Наследственное право

  • Вид работы:
    Лекция
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    32,67 Кб
  • Опубликовано:
    2013-07-25
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Наследственное право

1. Понятие, значение и основные понятия наследственного права

наследственное право выморочное имущество

Наследственное право - совокупность гражданско-правовых норм регулирующих переход всех прав и обязанностей наследодателя к наследникам, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей.

Место наследственного права в общей системе гражданского права определяется особенностями наследственных отношений, которые характеризуются разнообразием, т.е. они не сводятся лишь к имущественным, а тем более к вещным отношениям, охватывают самые различные по своей природе отношения.

Наследственное право очень тесно взаимосвязано со многими институтами гражданского права. Однако среди всех институтов главенствующее место занимает институт вещного права.

Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после смерти всё накопленное им при жизни перейдёт согласно его воле наследникам или согласно закону, если нет завещания к лицам, которые являются близкими наследодателя. Законом, конечно, устанавливаются определенные гарантии для лиц, которые являются необходимыми наследниками.

Проведение этих принципов в жизнь обеспечивает интересы не только самого наследодателя, но также наследников и третьих лиц, для которых после смерти наследодателя определенные правовые последствия.

Переход имущества по наследству способствует формированию в обществе интеллектуальной элиты т.к. материальная обеспеченность этих людей освобождает последних, от материальных забот и эти лица имеют возможность заниматься любимым делом - наукой, искусством, военным делом и т.д.

Наследование - переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в установленном законом порядке (доцент, к.ю.н. МГУ-Кулагина Е.В.)

Наследование - переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права (профессор Толстой Ю.К. С-Пб. университет).

Т.о. исходя из первого и второго определения можно сделать вывод о том, что при наследовании наступает универсальное правопреемство за исключением случаев предусмотренных законом.

Различают универсальное и частное (т.е. сингулярное) правопреемство.

Сингулярное правопреемство - правопреемство, связанное с переходом только одного права или группе прав.

Универсальное правопреемство является непосредственным - в данном случае переход прав и обязанностей происходит без участия третьего субъекта.

Сингулярное правопреемство является оппосредственным - в данном случае переход прав и обязанностей переходит к сингулярному правопреемнику от наследника в части обязанностей наследника пред указанным правопреемником, т.е. совершить в отношении него определенные действия.

Право наследования в объективном смысле - совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего физического лица к другим лицам.

Право наследования в объективном смысле - право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Развитие института наследования связано с развитием гражданского права вообще. В настоящее время наследственное право нуждается ещё в совершенствовании.

2. Принципы наследственного права

Принципы наследственного права - основополагающие начала наследственного правопреемства.

К наследственному праву относятся не только общие принципы гражданского права, но также и принципы, которые присущи непосредственно наследственному праву:

. Принцип свободы завещания - согласно этого принципа наследодатель может распорядится на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядится им. Согласно этого принципа наследодатель может оставить наследство любому субъекту гражданского права, он также по своему усмотрению может распределить наследство между наследниками или лишить наследства части наследников или всех наследников и т.д. При этом воля наследодателя при составлении завещания, а также его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, т.е. никто ни при каких обстоятельствах не должен оказывать давления на наследодателя. Это давление может выражаться: в шантаже, угрозе причинения вреда ему или его близких, угрозе причинения насилия и т.д.

В некоторых случаях отдельными законами проводятся некоторые ограничения этого принципа. Хотя многие ученые считают это недопустимым. Так в абзацах 2 п.2 ст. 17 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» установлено, что право следования является неотчуждаемым и переходит только к наследникам автора по закону на срок действия авторского права. В данном случае ограниченно право наследодателя передать указанное право по своему усмотрению, т.е. по завещанию. Как представляется законодатель произвел это не умышленно, а просто посчитал, что иная ситуация встречается довольно редко.

Т.о. изъятие из этого принципа может быть произведено лишь на основании отдельных законов. (например: обязательная доля для необходимых наследников).

. Принцип универсальности наследственного правопреемства.

Универсальность предполагает, что наследство перейдет именно к тому лицу, к кому по воле наследника оно должно перейти, не должно быть ни каких посредствующих звеньев, кроме случаев прямо предусмотренных законом. Кроме того, универсальность означает, что акт принятия наследства распространяется на всё наследство, независимо от того, у кого находится. Наследство не принимается: частично; с какими либо условиями или с оговорками. При этом акт о принятии наследства распространяется на всё наследство, в том числе и на то, о котором наследник не знал. Универсальность охватывает не только переход всех прав наследодателя, но и всех его обязанностей.

. Принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников.

Наследодатель не может, ни при каких обстоятельствах лишить в завещании необходимых наследников причитающейся им обязательной доли, которая за ними бронируется. Эту долю определяют, как часть законной доли, которая причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону, если бы его права в завещании небыли ущемлены.

. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя.

Во многом осуществление этого принципа зависит от круга наследников по закону. Если наследодатель не оставил завещание или часть имущества осталась не завещана, то только тогда к наследованию призываются наследники по закону. Закон исходит из предположения, что если наследодатель не оставляет завещания, то как бы предполагается, что он выражает свою волю в том, что имущество после его смерти перейдет к тем лицам, которые предусмотрены законом (наследники по закону). В связи с этим наследниками по закону являются близкие к наследодателю лица. Причем законом учитывается степень родства по прямой и боковой линии. Учет предполагаемой воли наследодателя может осуществляться в случаях применения правил приращении наследственных долей. В этом случае наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. В случае если наследодатель этого не сделает, то эта доля перейдет лицам, которые призываются к наследованию по закону или завещанию.

5. Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц, чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Охрана интересов наследодателя осуществляется путем соблюдения тайны завещания в соответствии с действительной волей наследодателя, выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства. Охране также подлежат и интересы кредиторов наследодателя, отказополучателей, доверительных управляющих и др.лиц. Осуществление указанного принципа производится также в связи с осуществлением системы норм обеспечивающей охрану наследства и управлением им, возмещением связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и другие.

3. Открытие наследства

Открытие наследства - это возникновение наследственного правоотношения. Наследство открывается в связи с физической смертью лица или объявление лица умершим (см. ст.45 ГК РФ).

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Момент смерти фиксируется на основании медицинских данных, которые позволяют констатировать факт смерти. Только после полного прекращения деятельности органов, без которых жизнь человека невозможна - наступает физическая смерть лица. После этого факт смерти, установленный на основе данных - удостоверяется свидетельством о смерти.

Временем открытия наследства признается также вступление в законную силу соответствующего решения суда, либо день, который указан в решении суда. Если суд устанавливает определенный день, то он должен исходить из того, что есть основания предполагать, что гибель лица произошла в результате определенного несчастного случая, а значит, днем смерти может быть признан день, когда этот несчастный случай произошел.

В некоторых случаях может наступить разрыв во времени, т.е. дата вынесения решения судом и дата смерти при объявлении лица умершим могут не совпадать, а порой разница может составлять более шести месяцев, которые необходимы для принятия наследства и которые исчисляются с момента открытия наследства. На практике исчисление этого срока должно происходить не со дня предполагаемой смерти лица, а с момента вступления решения суда в силу (это положение зафиксировано в проекте 3 части ГК РФ).

Согласно закона временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. В связи с этим лица умершие в один день, хотя и в разное время суток - считаются умершими одновременно. Следовательно, они не призываются к наследованию после смерти друг друга. В этом положении есть определенные недостатки, т.к. разница во времени может быть достаточно большой, но согласно закона это считается одним днем, а в других случаях разница во времени может исчисляться минутами. Однако это будут уже разные даты. Тем не менее, даже с учетом этих недостатков - это наиболее правильный подход к определению время смерти лица.

