Наследование по закону

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Основы права
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    52,46 Кб
  • Опубликовано:
    2013-06-01
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Наследование по закону















Наследование по закону

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

.1 Понятие наследования

.2 История наследования по закону

.3 Понятие наследования по закону в Российской Федерации

ГЛАВА 2. ОЧЕРЕДИ НАСЛЕДНИКОВ

.1 Основные очереди наследников

.2 Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

.3 Наследование по праву представления

ГЛАВА 3. РЕЖИМ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА

.1 История института выморочного имущества

.2 Правовая природа выморочного имущества

.3 Порядок наследования выморочного имущества

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Институт наследования по закону имеет довольно богатую историю своего развития и становления. С самого начала возникновения частной собственности возник вопрос о судьбе имущества умершего собственника. Поскольку родственные связи и отношения родства на всех этапах развития общества играли довольно значимую роль, они и были положены в основу определения возможности перехода имущества умершего собственника к его родственникам, исходя из степени родства либо иных факторов, позволяющих осуществить наследование в соответствии с предположением о последней воле умершего.

Наследование по закону как одно из оснований наследования возникло значительно раньше наследования по завещанию. Однако наследование по закону развивалось с институтом завещания параллельно на протяжении всей истории развития и становления современного наследственного права.

В современном праве на первый план выдвигается наследование по завещанию, как приоритетный вид наследования, позволяющий максимально точно исполнить последнюю волю наследодателя, в отличие от наследования по закону, где содержание последней воли только предполагается.

Актуальность наследования по закону в нашей стране объясняется тем фактом, что лишь небольшое количество (хотя и постоянно растущее) людей решают воспользоваться право составления завещания. Поэтому законодательное регулирование, а также научное рассмотрение и толкование института наследования по закону просто необходимо.

Исходя из актуальности темы наследования по закону на современном этапе, целью данной работы является комплексное исследование сущности изучаемого института в целом, и особенностей отдельных положений наследования по закону в частности. Для достижения поставленной цели формулируются следующие задачи:

глубоко исследовать понятие и общие положения наследования по закону с точки зрения гражданского права; правовое регулирование и правовую природу указанного института;

рассмотреть основные положения, касающиеся наследования по закону;

исследовать очереди наследников, режим выморочного имущества при наследовании по закону;

рассмотреть особенности частных моментов наследования по закону.

Решение этих задач и предопределило направление настоящей работы, ее структуру и круг исследуемых в ней вопросов: общая характеристика наследования, включая исторический аспект изучаемого правового института, гражданско-правовая характеристика наследования по закону как одного из оснований наследования, его содержания, порядка осуществления, очередности наследования различными лицами, которые могут быть призваны к наследству, а также вопрос о режиме выморочного имущества.

Теоретическую основу работы составляют: действующее законодательство, труды учебных заведений, работы, публикации ученых в области гражданского права, учебники, пособия.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

1.1 Понятие наследования

Под наследованием следует понимать переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права. Конкретизируя понятие наследования, сразу же подчеркнем два обстоятельства: во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не вытекает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.

Место наследственного права в системе гражданского права определяется следующими обстоятельствами. По наследству переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых по наследству либо не допускается законом, либо невозможен в силу самого существа этих прав и обязанностей. Состав наследственной массы (состав наследства) не ограничивается принадлежавшими наследодателю вещными правами, в нее входят обязательственные права наследодателя, его долги, а также некоторые из личных неимущественных прав. Иными словами, отношения по наследованию охватывают самые различные по своей природе отношения, которые не сводятся лишь к имущественным, а тем более к вещным правоотношениям. Нельзя поэтому согласиться с авторами, которые отводят наследственному праву место разделе «Право собственности и иные вещные права».

