;

анализ нормативных положений об умысле и неосторожности, установление их уголовно - правового значения;

анализ практики, статистических данных, относящихся к исследуемой категории.

При написании данной курсовой работы были использованы теоритические работы таких специалистов в отрасли уголовного права и уголовного процесса, как: Верина Г.В, Гребешок А. В., Дубовиченко С.В, Козлов А. В., Мурзаков С. И., Кораблева С.Ю, Лившиц В., Нерсесян В. А., Паньков И. В., Векленко С.В., Рарог А.И., Ситковская О.Д., Комиссаров В. С., Чанышев, Д. А., Якушин В.А.

Глава 1. Понятие вины


Прежде, чем выявить наиболее точное и верное понятие вины как уголовно - правовой категории, необходимо рассмотреть совершенно различные точки зрения.

Так, согласно первой точке зрения, которую предлагается рассмотреть, автор констатирует многоплановость вопросов вины, что обусловливает необходимость их изучения в различных аспектах, в частности теоретическом и нормативном. Наука и закон составляют две неразрывно связанные области уголовного права, которые постоянно взаимодействуют, но их относительно самостоятельное рассмотрение в отношении вины позволяет полнее раскрыть ее ключевые особенности. Важной составляющей общетеоретического исследования вины выступает анализ ее основных концепций (концептуальный анализ). Обращаясь к их существенным чертам, можно установить, что только психологическая и оценочная концепции рассматривают вину как необходимое условие ответственности. Специфика концепции опасного состояния заключается в отказе от вины, которая исключается из сферы уголовного права и заменяется опасным состоянием личности преступника. В российском уголовном праве доминирует психологическая концепция, при которой, в отличие от оценочной, вина понимается как первичный факт действительности (психическое отношение), существующий до и независимо от его установления. Логический анализ вины основан на характеристике ее особенностей в трех аспектах: явления (денотат), понятия (концепт), термина (имя). Ключевая черта вины как явления, рассматриваемого в рамках психологической концепции, заключается в том, что она относится к сфере психики человека. Могут быть выделены несколько подходов к вопросу о том, исчерпывает ли вина всю юридически значимую сферу психического при совершении преступления (его субъективную сторону). Автор отстаивает подход, согласно которому вина не исчерпывает субъективную сторону преступления, поскольку не включает в себя другие компоненты последней (мотив и цель). При рассмотрении вины в аспекте понятия диссертант ставит вопросы о том, отражают ли понятия, обозначающие вину и умысел, определенное явление или класс явлений, одно и то же или разные явления (классы явлений)? Устанавливается, что отдельные явления (психические отношения) объединяются по своим общим чертам в определенные классы, которые находятся в родовидовых отношениях и обозначаются общими понятиями; о каждом из таких явлений может быть сформировано и единичное понятие. Логическая характеристика понятий вины и ее видов показывает, что они являются абстрактными и несобирательными, а также могут выступать в качестве общих (если обозначают класс явлений) либо единичных (если обозначают конкретное явление). Анализ логических отношений между этими понятиями позволяет определить их совместимость, описать явление или класс явлений с различной степенью конкретизации их свойств (при отношениях субординации: вина - умысел - прямой умысел и т. д.), а также показать их качественное своеобразие по сравнению с другими однородными явлениями и их классами (при отношениях координации: умысел - неосторожность и т. п.). Завершается логический анализ вины рассмотрением двух связанных с ее терминологическим аспектом проблем, которые затрудняют понимание статуса умысла и неосторожности в теории и на практике. Первая из них относится к традиции употребления термина «форма» в отношении видов вины, которая существовала уже в XIX в. Автор демонстрирует некорректность такого подхода с философской и логической точек зрения и приходит к выводу, что под двумя «формами вины» (умыслом и неосторожностью) следует не только понимать два вида вины (а не две формы одной и той же вины как отдельного явления или класса явлений), но и обозначать их соответствующим такому пониманию термином «вид». Сам же термин «форма вины» может употребляться в трех смыслах: 1) как теоретическая характеристика явления вины, отражающая одну из его сторон (форму), соотносимую с другой стороной (содержанием); 2) как постоянная часть законодательной конструкции вины (ст. 25, ст. 26 УК РФ); 3) как синоним вида вины (умысла или неосторожности). При употреблении такого термина могут смешиваться совершенно разные аспекты: отдельное явление, понятие о явлении и класс явлений. Решение проблемы видится в его использовании именно в рамках научного анализа вины как явления, а также в замене по тексту УК РФ научного термина «форма вины» термином «вид вины» (в названиях ст. 24 и ст. 27 УК РФ).

В соответствии со второй рассматриваемой точкой зрения подчеркивается, что субъективное отношение лица к объекту преступного посягательства приобретает уголовно-правовое значение лишь в связи с фактически совершенным этим лицом деянием, предусмотренным уголовным законом, причем не в плане ретроспективного анализа собственного поведения, а актуального его восприятия субъектом в момент совершения. Иными словами, «предметное содержание» вины определяется в первую очередь объективной стороной совершаемого деяния, а точнее, фактически совершенными субъектом действиями (бездействием). Поэтому субъективная сторона преступления это не просто психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям, но и «последний» признак, установление которого необходимо и достаточно для признания конкретного совершенного лицом деяния преступлением. Если объект, субъект, объективная сторона как элементы состава преступления при анализе отдельного деяния могут быть в наличии и при отсутствии вины, то существование вины без наличия иных обязательных признаков состава преступления немыслимо, ибо она есть выраженное в общественно опасных действиях психическое отношение субъекта к объекту преступного посягательства. Следовательно, вполне возможно вести речь о вине не только как о психическом отношении субъекта к совершаемому деянию в форме умысла или неосторожности, но и как об основании уголовной ответственности. Закрепившая принцип вины ст. 5 не имеет принципиальных различий с определяющей основание уголовной ответственности ст. 8 УК РФ, поскольку лишь особо подчеркивает, что для установления основания уголовной ответственности необходимо наличие и объективной, и субъективной сторон преступления. В свете изложенного соискатель анализирует существующую в зарубежном уголовном праве и российской правоприменительной практике концепцию строгой ответственности и приходит к выводу, что установление такой ответственности за отдельные нарушения призвано не закрепить в законодательстве и правоприменительной практике принцип объективного вменения, а создать систему мер по предупреждению более тяжких правонарушений, и в первую очередь неосторожных преступлений. В данном аспекте строгая ответственность является допустимым средством правового регулирования в демократическом обществе и находит поддержку в национальных и межгосударственных органах. В основу деления вины на формы законодатель кладет осознание субъектом общественной опасности совершаемого деяния. При этом первостепенную роль в осознании лицом общественной опасности совершаемых им действий играет понимание их фактического характера, поскольку необходимой предпосылкой уяснения субъектом социальной значимости собственного поведения является отражение объективных характеристик данного поведения. В то же время для восприятия лицом совершаемых им действий как общественно опасных помимо осознания их фактического характера необходимо, чтобы субъект в конкретной ситуации осознавал социальную значимость своих действий, выражающуюся в негативной оценке государством данной разновидности поведения. Это осознание может быть выражено как в форме достоверного знания лицом, что его поведение запрещено уголовным законом под угрозой наказания, так и осознания того, что его действия являются противоправными, либо что они влекут причинение или угрозу причинения вреда другим членам общества, либо попросту являются аморальными. Соискателем отмечается, что наряду с приведенными примерами имеют место случаи, когда осознание лицом общественной опасности своих действий возможно исключительно посредством предварительного осознания противоправности совершаемого. При этом вполне достаточно, чтобы лицо осознавало только противоправность, а не непосредственно запрещенность совершаемого деяния уголовным законом под угрозой наказания, ибо любое правовое предписание обязательно для исполнения безотносительно к тому, осведомлен его адресат о последствиях его невыполнения или нет. Единственное условие, которое должно соблюдаться: уголовно-правовой запрет должен быть четко сформулирован и доступен его адресату (ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации, п. 1 ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). В связи с изложенным автор приходит к следующим выводам. Если осознание общественной опасности совершаемого возможно исключительно посредством осознания лицом противоправности своего поведения, неосведомленность субъекта о запрещенности своих действий исключает наступление уголовной ответственности за соответствующее умышленное преступление. Вместе с тем при наличии у субъекта сомнений относительно правомерности своего поведения ответственность наступает за соответствующее умышленное преступление, поскольку лицо не исключает, что в результате его действий будет совершено преступление.