Согласно закона, лица умершие в один день считаются - коммориентами (с латинского commorientes - умершие одновременно).

Время открытия наследства играет большую роль для определения:

сроков принятия наследства или отказа от наследства;

состава наследственного имущества;

сроков предъявления претензий кредиторами;

срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

законодательство, которым следует руководствоваться.

При физической смерти лица в случае отказа органами ЗАГСа в регистрации события смерти и выдачи соответствующего свидетельства - факт смерти может быть установлен судом, и органы ЗАГСа обязаны в соответствии с этим решением выдать свидетельство о смерти лица.

Большое значение для открытия наследства является место открытия наследства.

Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если оно не известно, то место нахождения его имущества или его основной части.

Исходя из места открытия наследства, определяется законодательство, какой страны применяется к конкретным наследственным отношениям, за исключением недвижимости, наследование которой определяется законодательством страны, на которой находится недвижимость.

Место открытия наследства имеет большое значение для решения большого ряда процедурных вопросов. Предусмотрено, что именно по месту открытия наследства определяется, какими нотариальными органами будет выдано свидетельство о праве на наследство. Кроме того, по месту открытия наследства, принимаются меры по охране наследственного имущества и предъявляются претензии кредиторами. Наследодатели, которые постоянно проживали за границей - местом открытия наследства считается место постоянного проживания за границей. А если они проживали за границей временно - то тогда, постоянное место жительства до проживания за границей.

Если место жительства наследодателя не может быть установлено, место открытия наследства открывается по месту нахождения наследства или основной его части. При недвижимости - место нахождения недвижимости в случаях наличия доли в капитале общества или товарищества - местом открытия наследства является место регистрации юридического лица.

Место открытия наследства имеет большое значение при определении круга субъектов, т.е. определяется круг лиц призванных к наследованию, по месту открытия принимается наследство или происходит отказ от него. Могут совершаться и другие действия, которые связаны с оформлением наследственных прав.

Место открытия наследства подтверждается справой выданной жилищно-эксплуатационной организацией или местной администрацией. Эти же учреждения выдают справки о месте нахождения имущества. А если эти документы невозможно получить и предъявить, то предъявляется решение суда, вступившее в законную силу об установлении места открытия наследства.

4. Наследственное правоотношение

Наследственное правоотношение - это часть гражданских правоотношений, которые возникают в связи с наследственным правопреемством на основании завещания или закона.

Как указывает профессор Толстой, наследственное правоотношение происходит в два этапа:

. Первый этап начинается с момента открытия наследства. На этом этапе у наследника возникает право на принятие наследства. Это означает, что наследнику предоставляется возможность принять наследство или отказаться от него. Для осуществления этого права с одной стороны - обязанность каждого не препятствовать осуществлению этого права, а с другой обязанность государственных органов и должностных лиц оказать определенное содействие для реализации этого права.

На этом этапе наследственное правоотношение строится по типу абсолютного характера. Этот этап завершается в тот момент, когда право на принятие наследства, так или иначе реализуется, т.е. когда наследник либо принимает наследство или отказывается от него.

. Второй этап возможен только тогда, когда наследник принимает наследство. Причем длительность второго этапа зависит от момента определения судьбы наследственного имущества. При принятии наследства у наследника возникает право на наследство - это может быть либо: право собственности на ту или иную вещь; обязательственное право или личное неимущественное право.

На этом этапе наследственное правоотношение носит и абсолютный и относительный характер. Универсальность наследственного правопреемства означает преемство не только в правах, но и в обязанностях. Это означает, что наследник вступает в отношения, где наследодатель был не только имеющим право, но также и обязанным лицом.

Т.о. в результате принятия наследства наследник становится участником самых различных по своей юридической природе правоотношений, при этом он является носителем прав и обязанностей. С развитием отношений наследник может отказаться в правоотношениях с другими наследниками и различными государственными органами.

Одним из элементов правоотношения является его объект. Наследственное правоотношение возникает по поводу наследства - отсюда объектом наследственного правоотношения является наследство. Следует отличать объект наследственного правоотношения от объекта правового воздействия. Так объектом правового воздействия - является поведение людей, а также то на что это поведение направлено.

Однако эти понятия между собой тесно взаимосвязаны. Так поведение людей воздействуют на материальные и духовные блага в целях удовлетворения тех или иных потребностей. В конечном счете, все действия совершаются по поводу наследства.

Юридическое содержание наследства выражается в том, что на первом этапе присутствует право наследника на принятие наследства и обязанность всех третьих лиц не препятствовать в осуществлении этого права, а также обязанность соответствующих лиц и органов оказывать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права. А на втором этапе право на принятие наследства у наследника, который наследство принял, трансформируется в право на наследство.

5. Субъекты наследственного правопреемства

Субъектами наследственного правопреемства являются наследники и наследодатели.

Круг наследников по завещанию определяется завещанием, а круг наследников по закону определяется законодательством, если нет завещания.

Наследники - это лица указанные в завещании или законе в качестве правопреемников наследодателя. Если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследником могут быть: физические лица, юридические лица, публично-правовые образования, иностранные государства и международные организации.

Физические лица могут быть наследниками, если они являются живыми к моменту смерти наследодателя. В том случае если эти лица зачаты при жизни наследодателя, но родились после его смерти, то дети наследодателя могут быть наследниками, как по закону, так и по завещанию.

Вместе с тем законом устанавливается круг лиц, которые именуются как недостойные наследники. Так в законе указываются наследники, которые отстраняются от наследования, как по закону, так и по завещанию. Эти граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, какого-либо из его наследников или против последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены судом.

Кроме того, законом перечисляются лица, которые отстраняются от наследования лишь по закону, но не по завещанию:

родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены к моменту открытия наследства;

родители и совершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от обязанностей по содержанию наследодателя.

Что касается недостойных наследников, которые имеют право на обязательную долю, то к ним применяются эти правила и к завещательному отказу как особому виду завещательного распоряжения, т.е. они распространяются и на недостойных отказаполучателей.

Наследодатели - это лица, после смерти которых наступает наследственное правопреемство.

Наследодателем может выступать только физическое лицо, в т.ч. граждане, иностранцы или лица без гражданства.

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. При наследовании по завещанию, завещатель на момент составления завещания должен быть дееспособен, причем в полном объеме, т.к. здесь действует общее правило заключения односторонних сделок.

На эмансипированных лиц и лиц, которые вступили в брак ранее 18 лет, распространяется правило как на полностью дееспособных, и они на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составлять завещание.

А лица относительно дееспособные и ограничено дееспособные - завещательной дееспособностью не обладают. Законом также установлено, что не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого «светлого промежутка».

Но если лицо составило завещание, когда находилось в состоянии полной дееспособности, а затем было признано недееспособным, то это никак не влияет на юридическую силу завещания. Вместе с тем такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, т.к. в момент смерти прекратилась его правосубъектность, а значит и возможность быть субъектом, в каком либо правоотношении.

6. Понятие наследства. Наследственная масса

Наследство - это все то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке правопреемства.

При определении понятия наследства в основу положены следующие критерии:

- в состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителям которых при жизни был сам наследодатель. А если права и обязанности возникают лишь в связи со смертью наследодателя, например, в случае смерти застрахованного лица, когда не указан другой выгодоприобретатель, то страховая сумма выплачивается наследникам. Т.е. в этом случае права и обязанности у наследников возникают не в связи наследственного правопреемства, а по другим основаниям.

- не все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю при жизни, могут переходить к другим лицам, в том числе и в порядке наследования, например, право авторства. Вместе с тем к наследникам переходят права и обязанности по защите чести и достоинства автора.