Возникает вопрос: разве по наследству переходит только собственность граждан, какое бы широкое содержание в это понятие ни вкладывать? Разве по наследству не переходят долги? Едва ли при определении места наследственного права в системе гражданского права опорой может служить ст. 35 Конституции РФ, которая ограничивается указанием на то, что право наследования гарантируется. Из этого указания вовсе не следует, что речь во всех случаях идет о наследовании лишь права частной собственности. Представляется поэтому оптимальным, чтобы раздел «Наследственное право» (по выше изложенным соображениям) в системе гражданского права был завершающим. Вслед за ним может быть помещен лишь раздел, относящийся к международному частному праву. Именно по такому пути идет гражданское законодательство.

Предметом наследования, прежде всего, является имущество, то есть совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Допустим, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, то есть «умирают» вместе с ним.

Трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни.

Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множества акционерных обществ, банков, страховых компаний и т. д., поскольку бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Не выиграли бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, чтобы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право - ведь наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам).

Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Разумеется, наследование, как и любой другой сложный социальный феномен, выполняет не только общественно-полезные функции, обеспечивая в обществе необходимую устойчивость и преемственность. С ним связаны или во всяком случае могут быть связаны и негативные моменты. Пожалуй, главный из них состоит в том, что наследование открывает двери для паразитического существования тех, к кому переходят по наследству недвижимое имущество, акции, вклады, свободно конвертируемая валюта и т. д. А это, в свою очередь, углубляет социальное расслоение общества и в конечном счете разлагает и самих наследников, которые зачастую проматывают доставшиеся им состояния, ничего не давая обществу взамен и деградируя как личности. Эти тенденции особенно опасны в периоды первоначального накопления капитала, в одном из которых мы сейчас и находимся. Все это нельзя сбрасывать со счетов.

Указанные тенденции в известной мере могут быть смягчены путем прогрессивной системы налогообложения. Главное, однако, состоит в том, что при всех издержках, связанных со свободной передачей имущества по наследству, это все же лучше, чем заставлять каждое новое поколение вступать в жизнь с нуля, начинать все сначала. Прежде всего, далеко не все наследники отнесутся к наследству нерадиво. Многие из них в интересах и своих и последующих поколений подойдут к наследству как рачительные хозяева, будут стремиться приумножить и, если хотите, «облагородить» его (например, путем отчислений в благотворительные фонды, что сулит жертвователям немалые преимущества). Помимо этого, переход имущества по наследству способствует формированию в обществе интеллектуальной элиты, представители которой, будучи освобождены от забот о хлебе насущном, получают возможность специализироваться в облюбованной ими сфере деятельности, будь то управление, наука, образование, медицина, искусство, военное дело и т. д. А это, в конечном счете, идет на пользу обществу в целом, ибо без такой элиты общество, как показал наш горький опыт, неизбежно хиреет. Поэтому плюсы, связанные с наследованием, даже в условиях переходного периода развития общества все же перевешивают издержки, которые наследование влечет или может повлечь.

Не случайно, что хотя один из декретов Октября и носил «гордое» название «Декрет об отмене права наследования», идею полного отказа от наследования даже в нем не удалось провести. Несомненно, однако, что Декрет резко ограничил возможность перехода имущества по наследству и свел функции наследования к социально-обеспечительным. Впрочем, практическое значение Декрета было невелико, поскольку так называемые эксплуататорские элементы были экспроприированы, то есть лишены собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое составляло основу их домашнего хозяйства.

Все же последующее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы Советской власти. Происходит расширение круга наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящих по наследству имуществ. История наследственного права в послеоктябрьский период доказывает, что нельзя вводить правовые нормы, противоречащие природе человека, - в конечном счете, они все равно будут сметены.

К числу оснований наследования издавна относятся закон и завещание. Разумеется, основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу. Не говоря уже о том, что встречаются пограничные случаи, когда часть наследства переходит к наследникам по завещанию, а другая - к наследникам по закону, нужно помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает. Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор предусмотренных законом юридических фактов. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, два: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства. При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель. Правда, наследодатель может лишить в завещании права наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещав. Но в таком случае наследодатель должен знать, на что он идет: хотя и не прямо, но косвенно наследодатель санкционирует тем самым переход наследства к государству или иному социальному образованию.

