Понятие, виды и правовые последствия недействительности сделок

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    44,42 Кб
  • Опубликовано:
    2014-08-07
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Понятие, виды и правовые последствия недействительности сделок

Оглавление

Введение

Глава 1. Общая теоретико-правовая характеристика сделок как института гражданского права

1.1 Понятие и сущность сделок. Виды сделок и правовое регулирование по законодательству РФ

1.2 Элементы сделок и условия их действительности

Глава 2. Понятие, виды и правовые последствия недействительности сделок

2.1 Понятие и правовые последствия недействительности сделок

2.2 Виды недействительности сделок, проблемы их правового регулирования

Глава 3. Проблемы законодательного регулирования института сделок в гражданском праве РФ и пути их решения

3.1 Выявление проблем правового регулирования института сделок

3.2 Совершенствование правового регулирования института сделок в гражданском праве

Заключение

Список использованных источников и литературы

Введение

Сделка является одним из центральных институтов гражданского права. В виду того, что она призвана порождать юридические последствия, гражданское законодательство достаточно полно регулирует данный институт. Однако, в свою очередь, распространённость и увеличение количества сделок, изменение и усложнение гражданского оборота, прямо пропорционально влечёт увеличение случаев вскрывающих проблемы законодательного регулирования или правоприменительной практики. Последние связаны с тем, что ряд общественных отношений имеют не совершенное законодательное регулирование, что порождает проблемы у добросовестных участников. Кроме этого, не редки случаи, когда заключенные сделки имеют различные пороки, что может быть связано как с проблемами законодательного регулирования, так и с недобросовестностью участников отношений. В любом случае, это порождает ряд проблем, которые влияют как на экономическое развитие нашего государство, так и на стабильность гражданского оборота. Все это определяет актуальность темы исследования такого основополагающего института гражданского права, как сделки.

Учение о сделках существовало давно и многие ученые как советские так и зарубежные рассматривали как природу сделок вообще, отдельных видов, так и природу недействительных сделок. Однако, с переходом к рыночным отношениям, количество сделок значительно увеличилось. Появились внешнеэкономические сделки, участниками которых могут быть физические и юридические лица, большое распространение получили сделки с недвижимым имуществом - землей, квартирами, все большую долю в гражданском обороте занимают сделки заключаемые через интернет. Таким образом, именно сделки являются на сегодняшний день главным инструментом регулирования гражданского оборота.

Актуальность темы в первую очередь обусловлена важностью и значимостью данного института в гражданском обороте. Институт сделок призван служить нормальному функционированию рыночной экономики и защищать ценности частного права посредством установления законодательных границ при совершении гражданско-правовых сделок, а при их несоблюдении - обеспечивать возможность защиты своих прав и законных интересов добросовестными участниками. Кроме этого, актуальность определяется также необходимостью теоретических исследований и анализа действующего законодательства для решения проблем правоприменительной практики заключения, исполнения, расторжения сделок в сфере проектирования и строительства. Данная сфера имеет большое значение как для граждан, так и для государства, ввиду реализации таких программ как доступное жилье и других. Обеспечение безопасности сторон данных сделок, является важным условием развитие жилищной сферы, градостроительства. Обширный законодательный материал, регулирующий отношения в данной сфере, порождает определенную путаницу в правовом регулировании.

Целью данной работы является исследование теоретического и законодательного материала для определения понятия, сущности сделок в гражданском праве, выявления проблем правоприменительной практики и определения путей их решения.

В соответствии с поставленной целью определяются следующие задачи:

рассмотреть понятие и сущность сделок

определить виды сделок и рассмотреть их правовое регулирование по законодательству РФ

рассмотреть элементы сделок и определить условия их действительности

рассмотреть понятие и правовые последствия недействительности сделок

определить виды недействительности сделок, проблемы их правового регулирования

рассмотреть проблемы правового регулирования института сделок

рассмотреть пути решения данных проблем

Проблемам законодательного регулирования сделок посвящено много работ ученых как дореволюционного, так и советского и современного периода. Из авторов, чьи работы увидели свет в последние годы можно отметить Ермолову Н.А, Карапетова А.Г., Козяр Н.В., Кукушкина С.Н., Осмоловскую Я.А., Лазареву А.С. Работы этих и других авторов легли в основу проводимого исследования.

Теоретическую основу исследования составили также труды советских и российских ученых-цивилистов С.С. Алексеева, М.И. Брагинского, О.С. Иоффе, И.Б. Новицкого, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфиной, Ф.С. Хейфеца, В.П. Шахматова и других авторов.

Нормативную базу исследования составляет действующее российское законодательство.

Объектом исследования являются общественные отношения, в сфере реализации гражданских прав посредством заключения, расторжения сделок

Предметом исследования является действующее российское законодательство в сфере регулирования института сделок.

Методологической основой исследования является диалектический метод, а также специальные методы познания, в частности: анализ, синтез, конкретно-исторический, системный, структурно-функциональный, нормативно-логический, комплексный.

Глава 1 Общая теоретико-правовая характеристика сделок как института гражданского права

1.1 Понятие и сущность сделок

Гражданско-правовой институт сделки предусмотрен в главе 9 Гражданского кодекса РФ. С юридической точки зрения, сделка рассматривается как юридический факт, как явление объективной действительности, с которым законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Логическим продолжением данного положения является то обстоятельство, что сделки, представляя собой необходимое звено правового регулирования гражданского оборота, являются также способом осуществления гражданских прав. Осуществляя свои права, субъекты гражданских правоотношений преследуют определенные цели - приобретение права собственности, использование имущества и т.д. Необходимо отметить, что сделки рассматриваются не только как способ осуществления права, но и как основание для приобретения субъективных гражданских прав.

Сущность сделки, пишет Суханов Е.А, - составляет волеизъявление субъекта, имеющее своей основой его волю. Любая сделка представляет собой волевой акт участника гражданского оборота. Так как воля - явление внутреннего мира человека, о ее наличии и содержании другие лица могут делать вывод по совершаемым им действиям.

Мейер Д.И. определял сделку как такое юридическое действие, которое направлено на изменение существующих юридических отношений и существенными условиями которых являются, во-первых, реальное изменение этих отношений, имело целью произвести данные изменения.

Одним из признаков сделки является правомерность. Являясь одним из важнейших признаков, он длительное время в литературе вызывал споры. Мейер Д.И. по этому поводу писал: «только законные сделки можно назвать сделками, потому что незаконные не считаются действительными, следовательно, и существующими. Но ничтожество поражает эти сделки только при соприкосновении их с общественной властью, а независимо от того они существуют точно так же, как и сделки законные, и встречаются нередко в действительности»

Следующий признак - это волевой характер, это желание, намерение, складывающийся из определения (зарождения) внутренней воли, выраженной во вне.

Также признаками сделки являются цель и мотив. Последний самостоятельного значения не имеет.

Определение сделки, данное в ГК относится к разряду классических, унаследованных нашим законодательством в той или иной мере от дореволюционной цивилистики. Однако, данное определение порождает ряд споров, одни из которых были предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ. Данное понятие оспаривалось в связи с тем, что к сделкам не относят действия, в том числе неправомерные, влекущие за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей у других лиц

Также до сих пор вызывают неоднозначную оценку критерии отнечения тех или иных действий к сделкам. Проблемы разрешаются толкованием суда, в частности, так как сделки - это действия, которые направлены не только на установление, но и на изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, то к ним относятся и расторжение договора и реорганизация юридического лица, в смысле ст. 153 ГК РФ. Также ряд споров порождает отнесение иных юридических фактов к сделкам, а именно отказа от договора как односторонней сделки, акта зачета встречных требований, распоряжения имуществом унитарного предприятия. Данные вопросы принципиальны, так как отнесение определенных волевых действий к сделкам, определяет регулируются ли они правилами о сделках, об их недействительности или нет.

К сделкам не относятся непосредственно действия, совершаемые в рамках исполнения сделки. Поэтому сделки отличаются от других юридических фактов, например актов государственных органов и органов местного самоуправления. К ним не применяются положения о недействительности сделок

Не являются сделками и различные виды государственной регистрации, в частности регистрация субъектов (например, юридического лица, индивидуального предпринимателя), объектов (например, товарных знаков, изобретений, полезных моделей), прав (например, прав на недвижимое имущество) и сделок (например, договоров купли-продажи жилых помещений, предприятий)

Воля участника сделки может приобрести юридическое значение только в том случае, если она выражена вовне, объективирована. Без внешнего воплощения воля не может быть воспринята окружающими, получить правовую оценку, а значит, и вызвать связываемые с нею законом и желаемые сторонами правовые последствия. Поэтому сделка не существует вне формы. Под формой сделки следует понимать способ выражения воли ее сторон по поводу их взаимных прав и обязанностей. В основу классификации форм сделки по видам положен традиционный для гражданского права критерий - способ внешнего выражения.

Традиционно в российском законодательстве выделяли устные и письменные, в том числе нотариальные, сделки. Так, ст. 27 ГК РСФСР 1922 г. предусматривала, что сделки могут быть совершаемы на словах или в письменной форме. Письменные сделки делились на: (1) простые, (2) засвидетельствованные, (3) нотариальные, т.е. совершенные в нотариальном органе и внесенные в нотариальную актовую книгу.

Свобода формы сделки является самостоятельным принципом института сделки, сфера действия и содержание которого отличаются от принципа свободы договора. Содержание принципа свободной формы определяют четыре составляющие: свобода самостоятельно избирать форму сделки, если законом не установлено иное; право изменять форму, предписанную законом более сложной; возможность устанавливать недействительность в качестве последствия несоблюдения простой письменной формы сделки, согласованной сторонами; допустимость совершения волеизъявления способом, не предусмотренным законом.

Форма сделки - это способ выражения внутренней воли вовне. ГК РФ предусматриваются следующие формы сделок:

устная;

простая письменная;

нотариальная письменная;

форма конклюдентных действий;

молчание.

Государственная регистрация сделок не образует самостоятельную форму сделок.