- права и обязанности, принадлежащие наследодателю при жизни, переходят и способны переходить по наследству полностью и целиком. Однако этот переход может быть исключен или ограничен в силу прямого указания закона.

Так наследственное правопреемство не наступает после смерти инвалида за исключением участников ВОВ или участников других вооруженных конфликтов, которое получило личное транспортное средство. Это средство в обязательном порядке возвращается органам социальной защиты.

- переходят и могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и не имущественным содержанием. В частности при наследовании доли в уставном капитале ООО, лица получают не только право на получение дивидендов и других имущественных прав, но также и право на управление данным юридическим лицом.

- по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова, а в случаях предусмотренных законом и прав. образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам, т.е. в случаях предусмотренных законом, в состав наследства входят не только права и обязанности, но также прав. Образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом.

Наследственная масса - совокупность имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих к наследникам в установленном законом порядке.

К имущественным правам составляющих наследственную массу относятся: право собственности на предметы обихода, личного потребления, подсобного домашнего хозяйства, жилой дом, трудовые сбережения и т.д.

Особую часть наследства составляют предметы обычной домашней обстановки и обихода. Согласно законодательства они переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли, при условии что, проживая с наследодателем, эти наследники пользовались этими предметами для удовлетворения повседневно-бытовых нужд.

К имущественным правам, которые переходят по наследству относятся: право требования заработной платы по трудовому договору, которую наследодатель не успел получить; право требования возмещения вреда, причиненного имуществу наследодателя и т.д.

Имущественные обязанности, переходящие по наследству - это денежные и др. долги. Но ответственность может наступать только в рамках действий стоимости перешедшего по наследству имущества.

7. Правовое положение очередников при наследовании по закону

Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию. Наследование по закону осуществляется в тех случаях, когда:

если наследодатель не оставил завещание или его завещание признано полностью недействительным;

если завещана только часть имущества или завещание признано недействительным в определенной части;

если назначенный в завещании наследник умер ранее открытия наследства или отказался от принятия наследства.

Согласно российского законодательства определяется круг лиц, которые могут быть призваны к наследованию, а также очередность их признания.

В первую очередь наследуют дети (в том числе усыновленные), супруг, родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего родившийся после его смерти.

Во вторую очередь: братья, сестры умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери. В соответствии с этим положением, наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, если все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования (см.п.1 ст.1143 ГК РФ).

В третью очередь согласно ст.1144 ГК РФ: полнородные и не полнородные братья и сестры родителей наследодателя наследуют по праву представления.

В последующие очереди:

наследники четвертой очереди - прадедушки и прабабушки наследодателей;

наследники пятой очереди - двоюродные дедушки и бабушки наследодателя;

наследники шестой очереди - это двоюродные правнуки правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети наследодателя;

наследники седьмой очереди - это пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. При чем пасынки и падчерицы в качестве наследников седьмой очереди призываются к наследованию после смерти отчима или мачехи независимо от того, обязаны ли они были их содержать, за исключением, если они являются достойными наследниками (см. п.2 ст.1117 ГК РФ).

В восьмую очередь - наследуют нетрудоспособные иждивенцы. Все нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию по закону в порядке ст.1148 ГК РФ подразделяются на 2 группы:

а) нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующих очередей (включая седьмую), но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию. В данном случае иждивенцы наследуют по закону наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. А если нет, иждивенцы являются наследниками первой очереди. Поэтому закон не указывает случай, когда они выступают наследниками первой очереди.

б) нетрудоспособные иждивенцы не входящие в круг наследников по закону ни первой, ни последующей (включая седьмую) очереди. В этой ситуации при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При условии, что других наследников по закону нет - нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Нетрудоспособные иждивенцы - это лица, которые ко дню открытия наследства явились нетрудоспособными, (т.е. женщины достигшие - 55 лет, мужчины - 60 лет, инвалиды I, II, III групп, в т.ч. - инвалиды детства - лица не достигшие 18 лет - учащиеся до 23 лет) не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении.

Следует отметить, что иждивенцы первой группы призываются к наследованию независимо от того, проживали они совместно с наследодателем этот год. Важным здесь является сам факт нахождения их на иждивении наследодателя не менее года.

Что касается иждивенцев второй группы - то по закону требуется кроме других условий - условие о их совместном проживании с наследодателем не менее года.

Среди наследников по закону прослеживается связь наследственного и семейного права - т.к. наследниками в данном случае являются в основном ближайшие родственники наследодателя.

Все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях. Отсюда следует, что имущество делится между ними поровну (за исключением наследуемых предметов обычной домашней обстановки и обихода). Также если к наследованию вместе с другими родственниками призывается переживший супруг, то сначала определяется размер его доли в совместно нажитом во время брака имущества, а затем оставшаяся часть имущества делится среди наследников по закону, в число которых входит и переживший супруг.

При призвании к наследованию после смерти родителей детей в основе лежит кровное родство. Имеется в виду происхождение этих лиц от этих родителей подтвержденное в установленном законом порядке. Вместе с тем наследование от обоих родителей происходит без всяких препятствий, в том случае:

если дети родились от родителей зарегистрированных в законном браке. А если дети родились вне брака, то по матери они являются наследниками всегда, а после смерти отца, только в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке, либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей, либо судом по правилам семейного кодекса. Вместе с тем признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке, это в полной мере касается и их наследственных прав.

В полной мере правила наследования распространяются на усыновленных и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам. И таким образом приравниваются во всем комплексе прав и обязанностей к родственникам по происхождению. В связи с этим после смерти усыновителей усыновленные входят в число наследников первой очереди вместе с его родными детьми. В этом случае усыновленные и их потомство утрачивает право наследовать после смерти своих родителей и др.кровных родственников.

Переживший супруг согласно ГК РФ относится к наследникам первой очереди только в том случае, если состоял с наследодателем в зарегистрированном браке. Бывший супруг, если брак был расторгнут, наследником быть не может. Переживший супруг в отличие от других наследников первой очереди, то он помимо доли в наследстве получает и так называемую супружескую долю, равную определенной части супружеской собственности. При этом отказаться от этой доли в пользу кого-либо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит в наследственную массу. После смерти супруга оставшийся супруг принимает участие в разделе оставшейся части имущества наравне с другими наследниками.

Родители умершего наследуют в том случае, если они состояли (состоят) в зарегистрированном браке. А если они не состояли (не состоят), то мать является наследницей всегда, а отец в том случае если отцовство установлено в предусмотренном законом порядке. Однако закон устраняет от наследования родителей, которые были лишены родительских прав или злостно уклонялись от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя.

Что касается усыновителей, то они наследуют при тех же условиях, как и усыновленные.

Братья и сестры умершего относятся к наследникам второй очереди. Эти лица наследуют друг после друга, если между ними существует кровное родство, которое обусловлено происхождением от общих предков (предка). В связи с этим сводные братья и сестры (т.е. не имеющие сводных родителей) не наследуют друг после друга.

Согласно ГК РФ дедушка и бабушка являются наследниками второй очереди. Они могут быть наследниками со стороны матери умершего - без ограничений, (т.е. всегда), а со стороны отца - только в тех случаях, когда юридическая связь с отцом умершего (т.е. со своим ребенком) установлена, предусмотренным законом способом.

К числу наследников по закону относится и не трудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Критерии нетрудоспособности применяются и к другим случаям, когда с ней связано признание каких либо прав на наследование права на обязательную долю (ст.570 ГК МССР), а также согласно ГК МССР при наследовании нетрудоспособными племянниками и племянницами умершего (ч.3 ст. 566 ГК РФ).