Таким образом, независимо от того, есть завещание или нет и, если есть, то каково его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе юридических фактов. И с этой точки зрения, наследование - ни по закону, ни по завещанию непосредственно из закона никогда не возникает. По-видимому, этим можно объяснить предложение О.А. Красавчикова «расщепить» наследование по закону на наследование в силу брака, родства, иждивения и т. д., отказавшись от обобщающего понятия «наследование по закону». Ученый, однако, не принял в расчет, что термин «наследование по закону» удачно объединяет наследование по различным, отмеченным самим О.А. Красавчиковым, основаниям и вовсе не означает нивелирования тех юридических фактов, которые необходимы для наследования в каждом конкретном случае. Кстати, к такому приему юридической техники законодатель нередко прибегает, причем отнюдь не в ущерб содержанию и пониманию закона.

1.2 История наследования по закону

При рассмотрении вопроса об истории наследования по закону, на мой взгляд, уместно обратиться к промежутку времени от Свода Законов до Гражданского Кодекса РСФСР 1964г. Поскольку этот период является одним из сложнейших столетий в истории Российского государства и права.

Ни сам закон, ни юридическая литература не содержали единого определения наследования. По мнению дореволюционных ученых-цивилистов, наследование есть продолжение имущественных отношений, существующих между наследодателем и субъектами права, но уже между правопреемниками умершего лица и указанными субъектами.

Положение о том, что со смертью субъекта права отношения, в которых он участвовал, продолжают существовать, представляло собой сущность наследования и являлось доминирующим. В юридической литературе этого периода преобладало мнение об универсальном характере преемства при наследовании. Видимо, институт наследственного договора расценивался как противоречащий воле завещателя и не использовался в российском праве. Проект Гражданского Уложения наследственного права России закрепил эти общие положения, имеющие ранее только теоретическое выражение.

Советское наследственное право также не отличалось существованием дефинитивных норм. Так, ни Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., ни Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не содержали легального определения наследования. Однако в юридической литературе и в правоприменительной практике сложилось его однозначное толкование. Под наследованием следует понимать «переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам, в соответствии с нормами наследственного права».

По вопросу о сущности преемства при наследовании в советской юридической литературе существовали два подхода. В соответствии с первым - преемство имеет универсальный характер. Второй подход доказывает сингулярность наследственного преемства. На современном этапе разрешение этой проблемы предлагает часть третья Гражданского кодекса РФ. Впервые в истории наследственного права России законодательно закреплено, что наследование имущества происходит именно в порядке универсального преемства, при котором права и обязанности наследодателя переходят от умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объеме. Тем самым законодатель подводит итог многолетней дискуссии о характере преемственности при наследовании, допуская в отдельных случаях сингулярное преемство.

Продолжая традицию дореволюционного права, советское гражданское законодательство выделяет только два основания наследования: по закону и по завещанию. И наследование по закону, и наследование по завещанию основаны на законе и осуществляются в строгом соответствии с правилами, предусмотренными гражданским законодательством. Следовательно, нельзя противопоставлять друг другу основания наследования.

Часть третья Гражданского кодекса РФ сохраняет этот подход, при этом меняет местами основания наследования: на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором - наследование по закону. Тем самым подтверждается субсидиарный характер наследования по закону, которое имеет место тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Как дореволюционным, так и советским и действующим законодательствами предусмотрены случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части возможно и при наличии завещания.

Дореволюционная теория гражданского права признавала родственным союзом круг лиц, связанных взаимностью и общностью происхождения, и выработала довольно стройное учение о родстве. Выделялись три вида родства: кровное, духовное, гражданское. Кровное родство, возникающее в результате рождения, классифицировалось в зависимости от наличия брака родителей на законное родство и внебрачное (физическое) родство. В свою очередь, к законному родству относились дети, рожденные в браке, и дети, узаконенные последующим браком родителей. Духовное родство возникало при таинстве крещения. Усыновление детей порождало гражданское родство.