Предусмотренные Гражданским кодексом РФ формы сделок не образуют замкнутого перечня. Наряду с названными в ГК РФ формами возможны и иные способы волеизъявления. Критерием признания способа изъявления воли формой сделки является не поименованность в законе, а обеспечение им (изъявлением) восприятия выраженной воли участниками гражданского оборота. К непоименованным формам сделок следует отнести, например, выражение воли SMS-сообщениями, в сети Интернет без применения электронной цифровой подписи.

Форма сделки, пишет Никифоров В.С., - определяется целым рядом факторов: составом участников сделки; характеристикой объекта, в отношении которого она совершается; моментом и сферой совершения сделки; сроком действия заключаемого сторонами договора. При этом форма сделки несет разноплановую нагрузку: она выполняет 1) предупредительную; 2) разъяснительную; 3) доказательственную; 4) обеспечительную и 5) фискальную функции. В целом предназначение формы сделок состоит в закреплении и адекватном отражении согласованного волеизъявления ее субъектов, и во многом именно от соблюдения формы и порядка совершения сделки зависит ее юридическая действительность, то есть законность.

Круг сделок, которые должны совершаться в конкретной форме, российский законодатель определяет, используя два метода: метод общего предписания и казуистичный метод. Первый состоит в закреплении общих критериев сделки, при наличии которых она подлежит совершению в указанной форме (сумма сделки, состав участников - п. 1 ст. 161 ГК РФ) и используется для предписания простой письменной формы. Казуистичный метод определения формы сделки означает, что форма устанавливается для определенных видов сделок (например, договоров поручительства - ст. 362 ГК РФ). Он используется для легального предписания как простой письменной, так и нотариальной формы сделок.

Рассмотрим подробнее формы совершения сделок.

Устная форма сделки - проявление принципа свободы совершения сделок, его воплощение. Действующий ГК не устанавливает специальных требований к этой форме. Устное волеизъявление обеспечивает участнику сделки наибольшую возможность по своему усмотрению реализовать все составляющие принципа свободной формы. В устной форме совершаются сделки:

для которых федеральными законами или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма;

исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

Сделка, которая может быть совершена устно, может совершаться также путем осуществления лицом конклюдентных действий (п. 2 ст. 158 ГК). Само понятие «конклюдентные» происходит от латинского слова «concluderae» - «совершать», т.е. конклюдентные действия участника правоотношения, свидетельствуют о его воле совершить сделку. Примерами конклюдентных действий являются:

совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.). Эти действия считаются акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК РФ);

приобретение товаров с использованием автоматов (ст. 498 ГК РФ);

принятие наследства путем совершения фактических действий (п. 2 ст. 1153 ГК РФ);

начало использования программы или базы данных пользователем, как оно определяется условиями оберточной лицензии, означающее его согласие на заключение договора (п. 3 ст. 1286 ГК РФ), и др.

Конклюдентные действия не могут заменить обязательность письменной формы, в этом случае такие действия не влекут правовых последствий.

Что касается молчания, как способа совершения устной сделки, то оно подразумевает отсутствие каких-либо действий, в том числе выражения воли в устной форме. Проблема значения молчания в гражданском праве освещалась и в дореволюционной науке. Как писал Шершеневич Г.Ф., «трудность здесь состоит в том, что молчание может быть принято за непосредственное выражение согласия или же как выражение несогласия (например, молчание в ответ на предложение продать вещь по такой-то цене)»

Молчание может иметь правообразующую силу, если законом или соглашением сторон ему придается такой статус. Только в этих случаях молчание свидетельствует о выражении воли субъекта породить или допустить правовые последствия.

Выражение воли при помощи языка жестов, используемого в общении слабослышащих людей и/ или людей с ограниченными возможностями речи, отвечает всем признакам устного волеизъявления.

Письменная форма предусмотрена для сделок:

юридических лиц между собой и с гражданами;

граждан между собой, если цена сделок превышает не менее чем в 10 раз установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - независимо от суммы сделки.

Выбор письменной формы сделки, как правило, предопределен законом, исходя из состава ее участников, суммы сделки, сферы ее осуществления и срока действия.

Письменная форма может быть осуществлена в произвольной, либо предусмотренной сторонами или законом форме. Написание своей воли по установлению, изменению или прекращению отношений, должно быть ясным, что бы из написанного свидетельствовали все признаки сделки, а именно воля, цель и т.д. кроме этого, большое значение при письменной форме имеет подпись лица (при односторонней сделки) и лиц (при многосторонней). Подпись уполномоченного лица, являющаяся особым реквизитом документа, не только выполняет функции идентификации субъекта, но и обеспечивает определенность того, что это лицо лично участвовало в акте подписания, отождествляя его с содержанием документа. При этом практика использования аналогов собственноручной подписи, получивших в настоящее время весьма широкое распространение, носит противоречиввый характер, поэтому возможность их использования целесообразно предусматривать в тексте договора, парафированном оригинальными подписями с обеих сторон. Однако, при этом следует учитывать, что широкое использование факсимиле в деятельности юридических лиц может создать условия для корпоративных захватов и злоупотребления полномочиями при заключении сделок.

Следует отметить, что сделки, требующие в силу закона простой письменной формы, также могут совершаться устно. Речь идет о случаях, когда момент исполнения обязательства, возникающего из сделки, совпадает с моментом ее совершения, при этом важно, чтобы несоблюдение простой письменной формы сделки не влекло ее недействительность

Субъекты могут предусмотреть дополнительные требования, касающиеся формы, а именно: заключение договора на специальном бланке, необходимость подписания каждой страницы договора, скрепление подписей представителей сторон печатями и др.

Показательно, что несоблюдение простой письменной формы не влечет недействительности договора. Отрицательным последствием нарушения такой формы согласно ст. 162 ГК РФ служит лишь недопустимость ссылок на свидетельские показания в случае возникновения спора. Невозможность ссылаться на свидетелей не лишает стороны права ссылаться на документы и совершавшиеся действия. недействительность сделка правовой

Повышение экономической значимости некоторых видов договоров повлекло применение по отношению к ним так называемой строгой письменной формы, несоблюдение которой влечет недействительность договора. Таковы все внешнеэкономические договоры (ст. 162), договоры продажи недвижимости (ст. 550), банковского вклада (ст. 836), хранения с условием обязанности хранителя принять вещь (ст. 887), страхования (ст. 940), коммерческой концессии (ст. 1028) и некоторые другие. Указанное требование к форме касается не только заключения, но также изменения и расторжения договоров.

В литературе отмечается, что положения п. 1 ст. 161 ГК РФ, устанавливающего общую обязанность совершения сделок в простой письменной форме, требуют обновления: не бесспорно правило об обязательной письменной форме сделок между юридическими лицами (абз. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ), воспринятое ГК РФ из советского законодательства. В перспективе видится возможным отказаться от общего правила об обязательной простой письменной форме всех сделок между юридическими лицами, сохранив простую письменную форму сделок, совершаемых юридическими лицами, если таковая предусмотрена законом для отдельных видов договоров либо согласована сторонами.

Установленное Кодексом определение минимальной суммы сделок между гражданами, подлежащих заключению в простой письменной форме, исчисляемое кратно минимальному размеру оплаты труда (абз. 3 п. 1 ст. 161) как не соответствующее современному экономическому положению страны и уровню доходов граждан, de lege ferenda следовало бы отменить и установить определенный размер денежной суммы сделок, подлежащих совершению в простой письменной форме.

Также необходимо отметить, что сегодня сложившая практика настоятельно требует принятия федерального закона, регламентирующего правовые аспекты использования сети Интернет либо, по крайне мере, электронный документооборот, куда следует включить специальный раздел, посвященный особенностям совершения сделок. В этом законе необходимо решить проблемы, связанные с идентификацией участников договорных отношений, искажением передаваемой информации, применимым правом, реальным исполнением обязательств, надежностью провайдеров, выражением согласия на использование электронной формы и иных (кроме электронно-цифровой) аналогов собственноручной подписи.

Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях:

указанных в законе;

предусмотренных соглашением сторон.

Нотариальное удостоверение сделки облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, поскольку содержание сделки, время и место ее совершения, намерения субъектов сделки и другие обстоятельства, официально зафиксированные нотариусом, презюмируются как очевидные и достоверные.

Порядок нотариального удостоверения сделок определен Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

Нотариальное удостоверение - это специальная форма, в которую облекается соглашение непосредственно участвующих в сделке сторон, в силу чего такое удостоверение направлено на защиту именно их прав и интересов. С одной стороны, нотариус - это уполномоченный представитель государства, выполняющий публичные функции, с другой -представитель свободной профессии, независимый юридический консультант сторон. Согласно европейской юридической доктрине - это институт предупредительного, превентивного правосудия. В отличие от суда общей юрисдикции, который осуществляет, главным образом, защиту тех имущественных и неимущественных прав, которые кем-либо уже нарушены либо оспорены, нотариус призван решать иную задачу - обеспечивать бесконфликтность правоотношений, снимать возможные противоречия, которые могут возникнуть в ходе реализации гражданских прав и свобод.

Отмечая значимость нотариального удостоверения сделки, в литературе отмечается несовершенство действующего в данной сфере законодательства. Так, закон наделил нотариусов правом проверки (выяснения) дееспособности граждан, обратившихся за совершением нотариального действия, не обеспечив их при этом способами проведения такой проверки. Таким образом, ввиду значимости роли нотариата в правовом государстве и в развитии гражданского оборота и его стабилизации, законодательство о нотариате нуждается в изменениях.

Рассматривая сущность и формы сделки, также необходимо отметить тот факт, что сделка - это действия граждан и юридических лиц, направленные не только на установление, но и на изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Поэтому, правила о форме сделки применяются также при ее изменении и прекращении, как правило, для этого необходимо соблюдение той же формы, которая установлена для сделки, устанавливающей гражданские права и обязанности.

1.2 Виды сделок и правовое регулирование по законодательству РФ

Классификация сделок имеет как теоретическое так и практическое значение. Именно потому ряд видов сделок выделяются непосредственно законодательством. Кроме этого, классификация по некоторым основаниям влияет на правовое регулирование..В литературе наиболее часто приводятся следующие виды классификации.