Что касается нетрудоспособных племянников и племянниц, то в отличии от ГК РСФСР и ГК МССР - они являются наследниками третьей очереди, для призвания их к наследованию не требуется, чтобы они находились на иждивении умершего.

Применительно к внукам и правнукам наследодателя, то они являются наследниками по закону, если по времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю. Представляя своего родителя, они вместе с тем наследуют по самостоятельному праву, в связи с этим призываются к наследованию и в случаях, когда представляемый ими родитель был лишен завещанием права на наследование, но умер до открытия наследства, когда есть основания для признания их умершего родителя недостойным наследником. Как наследники по самостоятельному праву внуки и правнуки не отвечают своими наследственными долями по долгам родителей, которых представляют.

Наследники по закону, проживающие совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, наследуют предметы обычной домашней обстановки и обихода независимо от их очереди и наследственной доли.

Судебная практика выработала критерии применения этих правил:

эти наследники должны не просто проживать совместно с наследодателем, но и сообща с ним пользоваться этими предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд.

отнесение предметов к предметам обычной доли - обстановки и обихода, разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. Предметы антиквариата, а также предметы представляющие художественную, культурную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки и обихода независимо от их целевого назначения.

предметы обычной домашней обстановки и обихода вместе с тем несмотря на то, что лицо проживало совместно с наследодателем один год, и это лицо является наследником по закону, эти предметы могут быть завещаны наследодателем на общих основаниях.

8. Наследование по праву представления

Наследование по праву представления - осуществляется при наличии целого ряда предусмотренных в законе специальных условий и характеризуется значительным своеобразием.

По праву представления имеет место в следующих случаях:

наследник, который был бы призван к наследованию, умирает раньше наследодателя. При этих условиях к наследованию по закону после смерти наследодателя призываются лица, которые заступают вместо наследника.

внуки и правнуки наследодателя, которые замещают при наследовании своего умершего родителя, соответственно детей или внука наследодателя. В данном случае если умирает сын наследодателя, затем внук наследодателя, а лишь затем сам наследодатель - то к наследованию по праву представления будет призван правнук наследодателя. Он наследует долю, которая приходилась бы его отцу (т.е. внуку наследодателя), если бы к смерти наследодателя тот был жив. А внук унаследовал бы долю, которая приходилась бы его отцу, если бы к моменту смерти наследодателя он был бы жив.

Подназначенный наследник - это запасной наследник, назначенный наследодателем на тот случай, если основной назначенный наследник умрет до открытия наследства либо после открытия наследства от него откажется.

Наследственная трансмиссия - это обстоятельство, при котором после открытия наследства наследник, призванный к наследованию умирает, не успев его принять. К наследованию доли такого наследника в наследстве призываются его наследники.

9. Необходимые наследники

Необходимые наследники - это особая категория наследников по закону, за которой независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в наследстве.

Эту долю и в науке и в законе именуют обязательной, т.к. необходимые наследники не могут быть лишены её (за исключением недостойных наследников).

Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), нетрудоспособные родители (усыновители) и нетрудоспособный супруг, а также другие иждивенцы наследодателя.

Правило определения круга лиц - это определение круга наследников первой очереди по закону, а также в качестве нетрудоспособных иждивенцев.

Круг лиц, которые являются необходимыми наследниками, является исчерпывающим. Таким образом, нетрудоспособные лица, являющиеся наследниками второй очереди, а также наследники по праву представления права на обязательную долю не имеют - даже если они являются нетрудоспособными.

Важной особенностью права на обязательную долю является, то, что это право не зависит от согласия других наследников на ее получение, равно как и от того, проживал ли необходимый наследник совместно с наследодателем или отдельно от него.

Размер обязательной доли составляет сумму не менее 2/3 доли, которая причиталась бы необходимому наследнику. По закону обязательная доля определяется путем деления оставшейся после исключения суммы завещательного вклада стоимости наследственной массы или стоимости соответствующей ее части на число всех наследников по закону, которые могли бы наследовать эту массу или ее части, если бы порядок наследования не был изменен завещанием. Отсюда следует, что при определении обязательной доли учитываются и наследники, отказавшиеся от наследства, лишенные права на наследование завещанием, либо не явившиеся к наследованию. Частная от деления умножается на 2/3.

Завещательный вклад - это вклады в банках и других кредитных учреждениях, сделанные наследодателями при жизни, особенность режима наследования которых состоит в том, что закон представляет вкладчикам неограниченную свободу завещания вкладов. Так согласно п. 9 Пленума Верховного Суда СССР - завещательный вклад не включается в наследственную массу, из которой исчисляется обязательная доля необходимым наследникам. Требовать ее из завещанного любым из дозволенных способов вклада необходимый наследник не вправе.

При исчислении обязательной доли согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 необходимо в общую наследственную массу включить и предметы обычной домашней обстановки и обихода, т.е. решать вопрос так, как если бы никто из наследников, призываемых к наследованию, совместно с наследодателем не проживал.

10. Выморочное имущество

наследственное право

Выморочное имущество - это наследственное имущество, переходящее по праву наследования государству по закону. При чем этот переход характеризуется тем, что он осуществляется государству, как особому наследнику по закону, так как других наследников ни по закону, ни по завещанию нет.

Понятие «выморочное имущество» нашло свое закрепление и в проекте III части ГК РФ.

Вместе с тем в существующем сегодня законодательстве понятие «выморочное имущество» не употребляется. Однако в научной и учебной литературе это понятие нашло свое достойное место. Вместе с тем следует отличать имущество, которое может переходить по праву наследования к государству на основании завещания, от имущества, которое мы называем «выморочным». Выморочное имущество всегда переходит к государству как особому наследнику только по закону.

Основания возникновения выморочного имущества и перехода этого имущества в порядке наследования к государству:

у наследодателя нет наследников ни по завещанию, ни по закону;

все наследники лишены завещателем права наследования;

ни один из наследников не принял наследство;

кто-либо из наследников или все наследники отказались от наследства в пользу государства;

при отсутствии наследников по закону - завещана только часть имущества наследодателя.

11. Понятие и форма завещания

Завещание - это односторонняя сделка, т.е. выражение личной воли завещателя, связанное непосредственно с его личностью.

Завещание - это личное распоряжение физического лица на случай смерти принадлежащим ему имуществом, осуществленное в предусмотренной законом форме.

Завещание - акт распоряжения имуществом либо иными, принадлежащими физическому лицу, материальными или нематериальными благами на случай смерти.

Особенностью завещания является то, что завещание не может быть совершено через представителя, а только лично. Вместе с тем при составлении завещания можно приглашать знающего лица. В случае если завещатель неграмотен - то приглашается рукоприкладчик. Завещание не может быть совершено от имени нескольких лиц.

Завещание - это срочная сделка, хотя срок точно не определяется. Однако для этой сделки характерно, что она может быть изменена или отменена, т.е. завещание может быть изменено или отменено.

Форма завещания

Закон предусматривает обязательную нотариальную форму завещания (см. ст. 540 ГК РСФСР и ст. 575 ГК МССР).

Несоблюдение требуемой формы влечет недействительность завещания.

Нотариальное удостоверение завещаний осуществляется нотариальными конторами, а в местности, где нет нотариальных контор, удостоверяется местной государственной администрацией. При этом лицо, удостоверяющее завещание, должно установить дееспособность завещателя.

Законом предусматриваются случаи (см. ст. 541 ГК РСФСР и 576 ГК МССР), когда завещания, удостоверенные уполномоченными на то должностными лицами, приравниваются к нотариальным:

завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под флагом страны, удостоверенные капитанами этих судов;

завещания граждан, находящихся в геологоразведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или домах для престарелых и инвалидов, удостоверенными главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными врачами домов престарелых и инвалидов;

завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

завещание военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений, заведений;

завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

12. Содержание завещания

Основу содержания завещания составляет - назначение наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке наследования.