Заслуживает одобрения позиция В. И. Ткаченко, считающего, что «определить вину можно было бы как психическое отношение лица к объективным признакам совершаемого им преступления». Установление вины лица позволяет выяснить причины выбора субъектом преступного варианта поведения, способа совершения действий и использования внешних условий их совершения, т. е. определить степень субъективного контроля преступного поведения. При этом необходимо избегать крайностей. По данному вопросу О. Д. Ситковская пишет, что «избыточность попыток обогатить определение законодателем умысла или неосторожности использованием психической терминологии наглядно иллюстрирует неудача авторов проекта УК 1993 г., которые первоначально предложили следующее определение: «вина - это сознательно-волевое психическое состояние лица, совершившего преступление, выраженное в форме умысла или неосторожности»». Не говоря о том, что непонятно, к чему относятся последние слова - к состоянию субъекта или к преступлению, это определение было подвергнуто единодушной критике на всех обсуждениях проекта как не имеющее преимуществ в правоприменении по сравнению с традиционным. Поэтому в процессе работы над проектом был восстановлен первоначальный текст, достаточный для целей уголовно-правового регулирования.

Также стоит отметить и ещё одну точку зрения, согласно которой вина представляет собой субъективно-объективную категорию, содержание которой составляют два взаимосвязанных, но все же самостоятельных отношения. Первое - это отношение лица, совершившего какой-либо проступок или правонарушение, к тому, что он совершил. Установление данного отношения обязательно в тех случаях, когда речь идет о совершении преступления умышленно либо по легкомыслию. Однако в случаях совершения преступного деяния по небрежности, в состоянии сильного алкогольного опьянения или в состоянии ограниченной вменяемости, а также в случае совершения большинства административных, дисциплинарных и гражданско-правовых деликтов подобного отношения либо не существует вообще, либо его установление в силу объективных обстоятельств признается невозможным, либо его установления просто не требуется. В этих ситуациях вполне достаточно, чтобы общество в лице его властных структур определило данное деяние виновным, а лицо, его совершившее, подлежащим ответственности. Поэтому второй составляющей понятия вины выступает отношение общества к данному проступку либо правонарушению и к лицу, его совершившему. В этом отношении содержится оценка неблаговидного поведения сознательного индивида с точки зрения реально существующих в конкретный исторический период и одобряемых большинством членов общества правил поведения. В основу данного отношения общества к нарушителю закладывается должное поведение, т. е. ожидаемая и прогнозируемая реакция лица на ту или иную ситуацию, на те или иные воздействия факторов окружающей среды. Только подобный двусторонний подход к определению понятия вины позволит правильно понять ее сущность, содержание и формы проявления.

Итак, проанализировав несколько точек зрения относительно понятия вины как уголовно-правовой категории, можно прийти к следующим выводам. Вина, являясь основным компонентом субъективной стороны, представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию или бездействию и их последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. Вина, представляющая собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию (бездействию) и его последствиям, включает в себя интеллектуальные и волевые признаки. Интеллектуальные и волевые признаки учитываются законодателем при определении умысла и неосторожности как форм вины. Интеллектуальные признаки отражают познавательные процессы, происходящие в психике лица. Это основанная на мышлении способность человека понимать как фактические признаки ситуации, в которой он оказался, и последствия своего поведения в этой ситуации, так и их социальный смысл. Поэтому интеллектуальный момент означает осознание общественной опасности своего поведения и предвидение тех опасных последствий, которые возможны в результате такого поведения. Волевые признаки представляют собой сознательное направление умственных и физических усилий на принятие решения, достижение поставленных целей, удержание от действий, выбор и осуществление определенного варианта поведения и пр. "Элементами вины как психического отношения являются сознание и воля, которые в своей совокупности образуют ее содержание. Таким образом, вина характеризуется двумя слагаемыми элементами: интеллектуальным и волевым". Поведение любого вменяемого человека носит сознательный и волевой характер. Свобода воли - это способность человека выбирать варианты поведения, предвидеть и оценивать последствия своих действий (бездействия) на основе познания объективной действительности с учетом требований морали и права. Поэтому ответственность человека за свое поведение определяется не только тем, что он причинил своим деянием общественно опасный вред правоохраняемым интересам, но и тем, что эти действия (бездействие) предварительно прошли через его сознание и волю, сопоставлены им с различными аспектами окружающей действительности и явились выражением его субъективных намерений, желаний и интересов.

 

Глава 2. Формы вины

 