В зависимости от количества сторон, сделки делятся на односторонние, двусторонние и многосторонние. В отличие от двух(много)сторонней сделки для совершения односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны правоотношения. Но юридические последствия односторонней сделки, безусловно, отражаются на движении гражданского правоотношения в целом: ее правовым результатом может быть возникновение, изменение или прекращение этого правоотношения, установленного, по крайней мере, между двумя лицами. Лицо, совершающее сделку, является единственным субъектом волеизъявления, и, в то же время, оно может не являться стороной правоотношения. Наряду с этим, воля односторонней сделке может быть изъявлена сразу несколькими лицами, которые, в свою очередь, выступают как одна сторона. Односторонняя сделка считается совершенной с момента выражения в установленной форме субъектом сделки воли вовне о принятии на себя обязанности и, соответственно, о предоставлении права другой стороне либо возложении обязанности на эту сторону, причем такое волеизъявление должно содержать все существенные условия этой сделки.

Сделки могут быть возмездными и безвозмездными. Нормы действующего гражданского законодательства, закрепляют презумпцию возмездности сделок. Возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или другого блага. Возмездность в сделке может выражаться в передаче денег, вещей, предоставлении встречных услуг, выполнении работы и т. д. В безвозмездной сделке обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует. Поэтому возмездными могут быть только двусторонние и многосторонние сделки. Односторонние сделки всегда безвозмездны. Возмездность или безвозмездность сделок может предопределяться их природой или соглашением сторон. Только возмездными по своей природе являются сделки по передаче имущества в собственность, во временное пользование, совершенные в целях товарно-денежного обмена. В свою очередь, всегда безвозмездна сделка дарения. Соглашением сторон может определяться, например, возмездность или безвозмездность договоров поручения, хранения и т. п.

В силу ст. 423 ГК РФ любой договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Это означает, что, даже «ели в договоре отсутствует положение об оплате товаров, работ, услуг, контрагент вправе требовать такой оплаты при отсутствии указаний закона на безвозмездность договора.

Безвозмездные сделки могут совершаться без ограничения в отношениях между гражданами. В отношениях с участием юридических лиц безвозмездные сделки возможны, только если это не противоречит требованиям закона.

По характеру связи сделки с актами планирования проводится различие между плановыми и неплановыми сделками. Плановой считается сделка, порождающая правовые последствия лишь в сочетании с актами планирования, обязывающими к заключению сделки обе или, по крайней мере, одну сторону. Например, договоры поставки плановой продукции, распределяемой в плановом порядке, перевозки грузов и т.д. Применительно к неплановой сделке акт планирования уже не выступает в качестве обязательной предпосылки ее заключения.

Сделки могут быть реальными и консенсуальными. Консенсуальными (лат. consensus - соглашение) признаются все сделки, для совершения которых достаточно достижения соглашения сторон о совершении сделки. В свою очередь реальные требуют не только достижения согласия, но и реальных действий, например, договор займа требует достижение соглашения сторон о сумме, времени, срока, и непосредственной передачи денег.

По значению основания сделки (юридической цели преследуемой сделкой) для ее действительности различают каузальные и абстрактные сделки. Казуальные - это сделки, юридическая сила которых обусловлена наличием основания. К таким сделкам относятся почти все сделки, совершаемые участниками гражданского оборота. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда основание является юридически безразличным. Также сделки признаются абстрактными. Для действительности абстрактных сделок обязательно указание на их абстрактный характер в законе. Примером абстрактной сделки является вексель, порождающий безусловную обязанность платежа определенной денежной суммы. Выдача векселя имеет своим экономическим основанием приобретение товаров, получение услуг и т.п.

Однако воплощенное в векселе обязательство выражено в общей форме и не обусловлено каким-либо встречным действием, тем самым вексель, оформленный надлежащим образом, сохраняет юридическую силу безотносительно к реальной поставке товаров или оказанию услуг, в связи с которыми он был выдан. Данное обстоятельство как раз и придает векселю качества абстрактной сделки.

Абстрактной также признается и банковская гарантия (ст. 370 ГК РФ), поскольку она не зависит от основного обязательства, в отношении которого гарантия была предоставлена.

В зависимости от срока действия сделки, они бывают бессрочными и срочными. В бессрочных сделках не определен момент ее вступления в действие и момент ее прекращения. Таким образом, такая сделка немедленно вступает в силу. Сделки, в которых определен либо момент ее вступления в действие, либо момент ее прекращения, либо оба указанных момента, называются срочными.

Срок, который стороны определили как момент возникновения прав и обязанностей по сделке, называется отлагательным. Если же сделка вступает в силу немедленно, а стороны обусловили срок, когда сделка должна прекратиться - такой срок называют отменительным.

Особенностью срочных сделок является то, что наступление срока обязательно должно произойти. Так договор аренды помещения на летний период, заключенный в апреле, начнет действовать с первого июня и прекратится тридцать первого августа. В данном случае первое июня - отлагательный срок, а тридцать первое августа - отменительный.

Возможны также случаи, когда возникновение прав и обязанностей по сделке приурочено к наступлению события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Такие сделки называют условными, т.к. правовой результат, на достижение которого она направлена, ставится в зависимость от какого-либо обстоятельства (события, действия третьих лиц), которое может наступить или не наступить в будущем.

Для такого условия характерны следующие признаки:

оно относится к будущему, т.е. указанное в сделке обстоятельство не имеет места в момент ее совершения;

наступление этого обстоятельства вероятно, т.е. это обстоятельство не должно наступить неизбежно (т. о. неизвестно, наступит оно или нет);

это условие является дополнительным элементом сделки, т.е. сделка данного вида может быть совершена и без такого условия.

Подобно срокам условия могут быть отлагательными и отменительными, п. 3 ст. 157 ГК РФ предусматривает правовые последствия недобросовестного поведения сторон в отношении наступления отлагательного или отменительного условий.иарные и не фидуциарные.

Сделки могут быть классифицированы и иным образом в зависимости от цели, которая ставится при проведении классификации. Так, по способу закрепления волеизъявления сторон сделки могут быть разделены на вербальные (устные) и литеральные (письменные). По особенностям юридического механизма действия сделок их можно разделить на сделки, совершенные под условием или без такового и т.д

Можно выделить взаимосвязанные сделки, к которым следует относить сделки, объединенные единой хозяйственной целью, которая будет достигнута путем заключения таких сделок, или же сделки, являющиеся обусловленными (то есть когда заключение одной сделки порождает необходимость или интерес в заключении другой сделки).

Следует отметить, что ГК, определяя дееспособность малолетних, выделяет также мелкие бытовые сделки.

Можно выделить международные сделки, биржевые, валютные и т.д. в этом случае зависит и их правовое регулирование.

По способу фиксации содержания сделки они делятся на документарные и бездокументарные. К документарным сделкам относятся сделки, совершаемые в письменной форме посредством составления единого документа либо обмена документами. К бездокументарным сделкам - те, которые в силу своей правовой природы могут совершаться в электронном виде путем реализации специальных электронных программ. В бездокументарной форме совершаются возмездные сделки, предполагающие передачу товара (включая имущественные права), а также оказание услуг, при том что оплата по этим сделкам осуществляется посредством списания средств со счета клиента, при наличии в рамках специальных электронных программ доступа к этому счету. В электронном виде не могут совершаться некоторые сделки, в частности, договоры подряда, договоры простого товарищества, лицензионные договоры, а также сделки, требующие нотариального заверения или государственной регистрации.

Бездокументарная сделка - сделка, совершаемая посредством особых программных средств в электронном виде; для легитимации такой сделки оформление ее в виде документа является возможным, но не обязательным. Бездокументарные сделки приобретают юридическую силу с момента получения оферентом акцепта в особой электронной информационной среде.

Рассматривая источники правового регулированию любого института, безусловно, следует начать с Конституции РФ. Именно в ней определены такие основополагающие для экономики, хозяйственной и предпринимательской деятельности, положения, как единое экономическое пространство, право заниматься предпринимательской деятельностью и другие.

Основным кодифицированным правовым актом в сфере регулирования сделок является Гражданский Кодекс. Правовое регулирование в нем осуществляется следующим образом: сначала определены общие положения, которые имеют отношения ко всем видам сделок, а затем, те, которые регулируют конкретную их разновидность.

Сделки столь обширны по своей природе, что в рамках данной работы нет возможности перечислить все источники их- правового регулирования. Поэтому, обозначим основные из них. Так, в отношении дееспособности сторон и правомочия заключения той или иной сделки, источниками регулирования выступают СК РФ, а также законодательство о юридических лицах, например, ФЗ «Об ООО», «Об АО» и др. В сфере источников правового регулирование сделок и защиты прав сторон большое значение имеет Закон «О защите прав потребителей», на который в статьях ГК РФ имеется большое количество ссылок.

В сфере международных сделок большое значение имеют Конвенции и международные договоры, которые, в соответствии с действующим законодательством, являются его частью. Также следует назвать ТК ТС, ФЗ «О валютном регулировании» и др.

Среди актов регулирующих сферу проектирования и строительства федерального уровня следует назвать ФЗ «О техническом регулировании», «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ «Об архитектурной деятельности», Градостроительный Кодекс и др. данные нормативные акты в основном имеют отношение к договору строительного подряда и к регулированию сделок в отношении изыскательные работы. в сфере сделок граждан действует Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», Постановление Правительства «Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации»

Кроме вышеперечисленных законов, особое значение имеют нормативные документы (СНиП - строительные нормы и правила).

.3 Элементы сделок и условия их действительности

По общему правилу, элементами сделки считается только воля и волеизъявление, которые могут быть прямым, косвенным и в форме молчания.

По аналогии с элементами договора, рассмотрим стороны сделки и ее содержание, так как они имеют первостепенное значение для определения действительности либо недействительности сделки.

По основным принципам гражданского частного права, отношения сторон строятся на принципе равенства (если сделка не односторонняя). Общие положения о сделках не ограничивают круг лиц, которые могут выступать их сторонами. Действуют общие правила о право- и дееспособности граждан, правоспособности юридических лиц и публичных образований.