Наследодатель может по завещанию оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг его наследников по закону, в любом соотношении распределить доли наследства между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения.

Завещатель в любое время имеет право отменить или изменить составленное ранее завещание. Последующее завещание может отменять предыдущее завещание полностью или частично, в части противоречащей последующему завещанию. Кроме того, завещатель путем подачи соответствующего заявления нотариусу или другому уполномоченному на нотариальные действия органу может отменить завещание, т.е. отменить старое завещание при этом не составлять новое завещание.

Для соблюдения и обеспечения свободы завещания, необходима обязательность соблюдения тайны удостоверения завещаний. В случае разглашения тайны составления завещания и тайны его содержания виновные в этом должностные лица несут ответственность, предусмотренную законом.

Особые завещательные распоряжения завещателя:

. Подназначение наследника - это назначение запасного наследника, если умрет основной наследник до открытия наследства, либо после открытия наследства откажется принять наследство.

Подназначения наследника очень тесно взаимосвязаны с наследованием по праву представления, наследственной трансмиссией и приращением наследственных долей:

а). Взаимосвязь подназначения наследника и наследование по праву представления возникает, когда основной наследник умирает до открытия наследства. При чем этот наследник относится к прямым нисходящим наследодателя, а у самого наследника тоже есть нисходящие. Но так как наследодатель подназначил ему наследника, который может к прямым нисходящим не относиться. В этом случае к наследованию будет призван подназначенный наследник.

б). Подназначение соприкасается с трансмиссией, когда основной наследник умирает после открытия наследства.

Если основной наследник отказался от наследства до своей смерти, то к наследованию призывается подназначенный наследодателем наследник - в этом случае подназначение. А если основной наследник умер, не успев принять наследство, то к наследованию призываются наследники того наследника, который умер, не успев принять наследство - в этом случае наступает наследственная трансмиссия.

в). Подназначение и приращение долей соотносится следующим образом, так, если основному наследнику, отказавшемуся от наследства, был назначен наследник, то приращение долей не произойдет и к наследованию призывается подназначенный наследник.

. Завещательный отказ (легат) - это возложение завещателем на наследника по завещанию исполнения какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения.

Отказополучателями могут быть любые лица, в том числе лица как входящие в число наследников по закону, так и не входящие.

Исходя из обязательства, которое возникает между наследником и отказополучателем (легатарием), легатарий выступает как кредитор, а наследник как должник.

В случае смерти наследника, на которого возложено исполнение легата до открытия наследства, либо он отказывается от наследства, обязанность исполнения легата переходит на других наследников, унаследовавших его долю. А если до открытия наследства умирает легатарий, то завещательный отказ утрачивает силу. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.1991 указано, что права и обязанности отказополучателей прекращаются с его смертью и не могут быть переданы им по наследству, если иное не предусмотрено завещательным отказом.

Правила о недостойных наследниках, не имеющих права наследовать - применяются и к отказополучателям. Т.е. в том случае, если завещательный отказ был составлен в пользу отказополучателя путем умышленных противоправных действий с его стороны, которые подтверждены судом - в этом случае отказополучатель утрачивает право на завещательный отказ.

Исполнение завещательного отказа осуществляется только в пределах действительной стоимости перешедшего к наследнику наследственного имущества с вычетом всех долгов наследодателя, перешедших к наследнику. Что касается наследника, имеющего обязательную долю, то если он обременен завещательным отказом - то исполнение будет лишь исходя из сумм, превышающих обязательную долю.

. Возложение на наследника обязанности совершения каких-либо действий для общеполезной цели. В случае, если действие носит имущественный характер, то к этому возложению применяются правила о легате. Основной целью является определение лица, которое может требовать от наследника совершения соответствующих действий. Определение этого лица зависит от характера общеполезной цели, которая должна быть достигнута (союз художников, орган местного самоуправления и др.).

. Назначение исполнителя завещания (душеприказчика). Душеприказчики назначаются наследодателем для исполнения завещания. Эти лица указаны в самом завещании. Однако это лицо будет считаться только тогда душеприказчиком - если это лицо назначено не из числа наследников. При этом требуется письменное согласие исполнителя.

Душеприказчик совершает все действия, которые необходимы для исполнения завещания. При чем он ни какого вознаграждения за это не получает. Исполнитель после исполнения завещания обязан по требованию наследников представить отчет.

В связи с этим на основании ст. 1026 ГК РФ доверительное управление имуществом может быть учреждено на основании завещания.

Исходя из договора доверительного управления имуществом с доверительным управляющим, выступает как учредитель доверительного управления.

В отличие от душеприказчика - доверительный управляющий имеет право на вознаграждение.

Необходимость в доверительном управлении, а также с кем этот договор заключается решается исполнителем завещания с учетом мнения наследников, нотариальных органов, в некоторых случаях под контролем органов опеки и попечительства.

. Распоряжения, касающиеся похорон и увековечивания памяти завещателя. Так завещатель может обязать похоронить его с соблюдением определенных обрядов и обычаев и т.д. и т.п. Это распоряжение не может выходить за пределы действительной стоимости наследственного имущества.

15. Недействительность завещания

Основания признания завещания недействительным:

. При обстоятельствах, кода завещатель хотя и не был признан недееспособным, однако он не отдавал отчет в своих действиях и подвергался давлению со стороны лиц, которые использовали его беспомощное состояние и т.д.;

. при нарушении формы завещания, которая предусмотрена законом - данная сделка признается ничтожной;

. завещания, совершенные с пороками воли (под влиянием обмана, угроз, насилия);

. завещание, совершенное через представителя - ничтожно.

Могут быть и другие основания, вытекающие как из общих положений сделок, так и других положений гражданского права.

По основаниям, указанным в п. 1 и п. 4 завещание признается недействительным в судебном порядке как оспоримая сделка.

По остальным пунктам завещание признается недействительным с момента его осуществления как ничтожная сделка.

Завещание может быть недействительным как в целом, так и в части, в той части, где нарушаются права других лиц.

Что касается сроков исковой давности по недействительным сделкам и порядка их исчисления, то они в полной мере распространяются на завещания и в том числе на особые завещательные распоряжения.

Содержание наследственного правоотношения

Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. При открытии наследства возникает наследственное правоотношение.

Содержание наследственного правоотношения - это право наследника, призванного к наследованию по закону или по завещанию, принять наследство или отказаться от него, а также противостоящая этому праву обязанность всех и каждого воздерживаться от совершения каких-либо действий, предшествующих наследнику в осуществлении указанного права.

Право на принятие наследства может быть осуществлено как путем прямого волеизъявления, т.е. подачи заявления в нотариальную контору наследником по месту открытия наследства, или фактическое вступление в наследство, т.е. вступление наследника во владение.

Для принятия наследником наследства в законе установлен шестимесячный срок, который исчисляется с момента открытия наследства. В случае, если наследник в указанный срок наследство не примет, то он утрачивает право на наследство.

В научной и учебной литературе указывается, что акт принятия наследства характеризуется следующими чертами:

акт принятия наследства носит безоговорочный характер, т.е. никакие оговорки и условия при принятии наследства не допускаются, имеется в виду то, что наследство принимается целиком;

акт принятия наследства носит безотзывный и бесповоротный характер. При подаче наследником заявления о принятии наследства в нотариальную контору и при его регистрации - обратно взять заявление нельзя;

акт принятия наследства носит универсальный характер, т.е. он распространяется на все наследственное имущество, где бы оно не находилось независимо от того знает о нем наследник или нет;

обратная сила акта, т.е. наследство, принятое наследником, считается принадлежащим ему уже с момента открытия наследства.