.1 Общие аспекты форм вины в уголовном праве


Форма вины - это установленное законом определенное сочетание интеллектуальных и волевых признаков, свидетельствующих об отношении виновного к совершаемому им действию (бездействию) и его последствиям. Для признания того или иного сочетания психических признаков определенной формой вины необходимо, чтобы: 1) это сочетание давало основания рассматривать поведение лица как виновное, т.е. в нем должно отразиться отрицательное отношение личности к правоохраняемым интересам; 2) различные формы вины характеризовались различным сочетанием интеллектуальных и волевых признаков, определяющих отношение лица к общественно опасному действию (бездействию) и его последствиям; 3) это сочетание, характеризуя различную степень общественной опасности как самого деяния, так и личности виновного, имело практическое значение. Не может быть привлечен к ответственности человек, если он действовал без умысла либо в его поведении отсутствовала неосторожность. Невиновное причинение вреда не влечет уголовной ответственности. Принцип вины связан с субъективным вменением, т.е. вменением лицу деяния только при наличии его вины. Иной подход необоснованно расширял бы пределы уголовной ответственности и наказания. Формы вины раскрываются в гл. 5 УК. Форма вины влияет на ответственность и наказание. Принято считать, что неосторожность менее опасная форма вины, нежели умысел. Однако с социальной точки зрения некоторые неосторожные преступления причиняют значительно более тяжкие последствия, чем умышленные. В последнее время российский законодатель идет по пути ужесточения уголовной ответственности за неосторожные преступления (об этом красноречиво свидетельствует ст. 264 УК в редакции Федерального закона от 13 февраля 2009 г. N 20-ФЗ). Подобная трансформация ожидает и статьи, предусматривающие ответственность за неосторожные деяния с использованием техники, несоблюдение ряда правил, в частности пожарной безопасности. Верховный Суд РФ в своих постановлениях неоднократно обращал внимание судов на необходимость тщательно учитывать формы вины, поскольку они обладают специфическими признаками, влияющими не только на характер, но и на степень общественной опасности. Это требование Верховного Суда РФ нашло отражение в санкциях статей Особенной части Кодекса, предусматривающих значительно более мягкое наказание за неосторожные преступления, аналогичные по своим последствиям умышленным (напр., ст. ст. 105 и 109, ч. ч. 1 и 2 ст. 261 и др.). В соответствии с категоризацией преступлений (ст. 15) неосторожные преступления не могут быть отнесены к группам тяжких и особо тяжких деяний. Выделение двух форм вины обусловлено тем, что они, являясь разновидностями одного понятия - вины, в то же время имеют специфические черты, определяющие как квалификацию преступлений, так и индивидуализацию наказаний. Разграничение умышленной и неосторожной вины определяется, прежде всего, психологическими особенностями совершения преступления, а именно интеллектуальными и волевыми признаками. Если при умысле виновный предвидит возможность (прямой и косвенный умысел) или неизбежность (прямой умысел) наступления общественно опасных последствий, то при небрежности он этих последствий не предвидит, а при легкомыслии хотя и предвидит эту возможность, но не считает ее реальной (интеллектуальный признак). Еще более существенные различия характерны для волевого признака. Если при прямом умысле субъект желает наступления общественно опасных последствий, а при косвенном сознательно их допускает или относится к ним безразлично, то при легкомыслии он самонадеянно рассчитывает на их предотвращение, а при небрежности, не проявив должной внимательности и предусмотрительности, последствий не предвидит. Определенные различия умышленной и неосторожной вины обусловлены, кроме того, и нравственно-психологическими чертами личности виновного. Умышленного преступника по общему правилу можно охарактеризовать как антисоциальную или асоциальную личность, сознательно идущую на совершение преступления. Для неосторожного преступника характерны такие черты, как невнимательность, легкомысленное отношение к соблюдению правил предосторожности, завышенная самооценка, неосмотрительность, пренебрежительное отношение к интересам других лиц и пр. Деление вины на формы имеет практическое значение. Форма вины определяет характер общественной опасности деяния и позволяет отграничить преступное деяние от непреступного. Так, доведение до самоубийства (ст. 110) предполагает наличие умышленной вины. Доведение до самоубийства по неосторожности уголовной ответственности не влечет. Форма вины определяет квалификацию в случаях, когда законодатель дифференцирует уголовную ответственность за совершение общественно опасного деяния. Например, умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК) либо неосторожное уничтожение или повреждение имущества (ст. 168 УК). Определяя квалификацию, форма вины в то же время позволяет провести четкое разграничение общественно опасных деяний, сходных по их объективным признакам. Форма вины учитывается законодателем при классификации преступлений. Так, неосторожные преступления ни при каких условиях не могут быть отнесены к группам тяжких и особо тяжких преступлений (ст. 15 УК). Форма вины всегда учитывается судом при индивидуализации наказания и определении условий его отбывания. Так, лица, осужденные за неосторожные преступления, отбывают такое наказание, как лишение свободы, в колониях-поселениях.

Рассмотрев общие аспекты форм вины в уголовном праве, необходимо остановиться на каждой в отдельности для точного и наиболее полного всестороннего анализа данного феномена.

 

.2 Умысел как форма вины в уголовном праве


В уголовное законодательство России впервые введены и нормативно определены понятия прямого и косвенного умысла.

При привлечении к ответственности за совершение умышленного преступления, исходя из принципа субъективного вменения, необходимо установить, что все обстоятельства, имеющие юридическое значение, т.е. являющиеся признаками состава преступления (основного или квалифицированного), относящиеся к характеристике объекта и предмета, объективной и субъективной стороны преступления, осознавались виновным. Исключение представляют преступления, совершенные с двумя формами вины.

Обязательным элементом умысла является осознание лицом не только фактических обстоятельств совершаемого им деяния (действия или бездействия), но и его общественной опасности, т.е. его способности причинить вред охраняемым законом объектам уголовно-правовой охраны. В число признаков умышленной вины не включено осознание уголовной противоправности совершаемого деяния. Однако общественная опасность целого ряда деяний, предусмотренных УК в качестве преступлений, связана в первую очередь с тем, что лицо нарушает какое-либо правило, запрет, т.е. действует вопреки закону (например, ст. ст. 127, 128, 139, 223, 256, 258, 260 УК и др.). Поэтому в подобных случаях осознание лицом общественной опасности действия (бездействия) включает и понимание запрещенности совершаемого им деяния. Разграничение между прямым и косвенным видами умысла проводится как по интеллектуальному элементу (характеру предвидения общественно опасных последствий), так и по волевому элементу (отношению к предвидимым общественно опасным последствиям).

Лицо, действующее с косвенным умыслом, предвидит лишь реальную возможность наступления общественно опасных последствий как результат своего действия или бездействия, понимая, однако, что эти последствия могут и не наступить. В случае совершения преступления с прямым умыслом виновный предвидит не только реальную возможность наступления общественно опасных последствий, но и, как подчеркивается в ч. 2 статьи 25 УКРФ, неизбежность наступления таких последствий. Следовательно, предвидение неизбежности наступления последствий, т.е. однозначной причинной связи между деянием и последствием (в материальных составах), возможно только в преступлении с прямым умыслом, в том числе в покушениях на преступление. Косвенный умысел не может иметь места в преступлениях с формальным составом, моментом окончания которых является факт совершения действия (бездействия). Так, из содержания ст. 291 УК во взаимосвязи со ст. 5, ч. 2 ст. 24 и ст. 290 УК вытекает, что уголовный закон предполагает возможность квалификации деяния как дачи взятки лишь при установлении в действиях лица прямого умысла и личной заинтересованности в совершении взяткополучателем определенных действий (бездействия).

Практическое значение разграничения прямого и косвенного умысла проявляется, прежде всего, при решении вопросов об ответственности за неоконченное преступление. Готовиться к совершению преступления (ч. 1 ст. 30 УК) и покушаться на преступление (ч. 3 ст. 30 УК) можно лишь с прямым умыслом. Так, если убийство (ст. ст. 105 - 107 УК) может быть совершено как с прямым, так и с косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом, т.е. когда содеянное свидетельствовало о том, что виновный осознавал общественную опасность своих действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления смерти другого человека и желал ее наступления, но смертельный исход не наступил по не зависящим от него обстоятельствам. Если виновный действовал с косвенным умыслом, но общественно опасное последствие, возможность которого он предвидел, не желая его наступления, а лишь сознательно допуская либо относясь безразлично, не наступило, то он подлежит ответственности только за фактически содеянное (в частности, по ст. 111 УК), а не за покушение за наступившее, но не желаемое им последствие. Например, по делу о незаконном приобретении и ношении взрывного устройства - гранаты, а также о покушении на убийство действия осужденного были переквалифицированы с ч. 3 ст. 30 и подп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК на ч. 1 ст. 118 УК, так как судом на основе исследованных доказательств достоверно не установлены прямой умысел и мотив покушения на убийство двух лиц общеопасным способом; действия осужденного переквалифицированы с учетом фактически причиненного А. тяжкого вреда здоровью, а П. - легкого вреда здоровью - по неосторожности. УК не предусматривает ответственности за неосторожное причинение легкого вреда здоровью, в связи с чем, содеянное в этой части осужденным, не являющимся специальным субъектом, квалифицировано по ч. 1 ст. 118 УК как причинение тяжкого вреда здоровью А. по неосторожности в виде небрежности, поскольку Ф. не предвидел возможность наступления указанных общественно опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти последствия, как это определено в ст. 26 УК. При решении вопроса о виде умысла следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного. В частности, при установлении содержания и направленности умысла в целях разграничения преступлений против жизни и преступлений против здоровья, необходимо обращать внимание на способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. В этих же целях следует учитывать и другие выделяемые в теории уголовного права разновидности умысла: заранее обдуманный и внезапно возникший, конкретизированный (определенный) и неконкретизированный (неопределенный). Так, внезапно возникший умысел характерен для преступлений, совершаемых в состоянии аффекта (ст. ст. 107 и 113 УК). Практическое значение для квалификации преступлений имеет установление прямого конкретизированного либо неконкретизированного умысла. В первом случае виновное лицо предвидит и желает наступления определенного последствия (например, смерти человека, похищения чужого имущества в крупном размере и т.п.). Если это предвиденное и желаемое последствие не наступило по не зависящим от лица причинам, то оно, исходя из субъективной направленности его деяния, подлежит ответственности за покушение на преступление. И наоборот, лицо, действующее с прямым конкретизированным умыслом, предвидит и желает причинить вред, но представляет последствия лишь в общих чертах, вариативно, желая наступления любого из них. При таком субъективном отношении лицо несет ответственность за фактически наступившее последствие. Данное положение соответствует объективно-субъективному содержанию основания ответственности, в соответствии с которым лицо отвечает за деяние, охватываемое сознанием субъекта в форме умысла или неосторожности, а не просто за некие идеальные умысел или неосторожность. Сознанием лица и, следовательно, его умыслом и виновностью (как конкретизированным объемом обвинения) при совершении определенного преступления должны охватываться такие объективные факторы, как характеристики потерпевшего (ст. ст. 105, 131, 277, 295, 317 УК), особенности предмета преступления (ст. ст. 158, 164, 193 УК), способ действия (ст. ст. 160, 159, 163 УК и др.), место действия (ст. ст. 158, 161, 162 УК и др.), орудия преступления (ст. ст. 162, 205, 206, 207 УК и др.), незаконность, заведомость действий лица (ст. ст. 139, 158, 260 УК). Кроме того, сознанием субъекта виновного должны охватываться объективные и субъективные обстоятельства, смягчающие (ст. 61 УК) и отягчающие (ст. 63 УК) наказание, повторный учет которых также не допустим.