Для любой организации наличие статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя является обязательным условием не только гражданской, но и налоговой, трудовой, арбитражно-процессуальной правосубъектности. Определяется право и дееспособность юридического лица уставными документами, в которых определяется вид деятельности, который данная организация может осуществлять. Подтверждается право и дееспособность юридического лица государственной регистрацией.

Что касается лицензирования, то оно осуществляется на основании ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и имеет важное значение, т.е. определяет, может ли данный субъект осуществлять те или иные работы услуги, которые могут быть предметом сделки.

Лицензирование - это правовое средство, при помощи которого реализуется право на осуществление предусмотренных законодательством видов деятельности (отдельных хозяйственных операций) путем принятия органом государственного управления по ходатайству заинтересованного лица индивидуального правоприменительного акта, легитимирующего правоспособность заявителя в соответствующей сфере или предоставляющего ему субъективное право на совершение определенных действий. В областях, где исходным, основополагающим началом правового регулирования выступает общий запрет, основой правомочий лицензиата является индивидуальное исключение из общего запрета, а там, где правовое регулирование построено на общедозволительных началах, правомочия, предоставленные лицензией, носят легализующий характер.

Социальная значимость категории дееспособности в обществе очевидна, т.к. полноценность субъекта права немыслима без его активности в правоотношениях. Значимым является осуществление прав и обязанностей личными действиями.

В отличие от правоспособности, дееспособность зависит от определенных индивидуальных качеств человека - возраста и состояния душевного здоровья, ибо эти факторы характеризуют определенный уровень интеллекта, воли, жизненного опыта. Для самостоятельного участия в гражданских правоотношениях (например, для заключения договоров) человек должен понимать значение своих действий, осознавать их (интеллектуальный критерий), руководить ими (волевой критерий), нести самостоятельную ответственность (быть деликтоспособным) либо не участвовать в гражданских правоотношениях и признаваться недееспособным вследствие психического расстройства (медицинский критерий).

Гражданское законодательство различает полную дееспособность, дееспособность малолетних, дееспособность несовершеннолетних от 6 до 14 лет и от 14 до 18 лет, ограниченную дееспособность, недееспособность.

Содержанием дееспособности граждан тесно связано с содержанием их правоспособности. Если содержание правоспособности составляет права и обязанности, которые физическое лицо может иметь, то содержание дееспособности характеризуется способностью лица эти права и обязанности приобретать и осуществлять собственными действиями. Поэтому, обобщая сказанное, можно сделать вывод, что дееспособность есть предоставленная гражданину законом возможность реализации своей правоспособности собственными действиями.

Дееспособность как и правоспособность составляет одно из проявлений правосубъектности, без дееспособности лицо не может быть признано полноценным субъектом правоотношения. Дееспособность как способность своими действиями приобретать права и осуществлять их, создавать для себя обязанности и исполнять их, предполагает наличие воли у лица, при этом не право наделяет субъекта данной волей, но право оценивает, принимает субъекта с той волей, которую он имеет.

По нашему мнению, содержание дееспособности складывается из сделкоспособности и деликтоспособности. Т.е. в самом понятии дееспособность заложено как бы два основных правомочия. В понятие сделкоспособности включаются способности к правоприобретению, правоосуществлению и правораспоряжению. Для того, чтобы приобрести, осуществить и распорядиться правом, необходимо обладать юридически значимой волей. Однако, следует учитывать, что осуществлять право можно не только юридическими, но и фактическими действиями (например, недееспособный пользуется помещением, полученным по наследству). Поэтому, способность к правоосуществлению можно включить в понятие сделкоспособности и тем самым в содержание дееспособности только в части совершения юридических действий, в

противном случае слишком широкое понимание дееспособности сотрет грань между дееспособными и недееспособными. Помимо сделкоспособности, дееспособность включает в себя и деликтоспособность, потому как способность исполнять созданные для себя обязанности предполагает, что субъект не только осознанно их на себя возлагает, но и гарантирует их исполнение. За неисполнение или ненадлежащее исполнение наступает ответственность, которую может понести только дееспособный.

Общеизвестно, что дееспособность субъекта напрямую связана с волей человека, поэтому она зависит от возраста и состояния здоровья. Анализ законодательства и литературных источников позволяет выделить несколько групп граждан по дееспособности:

) полностью дееспособные - лица, достигшие 18 лет;

) частично дееспособные - несовершеннолетние, в возрасте от 14 до 18 лет;

) исключительно дееспособные - малолетние, в возрасте от 6 до 14 лет;

) недееспособные - признанные таковыми по решению суда и малолетние до 6 лет.

Для действительности сделок необходимо наличие и единство четырех элементов, это: а) субъекты; б) субъективная сторона; в) форма; г) содержание.

Одновременно указанные элементы сделок не должны иметь порока Порок любого или нескольких элементов сделки приводит к ее недействительности, это означает, что за этим действием не признается значение юридического факта, в связи с чем, недействительная сделка не может породить юридические последствия, которые стороны имели ввиду при заключении сделки. Действительность сделки означает» что она действительна при соблюдении следующих условий: а) она совершена дееспособным лицом; б) ее содержание и правовые последствия не противоречат закону и иным правовым актам; в) волеизъявление лица соответствует его действительной воле; г) форма сделки соответствует форме, предусмотренной законом для этой сделки, сделка зарегистрирована в установленном законом порядке.

Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились обладающие качеством дееспособности субъекты сделки: с облечением их воли в требуемую законом форму с целью не противной основам правопорядка и нравственности

Глава 2 Понятие, виды и последствия недействительности сделок

2.1 Понятие и правовые последствия недействительности сделок

Термин «недействительная сделка» содержался еще в проекте Гражданского уложения, внесенном в Государственную Думу в 1913. Позже он нашел место в Гражданских кодексах РСФСР 1922г. и 1964г.

Актуальность темы исследования недействительности сделок связана с несколькими факторами. Во-первых, сегодня произошло увеличение числа недействительных сделок, что является результатом несоблюдения субъектами гражданского оборота при совершении и исполнении сделок условий их действительности. Кроме этого, апеллирование к недействительности сделки стало надежным инструментом, используемым недобросовестными субъектами гражданского оборота для уклонения от исполнения обязательств. Одной из причин этого является отсутствие в законодательстве четкого указания об отнесении совершения и исполнения недействительных сделок к неправомерным действиям. Многие современные незаконные сделки опираются именно на институт недействительных сделок. Сначала совершается сделка и на ее основе возникают новые гражданские правоотношения. После этого, сделка признается недействительной, но это далеко не всегда влечет недействительность этих новых правоотношений. В результате обеспечивается передел собственности, недружественные поглощения, невозврат задолженности, отказ от исполнения обязательств и т.д.

Следует также отметить, что из-за того, что в научной литературе нет единого мнения на природу недействительности, многие вопросы остались не достаточно урегулированы законодательством. То же можно сказать и о схеме применения реституции, которая ввиду того, что гражданский оборот становится все более сложным, является во многих случаях проблемной как для сторон, так и для правоприменителей.

Сначала рассмотрим сущность и правовую природу недействительности сделок, о которых высказывались и продолжают высказываться различные и взаимоисключающие точки зрения, которые, естественно, затрудняют восприятие и правовую оценку этих правовых категорий.

Как нами отмечалось, господствующим в литературе является мнение о том, что сделка - это прежде всего правомерное действие. Однако, не смотря на достаточно единодушное понимание данного факта, мнения ученых различались на природу недействительной сделки. Если, по мнению одних, составляющих большинство, недействительные сделки в силу их противоречия правовым предписаниям не обладают признаком правомерности, а значит, являются не сделками, а противоправными действиями (правонарушениями), то согласно другим, само по себе несоответствие сделки нормам права еще не свидетельствует о ее противоправности

Таким образом, одним из распространенных взглядов является определение действий, в которых отсутствует правомерность как правонарушений. В частности, в результате подобных рассуждений все недействительные сделки или их часть рассматриваются как гражданские правонарушения, а реституция - как гражданско-правовая ответственность.

Принципиально иная концепция недействительности была сформулирована Д.М. Генкиным. По его мнению, «правомерность или неправомерность - не являются необходимым элементом сделки как юридического факта, а определяют лишь те или другие последствия сделки»

Таким образом, резюмировать приведенные мнения можно следующим: одни видят недействительных сделках противоправные действия (господствующее мнение), другие - сделки в собственном смысле.

Несколько иное видение предложено в современных исследованиях. Так, Габоев Б.Х. С точки зрения автора, недействительная сделка должна рассматриваться как сделка, так как она является юридическим фактом, а он недействительным быть не может. С другой стороны, правовые последствия недействительной сделки не может вызывать «сделка-правоотношение», но может вызывать «сделка-предоставление». Следовательно, сделка, как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, по идее законодателя, должна пониматься в двух значениях: сделка - юридический факт и сделка-предоставление. И именно сделка-предоставление может быть недействительной.

Мнение о противоправности недействительных сделок продолжает оставаться весьма распространенным, основные доводы, приводимые его сторонниками следующие: (1) общественная вредность недействительной сделки, (2) ее несоответствие правовым нормам и (3) наличие юридических санкций за ее совершение.

Другую позиция по данному вопросу высказывает Тигранян А.Р. Он пишет: «драматичность вопроса о правовой природе недействительных сделок особо проявляется в работах отдельных авторов, которые, считая виновно совершенные недействительные сделки правонарушениями, а последствия их недействительности - санкциями юридической ответственности, настаивают на том, чтобы виновно совершенные недействительные сделки законодательно признавались гражданскими правонарушениями, так как якобы в этом случае «законодатель создал бы условия для их превенции и, тем самым, способствовал бы началу. Между тем, правовая природа ничтожных и оспоримых сделок находится в иной плоскости, и в отдельных случаях необходимость применения средств государственного принуждения вообще отсутствует».

Тем не менее, не вдаваясь в теоретические дискуссии, стоит отметить, что по нашему мнению, признание недействительной сделки правонарушением на законодательном уровне, решило бы ряд вопросов правоприменительной практики и способствовало бы стабилизации гражданского оборота.