В случае если срок на принятие наследства пропущен по уважительной причине, то он может быть продлен судом. Наследнику предоставлено право принять наследство после истечения шестимесячного срока и без обращения в суд, если на то согласны все остальные, принявшие наследство, наследники. Однако, в любом из этих случаев наследник из причитающейся ему наследственной доли получает лишь то имущество, которое сохранилось в натуре, а также денежные средства, вырученные от реализации имущества.

В некоторых случаях шестимесячный срок может быть продлен. Так, если наследник по закону первой очереди отказался от наследства при наличии у того же наследодателя наследников по закону второй очереди или при отказе основного наследника, при наличии подназначенного наследника, а также в случае смерти наследника, не успевшего принять наследство, при отсутствии у него своих наследников - в этих ситуациях призывается другой наследник. Этот (другой) наследник может принять наследство в течение той части шестимесячного срока, которая не истекла на момент, когда у него появилось право на принятие наследства. Однако, если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до 3-х месяцев.

При принятии наследства может применяться наследственная трансмиссия.

16.Общие положения об охране наследственного имущества

Понятие охраны наследственного имущества. Под охраной наследственного имущества следует понимать принятие мер по обеспечению сохранности имущества с целью исключения возможности его порчи, уничтожения или расхищения.

Круг лиц, в интересах которых осуществляется охрана наследственного имущества. Охрана наследственного имущества осуществляется в интересах одного или нескольких субъектов, перечисленных ниже:

наследников;

отказополучателей;

кредиторов;

государства.

Основанием для принятия мер к охране наследственного имущества являются заявления (п. 2 ст. 1171 ГК):

одного или нескольких наследников;

исполнителя завещания;

органа местного самоуправления;

органа опеки и попечительства и других лиц.

Субъекты, осуществляющие организацию охраны наследственного имущества:

нотариусы;

должностные лица, уполномоченные законом.

Субъекты, осуществляющие охрану наследственного имущества:

душеприказчики - исполнители завещаний;

хранители наследственного имущества;

опекуны и попечители;

доверительные управляющие.

Деятельность некоторых субъектов, осуществляющих охрану наследственного имущества, оформляется соответствующим гражданско-правовым договором. Так, с хранителем наследственного имущества заключается договор хранения наследственного имущества, а с доверительным управляющим - договор доверительного управления наследственным имуществом. Права и обязанности, а также ответственность лиц, с которыми заключены указанные выше договоры, определяются законом и договором. Поскольку охрана наследственного имущества является фактической услугой, она подлежит (п. 1 ст. 1174 ГК). Право на оплату за хранение наследственного имущества не распространяется на наследников, осуществляющих его охрану.

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, вправе получить от наследников вознаграждение за хранение этого имущества, если они не являются наследниками. Указанным лицам также возмещаются необходимые расходы по хранению и управлению наследственным имуществом за вычетом фактически полученной выгоды от его использования (ст. 67 Основ о нотариате).

Срок хранения наследственного имущества. Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследниками наследства, а если оно ими не принято, - до истечения срока, установленного законодательством РФ для принятия наследства. Нотариус по месту открытия наследства обязан предварительно уведомить наследников о прекращении мер к охране наследственного имущества. Эта же обязанность должна быть исполнена по отношению к соответствующему государственному органу, если имущество по праву наследования переходит к государству (ст. 68 Основ о нотариате).

Меры, принимаемые для охраны наследственного имущества. К мерам охраны наследственного имущества относятся (ст. 1172 ГК):

опись наследственного имущества нотариусом;

передача некоторых предметов, входящих в состав наследственного имущества, в специализированные учреждения на хранение по договору в соответствии со ст. 921 ГК РФ;

оценка выявленного наследственного имущества;

выявление наследственного имущества путем запроса о его наличии у юридических и физических лиц, например, о наличии вкладов наследодателя в кредитных учреждениях (ст. 87 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами РСФСР от 6 января 1987 г. № 01/1601);

уведомление соответствующих организаций и лиц о наличии в составе наследства конкретного гражданина имущества, правовой режим которого они обеспечивают (например, органы внутренних дел информируются о наличии в составе наследства оружия; п. 3 ст. 1172 ГК).

Положения о порядке передачи некоторых предметов, входящих в состав наследственного имущества (п. 2 ст. 1172 ГК):

наличные деньги вносятся в депозит нотариуса;

валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из их и ценные бумаги, не требующие управления, передаются нотариусом банку;

остальное имущество, не требующее управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников либо другому лицу по усмотрению нотариуса.

Законодательство, регулирующее охрану наследственного имущества. Обязанности по принятию мер к охране наследственного имущества разными лицами указаны в разных нормативных актах:

Гражданский кодекс РФ рассматривает меры по охране наследственного имущества применительно к нотариусу (ст. 1172);

Основы законодательства РФ о нотариате предусматривают обязанности нотариусов по охране наследственного имущества (ст. 64, 65);

Инструкция Министерства юстиции РФ от 19 марта 1996 г. «О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти» регулирует обязанности по охране наследственного имущества должностными лицами органов исполнительной власти;

Консульский устав СССР, утвержденный Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 г., регламентирует обязанности по охране наследственного имущества консулов.

. Обязанности лиц, ответственных за организацию охраны наследства

Обязанности нотариуса:

принять заявление от заинтересованного лица о необходимости охраны наследства конкретного гражданина (заявление может быть как устным, так и письменным; оно может быть передано лично нотариусу при встрече либо по телефону);

зарегистрировать полученное заявление в специальной книге учета;

завести наследственное дело, если оно еще не было заведено;

истребовать копию свидетельства о смерти наследодателя, а если это невозможно, убедиться в смерти наследодателя из других неопровержимых данных;

выяснить, какие меры охраны наследственного имущества и кем уже были приняты;

выявить весь объем наследственного имущества путем его осмотра, а также запросов физических и юридических лиц, у которых оно может находиться (например, сделать запрос в банк о наличии в нем вклада наследодателя);

зафиксировать все наследственное имущество и оценить его, Фиксация наследственного имущества осуществляется путем его описи (о порядке проведения описи наследственного имущества см. ст. 184);

определить место хранения выявленных вещей до принятия их наследниками и определить лицо, отвечающее за их сохранность. Если наследственное имущество требует ухода либо управления, хранителю этого имущества вменяется в обязанность управление им;

проследить, чтобы наследники заключили договоры хранения с хранителями наследственного имущества и договоры доверительного управления наследственным имуществом с доверительными управляющими им. Доверительным управляющим может быть любое юридическое лицо, за исключением учреждения, или дееспособный гражданин (п. 1 ст. 1015, ст. 1026 ГК). Учредителем доверительного управления может быть душеприказчик (исполнитель завещания, назначенный наследодателем) и сам нотариус (ст. 1173 ГК);

разъяснить хранителю наследственного имущества его право на получение вознаграждения в размере не более 3% от стоимости охраняемого имущества и видах юридической ответственности за его утерю либо порчу (гражданско-правовой, материальной, уголовной ответственности).

извещает о предстоящей описи наследственного имущества тех наследников, место нахождения которых ему известно;

уведомляет о предстоящей описи наследственного имущества умершего гражданина представителей жилищно-коммунальных органов либо представителей налоговой инспекции, если есть основания предполагать, что имущество в порядке наследования будет передано государству.