Можно также отметить и то, что в доктрине уголовного права также различают заранее обдуманный и внезапно возникший умысел. Для заранее обдуманного умысла характерно, что намерение совершить преступление осуществляется через какой-то промежуток времени, в течение которого лицо обдумывает детали преступления, выбирает соучастников, составляет план, намечает способ совершения преступления и т.п. При внезапно возникшем умысле намерение совершить преступление возникает внезапно и через незначительный промежуток времени приводится в исполнение. Лицо, совершающее преступление с внезапно возникшим умыслом, как правило, не обладает стойкими преступными намерениями.

Разновидностью внезапно возникшего умысла является аффектированный умысел. Состояние сильного душевного волнения, характерное для аффектированного умысла, ослабляет, а порой даже полностью парализует тормозящие процессы, затрудняет осознание субъектом совершаемого деяния, исключает обдуманность действий.

В зависимости от направленности и степени определенности и представлений субъекта о важнейших фактических и социальных свойствах своего деяния и его последствий умысел может быть конкретизированным и неконкретизированным.

Конкретизированный умысел имеет место в случаях, когда виновный точно определяет желаемый результат и предвидит наступление конкретных общественно опасных последствий.

Разновидностью конкретизированного умысла является умысел альтернативный, когда субъект допускает одинаковую возможность наступления в результате своего деяния двух или более определенных общественно опасных последствий.

При неконкретизированном умысле у субъекта имеется общее представление о причиняющих свойствах деяния и его последствиях, которые, хотя и охватывались в общей форме предвидением виновного, однако величина ущерба не конкретизирована. В этих случаях ответственность определяется фактически наступившими последствиями. По данным одного выборочного исследования, около 40% убийств совершается с неопределенным умыслом. Таким образом, виды умыслов можно представить в виде представленной схемы:

вина уголовный неосторожность умысел

Итак, проанализировав все вышесказанное, можно представить основные отличия прямого и косвенного умысла и подвести итог по умыслу как форме вины в виде следующей таблицы:

Умысел

Интеллектуальный признак

Волевой признак

 Прямой

Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия)

Лицо предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий

Лицо желало их наступления

 Косвенный

Лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия)

Лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий

Лицо не желало наступления последствий, но сознательно их допускало или относилось к ним безразлично

2.3 Неосторожность как форма вины в уголовном праве


УК, как и УК РСФСР, предусматривает два вида неосторожной вины: легкомыслие (ранее этот вид неосторожной вины в теории уголовного права назывался самонадеянностью) и небрежность. Неосторожная вина в виде легкомыслия характеризуется предвидением возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия). Однако в отличие от косвенного умысла, когда виновное лицо предвидит реальную возможность причинения вреда, т.е. возможность причинения общественно опасных последствий именно его соответствующим действием (бездействием) в данной конкретной обстановке, при преступном легкомыслии виновный предвидит лишь абстрактную опасность своего деяния. Иначе говоря, он понимает, что действие (бездействие), подобное тому, что он совершает (нарушение правил дорожного движения, правил безопасности производства различных работ и т.п.), способно повлечь наступление общественно опасных последствий, но не сейчас, не его деяние, поскольку в данном конкретном случае он рассчитывает избежать таких последствий. Важно подчеркнуть, что подобный расчет должен быть основан не на везении, надежде на удачу, а на достаточно реальных факторах, связанных с профессиональными качествами, опытом и умением самого виновного лица, особенностях используемых им технических средств, орудий, приспособлений, конкретных особенностях обстановки, в которой он действовал, и т.д. В итоге этот расчет оказался самонадеянным, неудачным, когда виновный какие-то обстоятельства недооценил или переоценил, но такое представление у виновного лица было, что и позволяет характеризовать его вину не как умысел, а как легкомыслие.

Особенностью небрежности как вида вины является то, что в этом случае лицо, причинившее или не предотвратившее наступление общественно опасных последствий, совершая то или иное деяние, не предвидело эти последствия, не представляло, что такое может случиться. Однако, если лицо должно было их предвидеть (объективный критерий небрежности) и к тому же могло предвидеть и, соответственно, не допустить наступления данных последствий (субъективный критерий небрежности), но не сделало этого и общественно опасные последствия наступили, имеются все основания утверждать о совершении преступления по небрежности. Обязанность предвидения последствий своего поведения для того или иного лица устанавливается исходя из требований к поведению, предъявляемых к лицам определенной профессии, занимающимся соответствующей деятельностью, или же на основе правил предусмотрительности, которые должны соблюдаться любым вменяемым человеком. Наличие возможности предвидения и предотвращения общественно опасных последствий устанавливается применительно к конкретному лицу, обвиняемому в совершении преступления по небрежности, с учетом его индивидуальных психологических особенностей, жизненного и профессионального опыта, уровня образования, состояния здоровья в момент деяния и т.п., а также конкретной объективной ситуации, в которой оказалось данное лицо. Только тогда, когда человек, не предвидевший, но обязанный предвидеть и предотвратить общественно опасные последствия, мог, но не сделал этого, есть основания утверждать о наличии уголовной вины в виде небрежности. За редкими исключениями (ст. 215, 217) УК предусматривает ответственность за неосторожное поведение в случаях, когда следствием его явились соответствующие общественно опасные последствия. Одно лишь создание опасности наступления таких последствий в результате проявленного лицом легкомыслия или небрежности при отсутствии реальных последствий уголовной ответственности не влечет даже в тех случаях, когда лицу просто повезло или когда кто-либо другой эти последствия предотвратил.  Если более подробно остановиться на легкомыслии как форме вины, то стоит сказать следующее. На сегодняшний день в теории уголовного права нет единой трактовки легкомыслия. Например, А. И. Рарог отмечает, что при легкомыслии лицо всегда осознает отрицательное значение возможных последствий для общества, поэтому оно и стремится к их предотвращению, а следовательно, сознает потенциальную общественную опасность своего деяния (действия или бездействия). Возможность наступления общественно опасных последствий предвидится как абстрактная: субъект предвидит, что подобные действия могут повлечь за собой общественно опасные последствия, но полагает, что в конкретной ситуации они не наступят. Лицо легкомысленно, несерьезно подходит к оценке обстоятельств, которые, по его мнению, должны были предотвратить наступление общественно опасных последствий, в действительности же данные обстоятельства оказались неспособными противодействовать его наступлению. Сходную позицию занимает И. М. Тяжкова. Она, в частности, отмечает, что лицо, действующее легкомысленно, всегда осознает отрицательное значение возможных последствий и именно поэтому возлагает на определенные обстоятельства надежду на их предотвращение. Отсюда автор приходит к выводу о том, что при легкомыслии виновный осознает потенциальную общественную опасность своего действия или бездействия. По своей сути, такое понимание легкомыслия совпадает с самонадеянностью - видом неосторожности, выделяемым теоретиками уголовного права до принятия УК РФ.