Недействительность сделок - это такое их свойство, которое наступает вследствие нарушения специально установленных требований закона и выражается в предусмотренной законом возможности или обязательности ненаступления юридических последствий, соответствующих содержанию этой сделки.

Недействительность сделки бывает двоякого рода: а) ничтожность, или абсолютная недействительность, которая признается тогда, когда действие, совершенное в форме сделки противоправно настолько, что оно по закону не производит предположенных юридических последствий, как будто стороны не совершали никакого юридического акта и для признания ее недействительной достаточно констатации судом (арбитражным судом) лишь одного факта совершения такого действия; б) опровержимость, или относительная недействительность, которая в противоположность ничтожности не лишает сделку саму по себе юридических последствий ее действительности, а приводит к этому результату только по иску или возражению заинтересованного лица.

Сделка, как при ничтожности, так и при оспоримости недействительна, но во втором случае она считается действительной, пока не будет опровергнута.

Основными юридическими признаками оспоримых сделок являются:

а) то или иное несоответствие волеизъявления (сделки) юридически значимой воле определенного лица;

б) оспаривать действительность оспоримой сделки по общему правилу могут только те лица, юридически значимая воля которых нарушена при совершении сделки, поэтому право оспаривания носит строго личный характер: судить о том, имело ли место нарушение воли, может лишь сам субъект, воля которого была нарушена. Исключения из этого правила могут быть установлены законом, при условии, что к оспариванию допускаются лица, чьи права и охраняемые законом интересы нарушены в результате совершения оспоримой сделки;

в) подтверждение или одобрение оспоримой сделки лицом, имеющим право оспаривать сделку, исключает возможность ее последующего оспаривания со стороны этого лица;

г) истечение установленного законом срока на оспаривание должно исключать возможность последующего оспаривания такой сделки. Этот срок поэтому должен носить пресекательный характер по отношению к праву на оспаривание сделки, а не быть сроком исковой давности, как это предусмотрено действующим законодательством. Этот срок должен быть сокращен по сравнению со сроком оспаривания ничтожных сделок;

д) недействительность оспоримой сделки, имеющей материальный состав: помимо оснований, указанных в законе, для признания ее недействительности необходимо установить, что совершение сделки повлекло реальное нарушение охраняемых законом прав и интересов. Поэтому суд может оставить такую сделку в силе, если, несмотря на наличие оснований недействительности, никаких нарушений прав и интересов не будет выявлено.

Оспоримая сделка недействительна в силу признания ее таковой судом; ничтожная сделка недействительна независимо от такого признания (п. 1 ст. 166 ГК РФ). При этом сделка, как действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, по идее законодателя, должна пониматься в двух значениях: сделка юридический факт и сделка-предоставление. Именно сделка-предоставление может быть недействительной.

Все составы (основания) недействительности оспоримых сделок могут быть сгруппированы в следующем порядке:

) сделки с пороками воли;

) сделки, совершенные за пределами полномочий или правоспособности;

) сделки, совершенные без согласия третьих лиц.

Сделки, совершенные без согласия третьих лиц, лишь в редких случаях прямо признаются законом оспоримыми. В большинстве случаев совершение сделки без требуемого законом согласия третьего лица влечет ничтожность сделки.

Признание сделки недействительной не тождественно судебному акту о возврате предоставленного по такой сделке имущества, поскольку не является решением о присуждении и не имеет исполнительной силы. Возврат имущества (реституция) осуществляется путем самостоятельного притязания (хотя, возможно, в одном процессе с требованием о признании сделки недействительной), материально-правовую природу которого и предстоит установить.

По своей правовой природе ничтожная сделка, как уже объективно происшедшее жизненное обстоятельство, должна расцениваться как юридический факт потому, что она по воле законодателя и независимо от воли и осознания ее участников порождает юридические последствия, связанные именно с ее недействительностью и выражающиеся в возникновении особого охранительного правоотношения, направленного на защиту нарушенного права одного из ее участников либо третьего лица либо правопорядка в целом.

Юридические составы ничтожных сделок, предусмотренные ГК РФ, включают в себя:

сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности;

сделки, совершенные гражданином, признанным недееспособным;

сделки, совершенные лицами, не достигшими 14 лет;

сделки, совершенные с нарушением формы, если законом предусмотрены такие последствия;

сделки, совершенные с нарушением требования о их государственной регистрации;

мнимые и притворные сделки и др.

Последствиями недействительности сделки являются:

двусторонняя реституция (восстановление положения, существовавшего до нарушения права), которая предполагает, что каждая из сторон передает другой все полученное по сделке в натуре, а если это невозможно - в виде денежной компенсации;

односторонняя реституция, при которой одна из сторон возвращает полученное ею по сделке другой стороне, а та передает все, что получила или должна была получить по сделке, в доход Российской Федерации;

недопущение реституции, при которой все, что обе стороны получили или должны были получить по сделке, взыскивается в доход Российской Федерации;

возмещение реального ущерба и др.

П. 2 ст. 167 ГК РФ, предусматривающей реституцию, не раскрывает логику и направленность данного юридического явления. Трудность вопроса (правовая природа, конкуренция реституции и виндикации) состоит в том, что в гражданско-правовой доктрине высказывались и продолжают высказываться различные взаимоисключающие суждения. Ввиду того, что возникающие в практике споры, как правило, получают свое разумное решение сначала в доктрине, естественно, что такое многообразие взаимоисключающих точек зрения не может оставаться без последствий и создает определенные трудности для правоприменительных органов. Драматичность конкуренции виндикационных и реституционных требований приобрела настолько глобальный характер, что стала предметом обсуждения Конституционного Суда РФ.

Подводя краткий итог, еще раз отметим, что деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые проводится в зависимости от специфики основания недействительности: при совершении ничтожных сделок таким основанием является нарушение воли общества, а при совершении оспоримых сделок - нарушение юридически значимой для сделки воли определенного лица. К сожалению, можно констатировать, что отечественное законодательство оставляет слишком много места для произвольной трактовки ситуаций признания сделок недействительными и в то же время не определяя ряд сделок, которые необходимо признавать недействительными.

.2 Виды недействительности сделок, проблемы их правового регулирования

Из приведенных в ГК РФ оснований недействительности сделок, их можно классифицировать следующим образом: недействительные сделки с пороком воли, недействительные сделки с пороком содержания, недействительные сделки с пороком формы, недействительные сделки с пороком субъектного состава. В соответствии с данным делением, рассмотрим их более подробно.

Порок воли может заключаться в несоответствии воли волеизъявлению, либо во вмешательстве извне в процесс формирования воли, Центральным понятием здесь является категория воли. О.А. Красавчиков считал, что «...давая поведению лица юридическую оценку, следует исходить не только из того, в чём выражается поведение - действие, но и из того, какова связь между действием и тем сознательным волевым процессом, который вызвал (обусловил) данное действие».

Воля есть намеренно осознанная целеустремлённость лица совершить какое-либо действие либо воздержаться от его совершения, сформированная под влиянием определённого мотива, обусловленная строго определённым желанием, возникшим без какого-либо вмешательства извне, и основанная на свободном (самостоятельном и независимом) выборе лицом того или иного варианта своего поведения, необходимого ему для удовлетворения своих потребностей достижением намеченного результата целесообразными, с его точки зрения, средствами и путями.

Предложенная в литературе классификация сделок с пороками воли, на наш взгляд, наиболее точно выражает сущность рассматриваемого вопроса и позволяет тщательнее и глубже его исследовать. В соответствии с этой классификацией сделки с пороками воли можно разделить на следующие четыре группы: 1) сделки, недействительные в виду наличия только одного волеизъявления при отсутствии внутренней воли, совершённые путём насилия, угрозы, гражданами, неспособными понимать значение своих действий; 2) сделки, в которых волеизъявление неправильно отражает внутреннюю волю, совершённые путём злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой; 3) сделки, недействительные ввиду формирования внутренней воли под воздействием факторов, нарушающих нормальный процесс волеобразования, совершённые под влиянием заблуждения, обмана, стечения тяжёлых обстоятельств; 4) сделки, недействительные в виду лишь внешней видимости воли и волеизъявления при их фактической отсутствии (мнимые и притворные сделки).

К рассматриваемым сделкам можно отнести сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечением тяжелых обстоятельств (статья 179 ГК РФ).

Изучение правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, что определение существенности заблуждения зависит от усмотрения суда, который руководствуется теми критериями, которые определены для него в ст. 178 ГК РФ. По нашему мнению, суд в своей оценке фактических обстоятельств дела должен исходить из того, насколько заблуждение существенно для стороны, но не только с точки зрения её субъективной оценки, но и с учётом объективных, общепризнанных обстоятельств.

Немаловажное значение при квалификации сделок по ст. 178 ГК РФ имеет вопрос о вине как субъективной стороне состава сделки, совершенной под влиянием заблуждения. Причём анализ этого субъективного элемента состава сделки важен не для решения вопроса о действительности или недействительности сделки, а только для установления ответственности за её совершение.

Для правильной квалификации сделок, совершенных под влиянием обмана, немаловажным представляется вопрос о формах обмана.

Обман может проявляться в двух формах: умышленное (намеренное) сообщение ложных сведений (активные действия) и умышленное (сознательное) умолчание о фактах и обстоятельствах, которые сторона обязана сообщить, с целью побуждения к совершению сделки (бездействие).

Насилие в сделках может выражаться не только в уголовно наказуемых деяниях, поскольку имеется достаточно оснований, исключающих уголовную ответственность за насилие при заключении сделок, или освобождающих от нее.

Насилие - это противоправное воздействие на волю лица, совершенное путем причинения физических или душевных страданий ему самому либо его близким с целью побудить к совершению сделки. При насилии отсутствует не только внутренняя воля, но и волеизъявление (если насилие применяется во время заключения сделки) либо имеется лишь его видимость.
Насилие опорочивает сделку, когда исходит от контрагента либо от третьих лиц, действующих в его интересах и с его ведома.
Заключая сделку под влиянием угрозы, потерпевший действует с пороком воли, сформировавшимся в результате того, что целеустремлённость одного контрагента обусловлена навязыванием воли другого контрагента, от чего первый не мог отказаться. Для квалификации сделки важно определить сущность угрозы.