Если заявление о принятии мер к охране наследственного имущества поступило от наследника, совместно не проживавшего с наследодателем, нотариус должен разъяснить ему, что предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти, и входят в его наследственную долю (ст. 1169 ГК). Это положение является новым для гражданского законодательства: в соответствии со ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. указанный выше наследник получал это имущество сверх причитающейся ему доли наследственного имущества. А также нотариус должен:

предупредить наследника, требующего принять меры к охране наследственного имущества, что нотариус вправе описать это имущество при условии, что совместно проживавшие с наследодателем наследники добровольно предъявят имущество к описи;

зарегистрировать в специальной книге учета принятые им меры к охране наследственного имущества.

Обязанности должностных лиц органов исполнительной власти. Обязанности названных лиц по принятию мер к охране наследственного имущества в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса (ст. 37 Основ о нотариате) указаны в разд. III § 3 Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий должностными лицами органов исполнительной власти», утвержденной заместителем министра юстиции РФ 19 марта 1996 г. Эти обязанности совпадают с обязанностями нотариусов государственных нотариальных контор.

В Инструкции сказано, что названные должностные лица обязаны:

принимать меры к охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (п. 36). Основанием для принятия мер к охране наследственного имущества являются: сообщения граждан, юридических лиц, личная инициатива этих должностных лиц (п. 36);

сообщать государственной нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятых мерах к охране наследственного имущества (п. 36);

посылать нотариусу или должностному лицу органа исполнительной власти по месту нахождения наследственного имущества, если оно находится не в месте открытия наследства, поручение о принятии мер к его охране (п. 37);

должностное лицо органа исполнительной власти, принявшее меры к охране наследственного имущества по такому поручению обязано сообщить нотариальной конторе по месту открытия наследства о принятии этих мер (п. 37);

немедленно зарегистрировать в книге учета заявлений каждое принятое заявление об оставшемся после смерти гражданина имуществе и заявлений с просьбой принять меры к охране наследственного имущества (также заявления могут быть как в письменной, так и в устной форме) (п. 38);

предпринять те же меры, обеспечивающие охрану наследственного имущества, которые вменены законом в обязанность нотариусу (п. 39).

Права наследника, получившего наследство, оформляются специальным документом, называемым «Свидетельством о праве на наследство». Это свидетельство является правоустанавливающим документом на имущество, перешедшее к наследнику в порядке наследования.

. Виды и содержание свидетельства о праве на наследство.

Виды свидетельства о праве на наследство. Текст свидетельства о праве на наследство разработан и утвержден Министерством юстиции РФ.

Существуют несколько вариантов текстов этого свидетельства:

свидетельство о праве на наследство по закону, выдаваемое всем наследникам;

свидетельство о праве на наследство по праву представления;

свидетельство о праве на наследство по закону на имущество умершего наследника, который не успел принять наследство;

свидетельство о праве на наследство по закону на имущество умершего наследника, принявшего наследство, но не оформившего своих наследственных прав;

свидетельство о праве на наследство при условии отказа наследника от наследства в пользу другого наследника;

свидетельство о праве на наследство по закону, выдаваемое в случаях, когда доли некоторых наследников остаются открытыми;

свидетельство о праве на наследство на обязательную долю;

свидетельство о праве государства на наследство;

свидетельство о праве на наследство по завещанию;

свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу;

свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, в котором определена доля умершего супруга.

Утверждение Министерством юстиции РФ одиннадцати форм одного и того же документа говорит о том, что содержание свидетельств о праве на наследство варьируется. Между тем все перечисленные формы свидетельств о праве на наследство имеют общие положения.

Содержание свидетельства о праве на наследство. В свидетельстве о праве на наследство указываются:

дата его выдачи;

населенный пункт, в котором выдано данное свидетельство;

наименование государственной нотариальной конторы, выдавшей данное свидетельство;

фамилия и инициалы нотариуса, выдавшего данное свидетельство;

фамилия, имя и отчество и день смерти наследодателя;

фамилия, имя и отчество наследника и его отношения с наследодателем (родства, супружества);

основание перехода имущества от наследодателя к наследнику (по закону, по завещанию, в порядке наследственной трансмиссии, подназначения наследника, по праву представления);

состав, характеристика, место нахождения и оценка наследственного имущества;

доля, причитающаяся каждому наследнику, если их несколько;

размер доли наследуемого имущества;

доли наследственного имущества, которые в день выдачи данного свидетельства еще «открыты», т.е. на них не выданы свидетельства о праве на наследство наследодателя, указанного в данном свидетельстве, другим наследникам;

доля, причитающаяся каждому наследнику, если их несколько;

сумма уплаченной государственной пошлины либо запись о том, что получатель свидетельства о праве на наследство освобожден от ее уплаты;

запись о том, что о выдаче несовершеннолетнему или недееспособному наследнику свидетельства о праве на наследство сообщено в орган опеки и попечительства;

факт регистрации выданного свидетельства о праве на наследство и номер его в реестре;

номер наследственного дела;

подпись нотариуса, выдавшего данное свидетельство.

В верхней части этого документа, над его названием, имеется изображение герба Российской Федерации. В конце документа должен быть оттиск гербовой печати. Текст должен быть написан четко, а оттиск печати должен быть читаем.

17. Порядок получения свидетельства о праве на наследство

Право на получение свидетельства о праве на наследство возникает лишь у наследника, принявшего наследство в установленный законом срок (исключение установлено лишь для наследования выморочного имущества) (ст. 1154ГК).

Условием выдачи свидетельства о праве на наследство является совершение наследником двух действий:

а) подача заявления соответствующего содержания нотариусу по месту открытия наследства;

б) уплата госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Срок получения свидетельства о праве на наследство определен законом: по истечении шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК). Это правило может быть изменено нотариусом: срок может быть уменьшен, если имеются достоверные данные о том что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство, иных наследников у данного наследодателя не имеется (п 2 ст. 1163 ГК).

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, должен представить нотариусу письменное согласие всех других наследников о включении его в число наследников данного наследодателя, успевших принять наследство вовремя (ч. 2 ст. 71 Основ о нотариате).

Наследник, принявший наследство фактическими действиями (п. 2 ст. 1153 ГК) и получивший отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство, может оспорить действия нотариуса в суде в порядке особого производства.

Наследник, обратившийся в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство, должен представить все документы, подтверждающие его права как наследника данного наследодателя. Если наследник, вступивший в наследство фактическим способом, не может доказать этот факт, ему следует обратиться в суд, который должен установить этот факт по правилам установления фактов, имеющих юридическое значение.

Споры наследников с нотариусом о правах на наследство рассматриваются судом общей юрисдикции в порядке искового производства.

Получение свидетельства о праве на наследство может быть совершено как лично наследником, так и его представителем, снабженным нотариально удостоверенной доверенностью.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника. Это значит, что отсутствие его у наследника не аннулирует права собственника на полученное им имущество.

Однако отсутствие у наследника такого документа вызывает два отрицательных последствия:

а) полученное в наследство недвижимое имущество не может пройти необходимую государственную регистрацию;

б) наследник не может осуществить важнейшее правомочие собственника - распоряжение полученным имуществом. Это значит, что он не вправе совершать с ним юридически значимые действия и, в частности, сделки по его отчуждению (заключать договоры купли-продажи, мены, дарения, ренты).

Объясняется это тем, что для совершения указанных в п. «а» и «б» действий необходимо наличие правоустанавливающего документа на наследственное имущество, а таким документом является только свидетельство о праве собственности на наследство. Из сказанного следует, что наследник должен стремиться во всех случаях реализован свое право на получение свидетельства, о котором шла речь выше.

. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство

Выдача свидетельства о праве на наследство является нотариальным действием, регламентированным законом. Это значит, что закон определяет: место выдачи свидетельства о праве на наследство, условия, порядок, срок его выдачи и т.п.