Оригинально, но с отступлениями от положений уголовного закона, дано определение легкомыслия авторами учебника, изданного в 1998 г. под редакцией А. Н. Игнатова и Ю. А. Красикова. По мнению авторов названного издания, «легкомыслие имеет место, если лицо, совершившее уголовно противоправное деяние, сознавало признаки совершаемого им действия или бездействия, имело возможность и было обязано сознавать их, предвидело возможность наступления вредных последствий, но без достойных оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий, однако расчет этот был легкомысленным, в силу чего и наступили вредные последствия». Такое определение легкомыслия вызывает, по меньшей мере, два возражения. Во-первых, включение в понятие легкомыслия, хотя и в его интеллектуальный, а не в волевой момент, как при небрежности, субъективного критерия (наличия возможности осознавать признаки совершаемого действия или бездействия) и объективного (обязанности сознавать их) вряд ли способствует уяснению особенностей данного вида вины, а также затрудняет его разграничение с небрежностью. Законодатель, определяя легкомыслие, не пользуется ни объективным, ни субъективным критериями. Во-вторых, замена законодательного понятия «достаточные» (основания) на «достойные» придает совершенно новый оттенок легкомыслию, поскольку эти понятия не являются синонимами. Отождествление их ведет к сужению понятия легкомыслия и соответственно к расширению косвенного умысла, что в конечном счете может привести к неверной квалификации преступления, назначению несправедливого уголовного наказания и вытекающим отсюда негативным уголовно-правовым последствиям. Кроме того, в ч. 2 ст. 26 УК РФ, в отличие от определения авторов, речь идет об общественно опасных, а не о вредных последствиях. В ч. 1 ст. 14 УК в качестве одного из обязательных признаков преступления также названа общественная опасность, а не вредоносность. Поэтому и теоретическое определение легкомыслия должно базироваться на законодательных положениях. Но вместе с тем не всегда законодательная терминология правильно отражает сущность того или иного понятия. Такая ситуация, думаю, наблюдается и в законодательном определении легкомыслия. В частности, нельзя определять легкомыслие через самонадеянность и наоборот, поскольку это два самостоятельных понятия, имеющих свою специфику. По определению В. Даля, легкомыслие - это необдуманность, опрометчивость, неосновательность в речах и поступках, ветреность. В отличие от легкомыслия самонадеянность - лишнее доверие к силам и способностям своим, к личным качествам; небреженье к чужой опытности, советам и помощи. Из законодательного определения легкомыслия термин «самонадеянно» следует исключить. В 1947 г. В. Лившиц определял легкомыслие как такое отношение человека к преступным последствиям своего деяния, при котором он «предвидел возможность их наступления, но рассчитывал их предотвратить, исходя при этом из конкретных обстоятельств, которые в действительности не были достаточным основанием для такого расчета, но субъект считал их таким основанием, так как не проявил достаточной осмотрительности при их оценке». Это определение хорошо отражает сущность легкомыслия, однако не отличается лаконичностью, которая должна быть свойственна законодательному определению. Его целесообразно изложить в следующей редакции: «Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело абстрактную возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований рассчитывало на их предотвращение». В уголовно-правовой литературе неоднозначно решен вопрос относительно интеллектуального момента легкомыслия. В частности, А. В. Наумов интеллектуальный момент легкомыслия видит в предвидении возможности наступления общественно опасных последствий своего действия или бездействия. Аналогично интеллектуальный момент легкомыслия определяет Р. Р. Галиакбаров. Н. К. Семернева высказала точку зрения, согласно которой интеллектуальный критерий легкомыслия не исчерпывается предвидением абстрактной возможности наступления общественно опасных последствий, а включает и осознание виновным общественной опасности совершаемого действия (бездействия). Отличную от приведенных позицию предложил В. А. Якушин, признав самонадеянный расчет интеллектуальным признаком легкомыслия. Данный вывод автор обосновывает двумя моментами. Во-первых, по его мнению, рассчитывать, сопоставлять, определять достаточность или недостаточность оснований по избежанию последствий - это функция интеллекта. Во-вторых, этимология понятия «самонадеянно» означает «понимать, сознавать фактическую и социальную сторону того, что может наступить и с помощью чего можно пресечь наступление чего-то». Наиболее правильной представляется позиция тех авторов, которые интеллектуальный момент легкомыслия определяют как осознание лицом общественно опасного характера деяния и предвидение абстрактной возможности наступления общественно опасных последствий. Лицо, действующее по легкомыслию, сознает потенциальную общественную опасность своего действия или бездействия. Психологический механизм поведенческого акта при неосторожных деяниях не отличается от механизма умышленных преступлений. Различия носят лишь нормативный характер. В неосторожных преступлениях также есть то или иное отношение лица к своим действиям (бездействию) и наступившим последствиям. Законодатель полностью не игнорирует психическое отношение лица к общественно опасному деянию в неосторожных преступлениях. Попытаемся аргументировать это положение, используя метод от противного. В соответствии с ч. 1 ст. 28 УК деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия). Невиновное причинение вреда этого вида, с позиции законодательного определения, граничит с пониманием небрежности для формальных составов преступлений, хотя реальное существование такой конструкции теоретики уголовного права зачастую отрицают. Вместе с тем на основе этого же законодательного определения можно заключить, что если лицо, совершая деяние, не осознавало, но по обстоятельствам дела могло осознавать общественную опасность своих действий (бездействия), такое психическое отношение к содеянному нельзя признать невиновным причинением вреда. Эта характеристика не может свидетельствовать ни о прямом и косвенном умыслах, ни о легкомыслии. В данном определении использован субъективный критерий небрежности - наличие у лица возможности осознавать общественную опасность действий (бездействия). Это позволяет высказать суждение о том, что законодатель признает совершенным преступление по небрежности, если лицо, его совершившее, не осознавало общественной опасности своих действий (бездействия), но по обстоятельствам дела могло и должно ее осознавать. Это, в свою очередь, подтверждает то, что законодатель полностью не игнорирует психическое отношение лица к общественно опасному деянию в неосторожных преступлениях.