В качестве основных признаков угрозы выделяются: 1) значительность (существенность) вреда, которым угрожают, и соотносимость его с последствием в виде заключения сделки на определённых условиях; 2) реальность (вероятность, исполнимость) тех действий, которыми угрожают; 3) определённость и направленность действий на конкретный результат; 4) умысел угрожающего или лица, использующего угрозу для заключения сделки; 5) причинная связь действий угрожающего с последствием в виде заключения сделки.

Угроза может быть направлена против жизни, телесной неприкосновенности, свободы, чести, имущества, при этом потерпевшим может быть как физическое, так и юридическое лицо, орган которого действовал несвободно.

Кабальные сделки характеризуются тем, что, во-первых, они заключаются на явно невыгодных условиях для одного из контрагентов; во-вторых, последний соглашается совершить сделку на таких условиях вследствие стечения тяжёлых обстоятельств; в-третьих, это состояние осознается и используется вторым контрагентом при совершении сделки и определении её условий. В литературе вопрос об условиях совершения кабальной сделки является дискуссионным. Однако автор поддерживает позицию, согласно которой достаточно отсутствия хотя бы одного из перечисленных условий, чтобы сделку нельзя было признать кабальной.

Для признания рассматриваемой сделки недействительной необходимо наличие одновременно трех взаимосвязанных фактов. крайней невыгодности; стечения тяжелых обстоятельств; вины контрагента.

Сделки с пороками содержания, это сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности (статья 169 ГК РФ), мнимые и притворные сделки (статья 170 ГК РФ).

Под содержанием сделки понимается совокупность условий, на которых она заключена. Пункт 1 ст. 422 ГК РФ предусматривает, что договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным императивными нормами закона, иных правовых актов, действующих в момент его заключения. Сделки, условия которых не соответствуют требованиям закона, называются сделками с пороками содержания. Их правовые последствия наиболее общим образом определены в ст. 168 ГК РФ, которая устанавливает, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает ее оспоримость или не предусматривает иных последствий нарушения.

Сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, относятся к разновидности противозаконных сделок. В связи с этим в литературе выделялось понятие «антисоциальная сделка». Для нее характерны: общественная опасность и противоправность, острая социальная конфликтность и общественная вредность исполнения. «Антисоциальной сделкой» признавалось общественно опасное и противоправное, совершенное в виде сделки посягательство на охраняемые законом права и интересы государства и общества. Практика показывает, что это определение актуально и по сей день. Оно может служить теоретической основой для решения вопросов квалификации сделок по ст. 169 ГК РФ.

Предусмотренное в ст. 169 ГК РФ основание недействительности сделок распространяется на сделки, цель которых заведомо противна основам правопорядка или нравственности. Целью сделки выступает конечный результат, который желают достигнуть стороны сделки.

Трудности в правоприменительной практике возникают в основном потому, что закон не содержит определения понятий «основы правопорядка» и «основы нравственности», применяемых в ст. 169 ГК РФ. В силу своей неопределенности, они создают возможность произвольного применения данной статьи, что приводит к несоразмерному ограничению прав и свобод субъектов гражданского права.

В принципе, так как содержание сделки включает ее форму, субъектный состав и т.д., то и сделки с пороками формы и др. также можно включить к сделкам с пороками содержания. Однако, в связи с тем, что порок содержания имеет важную роль, законодатель отдельно предусматривает данную классификацию и выделяет в этой группе уже названные элементы.

Мнимые и притворные сделки к данной категории недействительных сделок. Однако, следует отметить, что ряд авторов, относит данные сделки к сделкам с пороками воли, обосновывая это тем, что при данных сделках, воля лиц, их заключающих не соответствует выраженным намерениям.

Рассматривая процесс образования порока в сделках указанного вида, хотелось бы отметить, что в притворных сделках воля порочна, поскольку целеустремлённость направлена не на придание сделке присущих ей юридических последствий, а на сокрытие их посредством другой сделки, цели заключить которую стороны не имели. Целеустремлённость на заключённую сделку не осознавалась вообще, следовательно, отсутствует. Сделка же, на которую целеустремлённость намеренно осознана, фактически сторонами не заключена.

Из буквального толкования ст. 170 ГК РФ, а именно фразы «стороны имели ввиду» следует, что закон относит к притворным сделкам только те, цель которых осознана именно обеими сторонами, то есть в действиях последних налицо умысел, направленный на сокрытие их действительного волеизъявления.

Стороны, заключая мнимые сделки, могут преследовать самые разные цели, достижение которых может по-разному оцениваться законом.

Исходя из потребностей практики, важно различать мнимую и притворную сделки. Их сходство в том, что обе они совершены лишь для вида, но между ними имеются и существенные различия: мнимые сделки не прикрывают иной сделки. Следует обратить внимание, что речь в мнимых сделках идёт не об отсутствии намерения создать юридические последствия вообще, а об отсутствии намерения создать юридические последствия, свойственные сделке данного вида.

Данные сделки популярны при незаконном банкротстве, легализации средств полученных незаконным путем, так называемой «обналичке». Они в последнее время привлекают к себе пристальное внимание правоохранительных органов. Однако, по мнению многих правоприменителей, в силу сговора сторон, кране тяжело доказываются.

Мнимые и притворные сделки как правило не совершаются просто так. Так, например, при совершении мнимых сделках физическим либо юридическим лицом, целью как правило является корыстное сокрытие доходов, либо другой сделки. Так, например, сторона бракоразводного процесса, может совершить мнимую сделку по отчуждению имущества, для того, что бы она имущество не было включено в общую собственность совместно нажитую в браке. Для того, что ююбы скрыть нетрудовые доходы, может быть совершена сделка дарения, либо мнимой покупки для сокрытия получении взятки. Для правоприменительной практике в данном вопросе важно не только определить наличие мнимой либо притворной сделки, но и определить ее причины, что она собой скрывает, что является достаточно трудной и кропотливой работой.

Порок формы может состоять в несоблюдении установленной законом или соглашением сторон простой письменной или нотариальной формы сделки, а также требования закона о ее государственной регистрации.

Недействительность сделок с пороками формы означает их ничтожность.

В то же время попечителю предоставлено право судебного оспаривания не всех сделок, совершенных подопечным без его согласия, но только тех, которые связаны с распоряжением имуществом (например, сделку по безвозмездной передаче имущества в собственность ограниченно дееспособному попечитель оспорить не может, хотя бы она и была совершена без его согласия).

Правовыми последствиями признанных недействительными распорядительных сделок ограниченно дееспособного являются двусторонняя реституция и возложение на дееспособную сторону обязанности по возмещению реального ущерба при условии, что она знала или должна была знать об ограничении дееспособности.

До достижение совершеннолетия, лицо может быть эмансипировано либо по наступлению определенных последствий, либо через суд. В этом случае, оно становится полностью самостоятельным в совершении сделок.

Основные правовые последствия исполнения ничтожной сделки недееспособного состоят в двусторонней реституции. Помимо указанного применяются также дополнительные имущественные последствия: если недееспособная сторона вследствие заключения и (или) исполнения такой сделки понесла ущерб, он должен быть возмещен дееспособной стороной при условии, что последняя знала либо должна была знать о недееспособности контрагента. Ущерб подлежит возмещению в объеме уже понесенных либо тех расходов, которые необходимо произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения имущества (реальный ущерб).

Глава3 Проблемы законодательного регулирования института сделок в гражданском праве РФ и пути их решения

3.1 Выявление проблем правового регулирования института сделок

Несогласованность в теоретических представлениях и проблемы законодательного регулирования сделок наиболее ярко появляются на практике. Особенно это относится к сфере предпринимательской деятельности, субъекты которой в своей деятельности используют различные сделки. Анализ законодательства, правоприменительной практики и теоретических исследований, проводимых правоведами за последние несколько лет, позволил выявить ряд проблем как теоретического так и практического плана в правовом регулировании института сделок в гражданском праве. Среди основных, которые хотелось бы рассмотреть более подробно, обозначим следующие: правовое регулирование односторонних сделок, правовое регулирование формы сделок, правовое регулирование института недействительности сделок. Кроме этого, существенные проблемы, которые отражаются на практике применения гражданского законодательства вызывает применение в ГК РФ оценочных понятий, отсутствие конкретизации тех или иных терминов, применяемых в законодательных нормах. Например, в законодательстве отсутствует четкая формулировка таких понятий как работа и услуга, не смотря на то, что именно на основании разницы данных понятий происходит и отличие ряда двухсторонних сделок - договоров, что в свою очередь приводит к проблемам заключения, исполнения и определение ответственности сторон по данным двухсторонним сделкам.

Услуга - категория экономико-правовая. Услуга имеет определенную стоимость - денежное выражение той ценности, которую она представляет. В нее включаются издержки производства услуги, ее себестоимость, а также выгода (финансовый интерес производителя услуги), которая должна покрывать потребности воспроизводства, чтобы соответствующая деятельность была рентабельной. Услуга - объект экономического оборота. Предметом товарообмена услугу делает экономическая полезность, т.е. услуга обладает меновой стоимостью.

Услуга как объект гражданских прав имеет существенное отличие, а именно - качество неосязаемости. Они не имеет вещественного результата. В отличие от товара, услуга, которая может быть оказана только человеком, не отделима от него как от непосредственного источника. В литературе, при рассмотрении понятия услуги как объекта гражданских прав , выделяют также и такой ее признак, как синхронность. Она оказывается и получается заказчиком одновременно. В виду наличия последнего признака, в литературе отмечается такая особенность услуги как неустойчивость ее качества.

Под работами понимаются действия или деятельность, направленные на получение конкретного материального результата.

Работа, как правило, обладает качеством необратимости. Путем работы достигается вещественный результат.