Так, I

а) местом выдачи свидетельства о праве на наследство, как правило, является место открытия наследства. В тех случаях, когда наследование осуществляется в порядке наследственной трансмиссии, местом выдачи наследства будет место жительства трансмитента;

б) субъекты, управомоченные выдавать свидетельства о праве на наследство:

нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах;

должностные лица, уполномоченные законом выдавать свидетельства о праве на наследство (ч. 1 п. 1 ст. 1162 ГК);

в) основанием выдачи свидетельства о праве на наследство является принятие наследником наследства (за исключением случая наследования выморочного имущества);

г) условия выдачи свидетельства о праве на наследство:

поступление заявления соответствующего содержания от наследника (в данном случае достаточно и заявления о принятии наследства) в установленный законом срок;

согласие наследников, принявших наследство, на признание опоздавшего наследника, если он является заявителем;

уплата государственной пошлины наследником за получаемое свидетельство о праве на наследство;

д) срок выдачи свидетельства о праве на наследство: шесть месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК) либо ранее, если имеются достоверные данные о том, что других лиц, кроме обратившихся за получением свидетельства о праве на наследство, не имеется (п. 2 ст. 1163 ГК);

е) срок выдачи свидетельства о праве на наследство может быть приостановлен в двух случаях:

по решению суда;

при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3 ст. 1163 ГК). Если ребенок родится живым, то наследование осуществляется с учетом его прав и интересов. Если же ребенок родится мертвым, то основание для приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство отпадает, и срок продолжает течь дальше;

ж) наличие юридических фактов, имеющих значение для выдачи свидетельства о праве на наследство, должно быть доказано. В качестве доказательств используются документы или решение суда по поводу установления юридических фактов. Последние устанавливаются по свидетельским показаниям, однако такие показания не могут служить сами по себе доказательствами наличия у наследодателя права собственности на определенное наследственное имущество.

Доказательством относимости гражданина к кругу наследников конкретного наследодателя являются:

справка с места работы наследодателя о составе его семьи и круге его родственников;

выписка из личного листка по учету кадров наследодателя, заполненного им по месту работы;

справка военкомата, в котором наследодатель состоял на воинском учете;

справка отдела социального обеспечения, где наследодатель получал пенсию;

документы, удостоверяющие родственные или супружеские отношения между наследником и наследодателем.

Кроме того, нотариус должен располагать документами, подтверждающими:

время и место открытия наследства;

факт составления наследодателем завещания (один из экземпляров или его дубликат).

Доказательством наличия наследственного имущества и принадлежности его наследодателю являются следующие документы:

правоустанавливающий документ о принадлежности недвижимого имущества наследодателю (например, договор, по которому приобреталось это имущество, регистрационное удостоверение имущества);

справка муниципального унитарного предприятия технической инвентаризации, содержащая необходимые данные о характере недвижимости;

технический паспорт объекта недвижимости;

сберегательная книжка, подтверждающая наличие денежного вклада наследодателя в кредитном учреждении (банке);

документы, подтверждающие принадлежность садового земельного участка наследодателю, выданные Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству: свидетельство о государственной регистрации права на землю, акт о нормативной стоимости земли, справка муниципального унитарного предприятия технической инвентаризации на строение, если оно имеется на земельном участке, и свидетельство о праве собственности на него;

документы, подтверждающие авторское право наследодателя на определенный вид произведения или изобретения;

доказательства принадлежности наследодателю определенных акций: сертификат акций и выписка из реестра акций и их стоимость;

устав ООО и учредительный договор, подтверждающие принадлежность наследодателю доли (пая) в уставном капитале ООО, и т.п.;

з) субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на наследство:

лично наследнику либо его представителю, если наследник является физическим лицом;

представителю юридического лица; если наследником является юридическое лицо;

представителю государства, если наследником является государство;

и) количество свидетельств о праве на наследство, выдаваемых по одному наследственному делу, определено ч. 2 п. I ст. 1163 ГК РФ:

одно свидетельство всем наследникам;

каждому наследнику отдельное свидетельство;

свидетельство на все наследственное имущество;

свидетельства на отдельные части наследственного имущества.

В случае выявления наследственного имущества, на которое не было выдано свидетельства, выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство (п. 2 ст. 1162 ГК);

к) выдача пережившему супругу свидетельства о праве на наследство умершего супруга имеет особенность, обусловленную тем, что наследодатель наживал свое имущество в процессе совместного проживания с наследником. Стало быть, на имущество наследодателя распространяется законный режим, если не был заключен брачный договор (гл. 7 СК РФ). Из этого следует, что имущество, значащееся за наследодателем, принадлежит и наследнику. Поэтому нотариус обязан разъяснить пережившему супругу его права на совместно нажитое с наследодателем имущество и предложить ему подать заявление о выдаче документа о праве наследника на половину имущества, совместно нажитого с наследодателем. Такой документ называется «свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу». Свидетельство выдается в сроки, установленные для выдачи свидетельства о праве на наследство, т.е. до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Поскольку выдел супружеской доли наполовину уменьшает объем наследственного имущества, оформление такого свидетельства должно быть сделано до раздела наследственного имущества между всеми наследниками данного наследодателя, в том числе и супругом наследодателя. В результате выдела супружеской доли переживший супруг получает значительно большую часть наследственного имущества по сравнению с остальными наследниками, поскольку ему отходят половина этого имущества и часть (доля) от другой его половины. Размер этой доли будет зависеть от количества наследников, наследующих с пережившим супругом.

Такой выдел переживший супруг может требовать и в следующих случаях:

когда наследодатель все свое имущество завещал не супругу, а другим лицам;

если наследодатель лишил своего супруга наследства в составленном им завещании;

если супруг не имеет права на обязательную долю.

Таким образом, получается, что при оформлении наследственных прав супруга наследодателя нотариус должен выдать два свидетельства такому наследнику: одно на право собственности на его долю в общем совместном имуществе с наследодателем и другое - о праве на наследство умершего супруга. Если не будет оформлено первое свидетельство, то переживший супруг теряет свои преимущества в получении наследства: он получит лишь такую долю, как и все остальные наследники.

У пережившего супруга в наследственных правах имеются не только плюсы, но и минусы: он не может отказаться от своей доли в общем имуществе супругов в пользу кого-либо из наследников, так как эта доля не входит в наследственную массу. Такое желание может быть осуществлено лишь после оформления свидетельства о праве собственности на супружескую долю, последующей регистрации имущества на свое имя и передачи его желаемому лицу путем совершения гражданско-правовой сделки (договора купли-продажи или дарения).

Вопрос о наследовании имущества наследодателя, у которого имеется переживший его супруг, может быть решен и по-другому: по письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с согласия супруга может быть оформлено свидетельство о праве собственности на долю умершего супруга в общем супружеском имуществе. Такой документ называется «свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, в котором определена доля умершего супруга». В этом случае разделу между наследниками подлежит лишь часть супружеского имущества, указанного в этом свидетельстве, и стало быть, в данном случае переживший супруг получит из этого имущества часть (долю), одинаковую с другими наследниками. Однако и в этом случае супруг окажется собственником большей части имущества, нажитого во время совместного проживания его с наследодателем;

л) после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан уведомить об этом факте:

орган налоговой инспекции (с целью взимания последним налога за полученное наследниками наследственное имущество);

орган опеки и попечительства, если свидетельство о праве на наследство выдано на имя несовершеннолетнего либо недееспособного, либо ограниченно дееспособного лица (с целью охраны этим органом интересов таких наследников).

Похожие работы на - Наследственное право

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!