Взяв во внимание все вышесказанное, можно подвести следующий итог в виде данной таблицы:

Вина

Интеллектуальный признак

Волевой признак

Легкомыслие

Лицо предвидело абстрактную возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния

Лицо рассчитываю на предотвращение последствий своего деяния исходя из реально возможных обстоятельств, но без достаточных к тому оснований

Небрежность

Лицо не предвидело общественно опасных последствий своего деяния, но должно было и могло их предвидеть

Лицо не проявляло необходимой внимательности и предусмотрительности

 

.4 Анализ практики


Характеристика осужденных по возрасту во время совершения преступления (лет)


2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

от 18 до 25 включительно

197518

180157

186936

201458

195922

199168

178114

160832

144688

123987

107277

старше 25 до 55 включительно

467159

404987

441578

478111

501337

514493

524074

507479

464641

424066

418133

старше 55 до 60 включительно

9826

9410

10967

11916

13434

14365

15352

19603

23857

30550

24989

старше 60

6837

5805

5248

5377

5734

6266

6545

6572

6443

6485

9539


Исходя из представленной статистики, можно сделать вывод, что подавляющее большинство составляют лица в возрастной категории старше 25 до 55 лет включительно. При этом наибольшее количество таких осужденных было зафиксировано в 2009 году и составило 524074 человека, а наименьшее в 2004 в количестве 404987.

Далее идут лица в возрастной категории от 18 до 25 лет включительно. При том, что наибольшее количество таких осужденных составило 201458 в 2006 году, а наименьшее количество зафиксировано в 2013 году и составило 107277 человек.

Далее следуют лица в возрасте старше 55 до 60 лет включительно. При том, что наибольшее количество осужденных в данном возрасте составило 30550 человек в период 2012 года. А наименьшее количество было зафиксировано в 2004 году в количестве 9410 человек.

И наконец, следующая категория лиц в возрасте старше 60 лет составляет меньшинство в сравнении с прочими. При этом наибольшее количество осужденных лиц в данном возрасте составило 9539 человек в 2013 году, а меньшее - 5248 в 2005 году.

Характеристика осужденных по срокам заключения (наказания)


2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

до 1 года

3101

3856

5304

6536

6704

7635

8145

7798

8903

9064

10436

1 год

6069

6179

9261

10986

11468

11189

10672

7891

7173

7351

8101

Свыше 1 до 3 лет

90470

98346

131680

156051

159947

163944

157911

141289

127433

111563

109797

Свыше 3 до 5 лет

195536

156592

157669

172140

180431

182689

178236

168651

151162

133358

125736

Свыше 5 до 10 лет

291112

243852

242984

249346

254722

261334

263863

260094

242137

224923

210473

Свыше 10 до 15 лет

76186

71093

74588

76678

76461

78959

75916

78019

72248

67412

63099

Свыше 15 лет

18866

20441

23243

25125

26694

28542

29342

30744

30570

31417

32296



Исходя из представленной статистики, можно сделать вывод, что подавляющее большинство составляют лица, осужденные на срок свыше 5 до 10 лет. При этом своего пика они достигли в 2003 году и составили 291112 человек. Самое наименьшее количество осужденных на данных срок зафиксировано в 2013 году и составило 210473 человека.

Далее следуют лица, осужденные сроком свыше 3 до 5 лет. Большинство таковых составило 195536 человек в 2003 году, а наименьшее количество составило 125736 человек в 2013 году.

Далее идут лица, осужденные на срок свыше 1 до 3 лет. Их наибольшее количество составило 163944 человека в 2008 году, а минимальное - 90470 в 2003 году.

Затем следует сказать о лицах, осужденных к лишению свободы сроком свыше 10 до 15 лет. Большая часть таковых зафиксирована в 2008 году и составляет 78959 человек. Наименьшее же количество зафиксировано в 2013 и составило 63099.

Далее идут лица, осужденные на срок свыше 15 лет. Большинство составило 32296 человек в 2013 году, наименьшее количество определено в 2003 и составило 18866. Осужденные сроком на 1 год следуют далее. И их наибольшее количество приходится на 2007 год, составив при этом 11468 человек. Минимальное количество таких осужденных пришлось на 2003 год и составило 6069 человек.

И наконец, следующая категория лиц, осужденных сроком до 1 года, составила меньшинство в сравнении с вышеперечисленными. Так, максимальное количество лиц, осужденных на данный срок, составило 10436 человек в 2013 году и минимальное - 3101 в 2003.

Характеристика осужденных, которые осуждены к лишению свободы


2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

впервые

330482

302798

335200

367260

385502

390994

377813

336041

302891

263710

245546

второй раз

196350

171832

176671

185557

186290

190964

190149

169653

147716

140004

129024

3 и более раз

154508

125729

132858

144045

144635

152334

156123

188792

189019

181374

185368


Проанализировав представленную статистику можно сделать вывод о том, что преобладающее большинство составляют лица, осужденные впервые к лишению свободы. При этом своего пика они достигли в 2008 году численностью 390994 человека. Их наименьшее же количество зафиксировано в 2013 году и составило 245546 человек.

Далее следуют лица, осужденные второй раз. Их наибольшее количество было отмечено в 2003 году и составило 196350 человек. Минимальное же количество составило 129024 человека в 2013 году.

Наконец, меньшинство в сравнении с прочими составили лица, осужденные к лишению свободы три и более раз. Их большинство зафиксировано в количественной характеристике 189019 человек в 2011 году, а наименьшее количество в 2004 году в численности 125729 человек.

Характеристика осужденных, которые осуждены за преступления


2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

убийство ст. 105 УК РФ

107307

108832

116222

121191

122393

122929

121341

146488

165559

156278

155188

в т.ч.

женщин

7802

7968

8808

9482

9668

10132

10025

11131

12037

11469

11586

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - ст. 111

83119

85640

96170

101731

103037

103810

102993

71558

35631

31764

27912

в т.ч.

женщин

4084

4321

5476

6422

6664

6806

5157

3179

2762

2604

изнасилование, насильственные действия сексуального характера - ст. 131

21541

20316

21722

22857

24818

26918

26374

25892

15959

14370

13229

в т.ч.

женщин

100

73

90

134

152

151

176

155

83

82

61

кража - ст. 158

188672

152773

159749

168397

165243

162659

148153

131399

114984

97356

91816

в т.ч.

женщин

7367

6868

8699

10899

11005

11714

10889

10042

8911

7374

6901

грабеж - ст. 161

62054

55658

61458

68433

71217

70918

67272

61765

53472

45066

40895

в т.ч.

женщин

2202

2150

2558

2969

2999

3176

2929

2728

2314

1908

1749

разбой - ст. 162

87994

80070

80400

82343

80388

77756

75078

69543

62266

55063

49697

в т.ч.

женщин

2842

2271

2347

2399

2345

2350

2245

2101

1801

1571

1335

хулиганство ст. 213

16552

10042

7380

6063

4870

4193

2471

1832

1376

1578

773

в т.ч.

женщин

363

243

118

97

56

38

33

23

12

18

10

вымогательство -ст. 163

6661

5571

5845

6282

6514

6903

5807

4762

4014

3422

3189

в т.ч.

женщин

106

86

139

144

135

130

115

82

53

57

52

преступления, связанные с наркотиками -  ст. 228-234

65550

42757

49794

65429

81194

98430

114508

124168

125141

124955

123185

в т.ч.

женщин

12647

8953

9647

12269

14531

16493

19016

19466

19269

18436

17520

прочие преступления

41890

38700

45989

54136

56753

59776

60088

57079

61224

55236

54054

в т.ч.

женщин

2033

2046

2957

3133

3923

4493

4921

4236

3818

3979

3962


Ссылаясь на представленные статистические данные можно сделать следующие выводы. Если распределить всех осужденных за отдельные преступления в порядке убывания от большего к меньшему, то это будет выглядеть следующим образом.

Преобладающее большинство осужденных по ст. 158 УКРФ, т.е. за кражу. При том, что максимальное количество из них зафиксировано в 2003 году и составило 188672 человека. Минимальное же количество зафиксировано в количестве 91816 человек в 2013 году. Также стоит отметить, что среди осужденных наибольшее количество женщин составило 11714 в 2008 году. Наименьшее количество составило 6868 в 2004 году.