Различие между работами и услугами, а также необходимости их определения, отмечали еще в римском праве. Работы и услуги разграничиваются по критерию предоставления овеществленного результата: лицо, выполняющее работу, в данном случае подрядчик, обязан не только осуществить определенную соглашением сторон деятельность, но и сдать заказчику материальный результат. В отличие от данной ситуации, исполнитель услуг выполнив определенную деятельность, не обязан предоставлять какой-либо вещественный результат. Разграничение по данному признаку является единственным бесспорным в цивилистической доктрине, которое нашло отражение в ГК. Лицо, выполняющее работу, обязано произвести спецификацию и сдать результат заказчику (п. 1 ст. 702 ГК). При недостижении результата работа не считается исполненной. Заказчик не вправе вмешиваться в деятельность лица, выполняющего работу (п. 1 ст. 715 ГК). Иначе говоря, заказчика интересует только доброкачественный результат.

В научной литературе неоднократно отмечалось негативное влияние оценочных понятий, употребляемых законодателем. Так, по нашему мнению, для совершенствования правового регулирования ряда двухсторонних сделок, необходимо конкретизировать понятие «существенный недостаток». Это необходимо сделать непосредственно в ГК РФ для того, чтобы во всех смежных ситуациях, при наличии схожих правонарушений существенного характера, осуществлять восстановление права, исходя из единых принципов. Применяя отсылочные нормы, при определении существенного недостатка, решиться часть проблем правового регулирования договоров купли-продажи, оказания услуг и других. Кроме этого, нами также упоминалась необходимость конкретизации таких понятий как «непреодолимая сила», «невозможность исполнения» и др. более четкое формулирование данных понятий даст возможность стабилизировать гражданский оборот в сфере реализации и расторжения большого количества договоров и в том числе и договора подряда.

Рассмотрим основные обозначенные нами проблемы и их отражение на правоприменительной практики.

Сделки, как нами отмечалось, могут быть односторонними и двух и много сторонними. В отличие от договоров односторонние сделки представляют собой завершенные действия лица, результат которых вызывает наступление юридических последствий, связанных только с волеизъявлением одной стороны. Во избежание смешения на основании данного признака односторонней сделки с таким юридическими фактами как юридические поступки и юридические акты, К форме односторонних сделок должны применяться повышенные требования, что обусловлено особенностями совершения таких сделок только одним субъектом, а также тем, что лицо, права и интересы которого могут быть нарушены, и которое хотя и не участвовало в совершении сделки, но должно иметь возможность ознакомиться с ее содержанием.

В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что представлялось бы оправданным установить в качестве общего правила совершения односторонних сделок (порождающих правоотношения между любыми субъектами) необходимость соблюдения письменной формы. При этом несоблюдение данного требования должно влечь за собой признание такой сделки недействительной.

Учитывая особенность односторонней сделки, выраженную в достаточности волеизъявления одной стороны, субъект, осуществивший одностороннюю сделку вправе самостоятельно определить момент наступления последствий.

Сделка может считаться надлежаще оформленной, если в документе присутствуют обязательные реквизиты, а также подпись лица, совершившего сделку, на сделках, для которых законом или соглашением сторон установлена письменная форма. Проблемы правового регулирования односторонних сделок отражаются на таких институтах гражданского права как доверенность и прощение долга, которые являются разновидностями односторонних сделок.

Выдача доверенности относится к сделке односторонней, поскольку оформляется от имени одного лица, волеизъявление которого необходимо для совершения указанных в доверенности действий. На практике существуют две основные проблемы - связанные с действительностью доверенности при сомнении дееспособности лица выдавшего ее и связанные с отменой доверенности. Анализ действующего законодательства, позволяет сделать вывод о том, что хотя закон не устанавливает, в какой форме должно быть выражено извещение об отмене доверенности, но, учитывая, что при возникновении спора обязанность доказывания факта извещения соответствующих лиц об отмене доверенности возлагается на доверителя, целесообразным будет выполнить извещение посредством передачи его под расписку или отправления заказным письмом с описью вложения.

Формулируя название ст. 415 ГК, сознательно указал на прощение долга как на одностороннюю сделку. В подтверждение этого вывода, следует отметить, что прощение долга отличается от дарения, которое основано на взаимной договоренности сторон и предполагает согласие одаряемого принять предложенное ему имущественное право.

Таким образом, посредством института прощения долга с легкостью можно обойти запрет на дарение между коммерческими организациями. Данное обстоятельство фактически может привести к игнорированию воли законодателя, у которого, безусловно, были основания для введения указанного ограничения. Однако вопрос о действительном характере прощения долга должен решаться в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела, позволяющих выяснить, на достижение каких правовых последствий была направлена воля кредитора.

В законодательстве не выделены основания признания односторонней сделки недействительной, в ГК РФ указаны только общие основания, применяемые ко всем видам сделок. Однако, некоторые основания невозможно применить для признания односторонней сделки недействительной в силу их правовой природы. Например, такое основание закреплено в статье 174 ГК, согласно которой односторонняя сделка не может быть признана недействительной по основанию превышения лицом полномочий, поскольку признание такой сделки недействительной возможно по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, а также должно быть доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. В связи с этим логичным будет на законодательном уровне определить такое основание признания односторонних сделок недействительными при совершении их лицом с превышением полномочий, либо при отсутствии таковых путем внесения соответствующих дополнений в действующее законодательство.

Следует отметить, что из-за того, что в научной литературе нет единого мнения на природу недействительности, многие вопросы остались не достаточно урегулированы законодательством. То же можно сказать и о схеме применения реституции, которая ввиду того, что гражданский оборот становится все более сложным, является во многих случаях проблемной как для сторон, так и для правоприменителей.

Условия совершения сделок и их обязательная форма, описывались нами ранее. Кратко здесь можно остановиться на том, что определенные сделки законодатель намеренно закрепляет как действительность только в случае осуществления их в определенной форме. Так, не может быть продана машина, например, по расписке, либо вступление наследства совершена по желанию при свидетелях. Определенные сделки требуют определенного соответствия форме. Как нами уже отмечалось, законодатель определяет форму по восходящей, чем значимей предмет либо длительней срок, тем более сложная форма предполагается. Разница между тем, заключать сделку непосредственно, либо в простой письменной форме, зависит как от суммы, при чем законодатель ее определяет в МРОТ, так и непосредственного совершения двусторонней сделки. Так, покупка овощей на рынке, без кассового аппарата, предполагает одновременную передачу товара и денег. Поэтому, данная сделка не требует никаких удостоверений. Поставка для личных нужд товара через определенное время после передачи денег, требует письменной формы.

На наш взгляд, в законодательстве достаточно полно прописаны формы, в каких должны совершаться те или иные сделки, поэтому нет надобности приводить дословные цитаты. Еще раз хотелось бы отметить, что законодательно установлено совершение всех сделок, проводимых юридическим лицом в письменной форме. Это крайне важно для установления законности деятельности юридического лица вообще. Уже упоминавшаяся в работе обналичка, а именно борьба с ней имеет к этому прямое отношение. Расчет, либо оказание услуг с последующим расчетом между юридическими и физическими лицами предполагают не только тот факт, что у заинтересованного лица имеется масса наличных средств, которые не учтены в официальном обороте юридического лица, но также и факт недобросовестных действий со стороны контрагента.

В следствие государственной политики борьбы с данным явлением, законодателем предприняты достаточно действенные шаги, препятствующие наличию неучтенных средств на балансе юридического лица. Однако, как нами уже отмечалось, чем более подробно законодатель регулирует условия недействительности сделок и условия их действительности, тем более сложными становятся схемы, которыми пользуются недобросовестные участники гражданского оборота. В этом плане, несоблюдение формы сделки могут перекрываться и мнимыми сделками.

В отношении физических лиц, соблюдение обязательной формы сделки, т.е. совершение в соответствии с законодательством, а не на доверии, служат в первую очередь для того, что бы обезопасить физическое лицо в случае наступления неблагоприятных последствий.

Проблемы несогласованности законодательства и не реализации целей законодательного регулирования, наиболее ярко проявляются в сделках с недвижимым имуществом. Это связано со сложностью и высокой ценой данных сделок. До сих пор, часты случаи, когда данные сделки совершаются путем выдачи генеральной доверенности на продажу, путем выдачи расписки о получении суммы денег, либо путем нотариального удостовренеия. При чем по действующему законодательству, данные сделки по этим документам регистрационным органам не вносятся в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. Исправить данную ситуацию возможно только при присутствии в регистрационном органе обоих сторон, что зачастую невозможно либо по причине смерти, либо по причине умысла, либо потому, что продавшая сторона просто поменяла место жительства.

Кроме этого, не решен вопрос о правоволй природе регистрации - договора или титула. Это отражается на том, что суды неоднозначно решают вопрос о том, как вносятся изменения в записи регистрирующего органа при применении института недействительности сделок.

Одни суды полагают, что одного признания сделки недействительной достаточно для внесения записи о прекращении права собственности ответчика и восстановлении записей о праве собственности истца.
В качестве примера можно привести дело N КГ-А40/10421-08, рассмотренное 16.11.2008 ФАС МО. ЗАО обратилось с иском к Мосрегистрации о признании незаконными действий о прекращении права собственности истца на нежилые здания и обязании Мосрегистрации внести записи в ЕГРП права собственности истца на спорные объекты. Решением суда первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказано.
При рассмотрении жалобы ЗАО ФАС МО указал следующее.
Поскольку основанием для государственной регистрации согласно ст. 17 Закона о регистрации являются вступившие в законную силу судебные акты, Мосрегистрация правомерно внесла указанные записи.
Думается, что исходя из толкования ст. 166, 167 ГК РФ, данного КС РФ в Постановлении N 6-П от 21.04.2003, добросовестное приобретение в смысле ст. 302 ГК РФ возможно только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права отчуждать это имущество, последствием сделки, совершенной с таким нарушением, является не двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владения(виндикация). Следовательно, права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с использованием правового механизма, установленного п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные ст. 302 ГК РФ основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного приобретателя. Таким образом, на основании правовой позиции Конституционного Суда можно сделать вывод, что в тех случаях, когда сделка признана судом недействительной, это означает, что титула собственника у ответчика не возникло. Соответственно регистрирующий орган, для того чтобы привести записи в ЕГРП в соответствие с действительной его принадлежностью, должен погасить запись в ЕГРП ответчика по иску и восстановить запись о праве собственности надлежащего собственника - истца (поскольку в соответствии с п. 1 ст. 131 ГК РФ госрегистрация лишь отражает правовое положение указанного имущества).