Далее в порядке убывания следуют осужденные по ст. 105 УКРФ, т.е. за убийство. Их максимальное количество составило 165559 человек в 2011 году. Наименьшее количество зафиксировано в 2003 году в количестве 107307 человек. Среди осужденных наибольшее количество женщин составило 12037 человек в 2011 году. Минимальное же количество женщин, осужденных по данной статье, представлено в количестве 7802 в 2003 году.

Следующую категорию составляют лица, осужденные по статьям 228-234 УКРФ, т.е. за преступления, связанные с наркотиками. Своего пика данная категория достигла в 2011 году и составила 125141 человека. Минимальное количество таких осужденных зафиксировано в 2004 году в количестве 42757 человек. В том числе максимальное количество осужденных женщин по этой статье составило 19466 в 2010 году, минимальное - 8953 в 2004 году.

Следом идут лица, осужденные по ст. 111 УКРФ, т.е. за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Их наибольшее количество зафиксировано в 2008 году в количестве 103810 человек. Минимальное количество представлено в 2013 году в количестве 27912 человек. Стоит сказать также, что максимальное количество женщин, осужденных по данной статье, составило 6806 в 2009 году, а наименьшее - 2604 в 2013.

Следующую категорию лиц составляют осужденные по ст. 162 УКРФ, т.е. за разбой. По данной статье зафиксировано максимальное количество осужденных в 2003 году и составило 87994 человека. Наименьшее количество зафиксировано в 2013 и составило 49697 человек. Минимальное число осужденных женщин за данное преступление составило 1355 в 2013 году, а наибольшее - 2842 в 2003.

Далее следуют лица, осужденные по ст. 161 УКРФ, т.е. за грабеж. Максимальное количество осужденных по данной статье составило 71217 человек в 2007 году, минимальное - 40895 человек в 2013. Наибольшее количество женщин в данной категории зафиксировано в 2008 году в количестве 3176. Наименьшее в 2013 в количестве 1749 человек.

Следом идут лица, осужденные за прочие преступления (не указанные в данной статистике по статьям). Максимальное количество осужденных данной категории зафиксировано в 2011 году и составило 61224 человека. Минимальное - в 2004 году в количестве 38700 человек. Из этого числа наибольшее количество осужденных женщин составило 4921 в 2009 году, наименьшее - 2033 в 2003.

Далее отмечаются осужденные по ст.131 УКРФ, т.е. за изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Преобладающее большинство осужденных по данной статьей составило 26918 человек в 2008 году. Меньшинство составило 13229 человек в 2013 году. Из этого число максимальное количество осужденных женщин зафиксировано в 2009 году в количестве 176, минимальное - 61 в 2013.

Предпоследнюю категорию составляют лица, осужденные по ст. 213 УКРФ, т.е. за хулиганство. Максимальное количество таковых составило 16552 человека в 2003 году, минимальное - 773 в 2013. Из них наибольшее количество осужденных женщин зафиксировано в 2003 году в количестве 363, наименьшее - 10 в 2013.

Ну, и, наконец, последнюю категорию составляют лица, осужденные по ст. 163 УКРФ, т.е. за вымогательство. Наибольшее количество осужденных лиц по этой статье зафиксировано в 2008 году в количестве 6903 человек, наименьшее - в 2013 в количестве 3189 человек. Из этого числа наибольшее количество осужденных женщин составило 144 в 2006 году. Наименьшее - 52 в 2013 году.

Исправительные колонии для взрослых


2003г

2004г

2005г

2006г

2007г

2008г

2009г

2010г

2011г

2012г

2013г.

Освобождено осужденных - всего (человек; на конец года)

252130

301788

223315

233657

255868

261653

273708

272031

270802

249922

230668

из них:

условно-досрочно или в связи с заменой лишения более мягким наказанием

139031

160868

123371

121369

125904

117144

117297

113376

103485

88365

68879


помиловано

152

17

17

10

0

0

44

69

37

7

4

Уровень преступности (на 1000 осужденных)

0,90

1,21

1,46

1,78

1,58

1,31

1,22

1,33

1,23

1,49

1,53

Уровень тяжких преступлений и побегов без покушений (на 1000 человек)

0,22

0,44

0,49

0,56

0,46

0,28

0,25

0,33

0,35

0,41

0,34

Количество тяжких преступлений и побегов без покушений

152

272

312

389

327

205

184

238

224

238

193

Совершено преступлений - всего

623

750

930

1 231

1 133

964

893

944

800

887

865

в т.ч.

убийства

8

14

23

25

24

14

18

14

10

22

13

из них:

действия, дезорганизующие работу ИУ

3

6

8

3

1

10

4

3

3

5

7


умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

23

28

40

47

35

33

33

43

51

43


побеги

132

239

263

329

288

166

138

186

180

170

138


в том числе

покушения

15

15

22

15

24

19

8

8

6

10

8

Находилось осужденных в розыске   (на 31 декабря)

370

421

370

412

360

271

218

184

157

138

133

Эксцессы:

захваты заложников

1

0

0

0

3

1

1

0

1

0

0

Предотвращено преступлений - всего

74871

77860

81435

77456

74133

75829

74614

68575

61776

60226

59810

в том числе:

против личности

52054

63852

65833

64020

62981

64200

63363

60903

56409

54821

54361


побегов

5031

1549

5154

4591

4330

4789

4481

3484

2623

2189

2133


денег (млн. рублей)

8,07

8,95

9,51

9,98

10,39

10,33

9,02

7,10

6,37

7,28

5,06


спиртных напитков промышленного и кустарного производства (л)

39978

48100

43768

47468

56440

66766

64148

56571

48043

49704

52666


наркотических и сильнодействующих веществ (гр.)

33436

27636

22111

36722

52953

59968

59864

81597

78879

91956

84504


колюще-режущих предметов (ед.)

81028

53999

37895

29734

33069

31019

24935

15865

9413

7743

7758

















Рассмотрев представленную статистику можно сделать следующие выводы.

Максимальное количество освобожденных осужденных (на конец года) составило 301788 человек в 2004 году. В том числе максимальное количество условно-досрочно или в связи с заменой лишения более мягким наказанием составило 160868 человек в 2004 году. А помиловано наибольшее количество осужденных в 2003 году и составило 152 человека.

Уровень преступности (на 1000 осужденных) достиг своего пика в 2006 году в количестве 1,78. Максимальный уровень тяжких преступлений и побегов без покушений (на 1000 человек) был зафиксирован в 2006 году и составил 0,56. Наибольшее количество тяжких преступлений и побегов без покушений составило 389 в 2006 году.

Максимальное количество преступлений было зафиксировано в размере 1231 в период 2006 года. Минимальное же количество составило 623 в 2003 году. В том числе наибольшее количество совершенных убийств составило 25 в 2006 году; действий, дезорганизующих работу ИУ - 10 в 2008; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - 51 в 2012; побегов - 329 в 2006, в том числе покушений - 24 в 2007.

Максимальное число осужденных, находившихся в розыске (на 31 декабря) зафиксировано в количестве 421 в 2004 году.

Наибольшее количество эксцессов (захватов заложников) было отмечено в 2007 году и составило 3. При том, что вообще не наблюдалось в 2004-2006 годах и 2010-2013.

Больше всего предотвращено преступлений было в 2005 году в количестве 81435. В том числе против личности максимальное количество предотвращенных преступлений составило 65833 в 2005 году, а наибольшее число побегов было зафиксировано в 2005 году в количестве 5154.

Изъято максимальное количество денег (млн. рублей) в 2007 году в числе 10,39; спиртных напитков промышленного и кустарного производства (л) - 66766 в 2008; наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, (г.) - 91956 в 2012; и наконец, колюще-режущих предметов (ед.) - 81028 в 2003 году.

 


Заключение


Цели и задачи, поставленные в курсовой работе, выполнены.

Проанализированы и систематизированы высказанные в уголовно - правовой литературе взгляды по вопросам вины, умысла и неосторожности.

Определены ключевые особенности развития научных представлений и законодательства об умысле и неосторожности в истории отечественного уголовного права.

Исследованы общие и специфические свойства умысла, неосторожности, их основные теоретические характеристики в соотношении с характеристиками вины. Выявлено доктринальное определение понятия умысла и неосторожности.

Проанализированы нормативные положения об умысле и неосторожности, установлено их уголовно - правовое значение.

Итак, в результате проведённого анализа, можно сделать следующие выводы. Подведём итоги.

Вина, являясь основным компонентом субъективной стороны, представляет собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию или бездействию и их последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. Вина, представляющая собой психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному действию (бездействию) и его последствиям, включает в себя интеллектуальные и волевые признаки. Интеллектуальные и волевые признаки учитываются законодателем при определении умысла и неосторожности как форм вины. Интеллектуальные признаки отражают познавательные процессы, происходящие в психике лица. Это основанная на мышлении способность человека понимать как фактические признаки ситуации, в которой он оказался, и последствия своего поведения в этой ситуации, так и их социальный смысл. Поэтому интеллектуальный момент означает осознание общественной опасности своего поведения и предвидение тех опасных последствий, которые возможны в результате такого поведения. Волевые признаки представляют собой сознательное направление умственных и физических усилий на принятие решения, достижение поставленных целей, удержание от действий, выбор и осуществление определенного варианта поведения и пр. "Элементами вины как психического отношения являются сознание и воля, которые в своей совокупности образуют ее содержание.

Таким образом, вина характеризуется двумя слагаемыми элементами: интеллектуальным и волевым". Поведение любого вменяемого человека носит сознательный и волевой характер. Свобода воли - это способность человека выбирать варианты поведения, предвидеть и оценивать последствия своих действий (бездействия) на основе познания объективной действительности с учетом требований морали и права. Поэтому ответственность человека за свое поведение определяется не только тем, что он причинил своим деянием общественно опасный вред правоохраняемым интересам, но и тем, что эти действия (бездействие) предварительно прошли через его сознание и волю, сопоставлены им с различными аспектами окружающей действительности и явились выражением его субъективных намерений, желаний и интересов.

Можно представить основные отличия видов умысла и неосторожности и таким образом подвести итог по формам вины в виде следующей таблицы:

Вина

Интеллектуальное отношение

Волевое отношение

Прямой умысел

Лицо осознавало общественную опасность своего деяния

Лицо предвидело: · неизбежность или · реальную возможность последствий деяния

Лицо желало наступления последствий

Косвенный умысел

Лицо осознавало общественную опасность своего деяния

Лицо предвидело реальную возможность последствий деяния

Лицо не желало, но · сознательно допускало последствия, или · безразлично к ним относилось, или · рассчитывало на случайное их предотвращение

Легкомыслие

Лицо предвидело абстрактную возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния

Лицо рассчитываю на предотвращение последствий своего деяния исходя из реально возможных обстоятельств, но без достаточных к тому оснований

Небрежность

Лицо не предвидело общественно опасных последствий своего деяния, но должно было и могло их предвидеть

Лицо не проявляло необходимой внимательности и предусмотрительности


На первый взгляд может показаться, что действующий Уголовный кодекс избежал одностороннего подхода в описании форм и видов вины и представил исчерпывающую характеристику интеллектуально-волевых моментов умышленного и неосторожного поведения. По крайней мере, в этом нас пытаются убедить авторы ряда монографий, учебников и пособий по уголовному праву. Однако тщательное изучение дает понять, что законодатель при описании и дифференциации форм и видов вины придерживается интеллектуалистической концепции. Об этом свидетельствует описание волевых признаков умысла и неосторожности, которые в большинство своем характеризуют не столько волю субъекта преступления, сколько содержание его сознания. Так, при описании волевого признака умысла в законе использован термин «желает», который с определенной долей условности можно отнести к волевому моменту вины, косвенный умысел обозначен словосочетанием «сознательно допускает». Волевой признак преступной самонадеянности формулируется как «легкомысленный расчет» на предотвращение опасных последствий. Применительно к небрежности тот же признак сформулирован в словах «должно было и могло предвидеть».

Таким образом, в отношении проблем, возникающих на практике при разрешении судебных, касающихся вины, можно сказать, что они свидетельствуют о необходимости совершенствования законодательства и приведения судебной практики в соответствие с законом.

Список использованных источников и литературы


Нормативно-правовые источники:

.Определение КС РФ от 10.10.2002 N 328

2.Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 14.11.2007 по делу N 47-О07-56.

. Постановления Пленума ВС РФ от 27.01.1999 N 1

. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ

. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: Юрайт-Издат, 2004 г.

.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев). - 12-е изд., перераб. и доп. - "Юрайт", 2012 г.

.Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред. А. С. Михлин. - М., 2000.

. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М.: ЗЕРЦАЛО, ТЕИС, 1998 г.

.Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. Наумова А.В. - М.: "Гардарика", Фонд "Правовая культура", 1996 г.

Научная и учебная литература:

. Верина, Г. В. Легкомыслие как вид неосторожной вины // Правоведение. - 2003. - N2. - С. 103

.Гребешок А. В. Вина в Российском уголовном праве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Ростов-на-Дону-2004.

.Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.П. М., 1979. С.243; XIV. М., 1980. С. 134.

. Дубовиченко С.В. Понятие умышленной вины и её сущность.// Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева - 2010. - № 72.

.Козлов А. В., Мурзаков С. И. О проблеме определения прямого и косвенного умысла в уголовном законодательстве России. Изд-во Нижегор. акад. МВД России. 2009 г. С. 155-159.

. Кораблева С.Ю.: Вина как уголовно-правовая категория и ее влияние на квалификацию преступлений: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Москва: 2013 г.-31 с.

. Лившиц В., К вопросу о понятии эвентуального умысла, «Советское государство и право» 1947 г. № 7.

. Нерсесян, В. А. Понятие и формы вины в уголовном праве // Правоведение. -2002. - № 2 (241). - С. 67 - 82

.Паньков, И. В. Умышленная вина по российскому уголовному праву: теоретический и нормативный аспекты: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Санкт-Петербург: 2010. - 25 с.

. Понятие, сущность, содержание и формы вины в уголовном праве. Монография / Векленко С.В.; Науч. ред.: Марцев А.И. - Омск: Изд-во Омск. юрид. акад. МВД России, 2002. - 192 c.14. Ткаченко В.И. Преступление с двойной формой вины//Законодательство. 1998. N 5. С. 61-62.

. Рарог А.И. Учение о вине в современной российской науке уголовного права: состояние и перспективы развития // Российский криминологический взгляд. - М.: Проспект, 2009, № 4. - С. 216-220

.Ситковская О.Д. Психологический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1999. С. 7

. "Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов" (под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой) ("Статут", 2012)

.Чанышев, Д. А. Вопросы дифференциации вины в российском уголовном праве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.08 - Уголовное право и криминология ; Уголовно-исполнительное право /Д. А. Чанышев ; Науч. рук. Т. Б. Басова. - Владивосток,2009. -27 с.

.Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. - Тольятти: ТолПИ, 1998.

Похожие работы на - Вина в уголовном праве

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!