3.2 Совершенствование правового регулирования института сделок в гражданском праве

Из выявленных проблем правового регулирования, и отражения их на правоприменительной практике, можно сделать вывод, что совершенствование правового регулирования института сделок должно идти по следующим направлениям. Во-первых, следует определить именно в ГК для устранения противоречий с законодательством о государственной регистрации, обязанности и ответственность регистрирующего органа. Этим будут решены проблемы восстановления в правах сторон сделки при признании ее недействительной. Вторым направлением должно быть более четкое определение прав нотариуса и условий недействительности сделки на основании недееспособности, либо временной недееспособности лица участвующего в сделке, в том числе и в односторонней (имеется ввиду выдача доверенности).

Предлагается дополнить существующий порядок нотариального удостоверения сделок обязательным составлением нотариусом протокола. Данное позволит более четко определить состояние лица в момент совершения им сделки.

На наш взгляд, законодатель, защищая участников сделок во многих аспектах, не дает гарантии сторонам, при заключении сделок с пороками субъектного состава. Так, не всегда возможно проверить объем полномочий лица, либо определить его психическое и физическое состояние. Реституция в данном случае возможна по решению суда, что добросовестной стороне причиняет неудобства и возможные необоснованные финансовые и моральные потери.

Приведем ряд примеров судебной практики.

П. обратился в суд с иском к Т. о признании сделки недействительной, признании права собственности. Свои требования мотивирует тем, что он является инвалидом 2 группы бессрочно, имел на праве собственности 2-комнатную квартиру. Совершил сделку купли-продажи квартиры с Т., при этом каких-либо денег от совершенной сделки не получил. Кроме этого, длительное время состоит на учете в ПНД N 5, неоднократно госпитализировался в психиатрические больницы, в силу психического состояния здоровья в момент совершения сделки купли-продажи не мог понимать значения совершаемых им действий и руководить ими.

Т. предъявил встречный иск, в котором указал, что признает первоначальные исковые требования о признании договора купли-продажи недействительным, просит взыскать с П. в порядке применения последствий недействительности сделки денежные средства, полученные истцом по сделке,

В силу ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившемся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения. Если сделка признана недействительной на основании настоящей статьи, соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса.

Разрешая спор, суд пришел к выводу о наличии оснований для признании договора купли-продажи квартиры, заключенного между истцом П. и ответчиком Т. недействительным.

Суд признал, что в момент заключения договора П. в силу своего психического состояния не отдавал отчет своим действия и не мог руководить ими.

Однако, в виду непредоставления расписки о получении суммы денег, суд признал притязания Т не законными. Таким образом, не смотря на регистрацию сделки купли-продажи, сделка была признана недействительной (порок субъектного состава), но переданные деньги не были возвращены. В связи с этим возникает вопрос: какой смысл был регистрировать сделку, если по сути договора купли-продажи, он является заключенным при передачи вещи и оплате за нее. Регистрирующий орган не проверил данные обстоятельства, что в соответствии с Законом не входит в его компетенцию.

Предлагаем, в законодательном порядке установить обязанность регистрирующего органа, в случае, если в договоре купли-продажи определено, что передача денег осуществилась до государственной регистрации, проверять наличие расписки о получении денежных средств продающей стороной.

Отметим проблемы с определением недееспособности лица при односторонней сделке.

Н. обратилась в суд с иском к Г.Н.В. о признании завещания недействительным, мотивируя свои требования тем, что умершая, на момент составления завещания страдала рядом заболеваний, что лишало ее возможности понимать значение своих действий и руководить ими. Судом по делу была проведена посмертная судебно-психиатрическая экспертиза, в результате которой эксперты отметили, что не смогли решить вопрос о психическом состоянии А.Н. и ее способности понимать значение своих действий и руководить ими так как отсутствуют достаточные описания ее психического состояния, а свидетельские показания противоречивы. Судом по делу была назначена посмертная дополнительная судебно-психиатрическая экспертиза, для которой были представлены дополнительные материалы. Согласно заключению, эксперты указали, что с учетом дополнительных материалов, с высокой степенью вероятности они приходят к выводу, что А.Н. не могла понимать значение своих действий и руководить ими. Суд дал оценку заключению экспертов и пришел к выводу, что данное заключение не может являться доказательством по делу, поскольку содержит вероятностный вывод. Истица представила заключение специалиста-психиатра, в котором было отмечено, что А.Н. не могла понимать значение своих действий. Данные выводы были сделаны на основе исследования истории болезни. Однако, ввиду того, что заключение специалиста не является доказательством по делу, суд, исследовав доказательства - показания свидетелей, истории болезни, признал, что спорное завещание является действительным.

По нашему мнению, в данном случае, протокол составления доверенности мог бы внести ясность в состояние лица при составлении завещания.


Заключение

В заключении проведенного исследования хотелось бы подвести следующие итоги.

Рассмотрение теоретического и практического материала, а также действующего законодательство позволило сделать следующие выводы:

Сделка представляет собой распространенный юридический факт, состоящий из правомерных действий субъектов гражданского права, направленных на достижение каждым субъектом желаемого правового результата, т. е. установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей для каждого из участвующих субъектов.

Действительность сделки означает признание за ней качеств юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому стремились обладающие качеством дееспособности субъекты сделки: с облечением их воли в требуемую законом форму с целью не противной основам правопорядка и нравственности.

В научной литературе нет общего взгляда как на природу недействительности сделки, так на природу некоторых ее последствий. По нашему мнению, на законодательном уровне необходимо закрепить теорию о рассмотрении ничтожной сделки как правонарушения, а последствия ее недействительности, как санкцию.

Не смотря на то, что разные авторы по разному классифицируют недействительные сделки, классификация, приведенная в данной работе, на наш взгляд, является наиболее удачной и позволяющей рассмотреть все недействительные сделки в полном объеме.

Деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые проводится в зависимости от специфики основания недействительности: при совершении ничтожных сделок таким основанием является нарушение воли общества, а при совершении оспоримых сделок - нарушение юридически значимой для сделки воли определенного лица.

На наш взгляд, законодатель, защищая участников сделок во многих аспектах, не дает гарантии сторонам, при заключении сделок с пороками субъектного состава. Так, не всегда возможно проверить объем полномочий лица, либо определить его психическое и физическое состояние. Реституция в данном случае возможна по решению суда, что добросовестной стороне причиняет неудобства и возможные необоснованные финансовые и моральные потери.

Некоторые исследователи разделяют все последствия недействительной сделки на юридические и имущественные. Последствия также могут быть и в виде морального ущерба, возмещение которого, к сожалению, не достаточно разработано как в законодательстве, так и в правоприменительной практике.

В результате анализа законодательства и правоприменительной практики, в ходе работы были выявлены проблемы правового регулирования института сделок и были предложены пути их решения. Это касается таких институтов как защита добросовестного приобретателя при признании сделки недействительной, совершенствование правового регулирования формы сделок, а также совершенствование правового регулирования государственной регистрации, что положительно отразиться на стабильности гражданского оборота.

Список использованных источников и литературы

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 29.06.2012)

. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)

. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 28.07.2012)

. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 06.12.2011, с изм. от 27.06.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2012)

. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)

. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.11.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2012)

.Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О лицензировании отдельных видов деятельности"

.Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "Об обществах с ограниченной ответственностью"

.Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.06.2012)

.Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"

.Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "Об акционерных обществах"

.Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О техническом регулировании"

.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 25.06.2012) "О защите прав потребителей"

.Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 (ред. от 23.01.2007) "Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств"

.Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 (ред. от 01.02.2005) "Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации"

Судебная практика

18.Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2006 г. N 576-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Рябовой Веры Сергеевны на нарушение ее конституционных прав статьей 153, положением пункта 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями части шестой статьи 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".

Постановление ФАС МО от 16.11.2008 по делу КГ-А40/10421-08

.Определение Московского городского суда от 24 июня 2010 г. по делу N 33-18439

.Определение Московского городского суда от 14.03.2012 по делу N 33-7483

.Определение ВАС РФ от 3 апреля 2009 г. N ВАС-402/09 по делу N А41-К1-13707/07

.Определении ВАС РФ от 10 декабря 2008 г. N 13750/08 по делу N А55-17555/2007.

Специальная литература

24.Габоев Б.Х. Проблема классификации недействительных сделок на ничтожные и оспоримые // Бизнес в законе. - М.: Изд. Дом "Юр-ВАК", 2010, № 3, - с. 67-69

.Габоев Б.Х. Теоретические аспекты возникновения института недействительных сделок // Бюллетень Владикавказского Института Управления.-Владикавказ: 2010. - №32

.Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть: Учебник 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. - М. Волтерс Клувер, 2008.

27.Гражданское право: учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М: Проспект, 2009. <http://www.juristlib.ru/book_3743.html>

.Карапетов А.Г. Зависимость условия от воли сторон условной сделки в контексте реформы гражданского права // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - М.: Закон, 2009, № 7. - С. 28-93

.Никифоров В.С. Проблемы правовой оценки конклюдентных действий как проявлений устной формы сделки // Гражданское право. - М.: Юрист, 2008, № 2. - С. 11-13

.Осмоловская Я.А. Правовая сущность и проблемы соотношения понятий "свобода договора" и "свобода сделки" в науке гражданского права // Право и образование. - М., 2012, № 1, - с. 83-92

.Сделки: Постатейный комментарий главы 9 Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут, 2009.

.Червякова, Т.А. Лицензирование как элемент разрешительной системы / Т.А. Червякова // Право.by. - 2010. - № 3, -с. 76-82.

Похожие работы на - Понятие, виды и правовые последствия недействительности сделок

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!