Основаниями наследования по закону, кроме брака, заключенного в установленном порядке, являлись кровное и гражданское родство. Свойство, как отношения одного супруга и его родственников к родственникам другого супруга, не являлось основанием наследования по закону. В работе подчеркивается, что именно кровное родство представляет основу родственного союза. Характеризуя значение родства при наследовании Д.И. Мейер подчеркивал, что влияние родственного союза обнаруживалось тогда, когда само родство в результате смерти одного из родственников уже прекратилось. По дореволюционному гражданскому праву только законное кровное родство признавалось основанием наследования по закону.

«После революции 1917 г. значение родства уменьшилось до чрезвычайности», - писал А.Г. Гойхбарг. Это выразилось в предоставлении наследственных прав очень узкому кругу лиц, связанных родственным союзом с наследодателем: его детям, внукам и правнукам (ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.). В юридической литературе этого периода четко прослеживается идея, что важнейшим основанием наследования по закону является не столько родственный союз, а сколько хозяйственно-трудовая деятельность наследодателя и наследника. Только после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945г. «О наследниках по закону и по завещанию» и внесения соответствующих изменений в ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. родственному союзу возвращается его значение.

В середине 60-х годов ученые вновь обращаются к совершенствованию теории родства, которая сегодня имеет большое теоретическое и практическое значение. При этом учитываются следующие положения:

. Родством или родственной связью признается кровная связь лиц, происходящих одно от другого либо от общего предка. Основанием возникновения кровного родства является биологическое происхождение - рождение, подтвержденное в установленном законом порядке. Кровное родство, в качестве юридического факта, не обязательно выступает только при условии его регистрации.

. Для родства характерна структура, определяемая его степенью. При этом родственная связь более сильна по отношению к родственникам ближайшей степени и является более слабой по отношению к родственникам дальней степени. Поэтому родственникам ближайших степеней родства закон предоставляет особые права, возлагает определенные обязанности и устанавливает отдельные запреты, опосредованные именно родственной связью.

. В советской и современной цивилистической литературе родство рассматривается в широком смысле как биосоциальная категория. В теории наследственного права, по моему мнению, наряду с понятием «кровное родство», должно быть использовано понятие «социальное родство».

1.3 Понятие наследования по закону в Российской Федерации

На мой взгляд, уместно рассмотреть вопрос о понятии и общих положениях наследования по закону не только в статике, но и в динамике. Т.е. произвести анализ не только действующего законодательства, но также провести сравнительную характеристику действующих положений с утратившими силу.

Глава 63 Кодекса даже по заглавию определяет, что никто и никакой иной закон не могут установить иную очередность наследников, кроме тех, которые обозначены в данной главе. В практике возник вопрос: если международным договором Российской Федерации предусмотрена иная очередность наследования, каким актом руководствоваться? Систематическое толкование ГК РФ показывает, что если международным договором Российской Федерации установлены иные правила очередности наследования (чем те, что установлены в гл.63 ГК РФ), применяются правила международного договора. Кроме того, если подлежащим применению к наследственным отношениям (в конкретном случае) является право иностранного государства, то и в этом случае необходимо руководствоваться очередностью наследования, установленной в праве соответствующего иностранного государства.

Рассмотрим основные положения 63 главы ГК РФ.

Даже самый беглый анализ показывает ряд существенных изменений по сравнению с ранее действующим законодательством о наследовании.

Во-первых, в круг наследников по закону добавлена пятая, шестая и седьмая очереди. Здесь нужно обратить внимание на тот факт, что по общему правилу наследники каждой из очередей (т.е. все наследники, относящиеся к одной очереди) наследуют в равных долях. Так, если наследников первой очереди трое, то каждый из них получает 1/3 наследства. Однако из этого общего правила есть важное исключение. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам. Эта доля делится между наследниками (потомками умершего наследника) поровну.

В практике возник вопрос: не нарушается ли правило о равенстве долей, содержащееся в ст.1141 ГК РФ, в случаях, если наследнику причитается обязательная доля в наследстве? Нет, не нарушается: дело в том, что в обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в т.ч. и стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Во-вторых, в отличие от действовавшей прежде статьи 538 ГК РСФСР частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону. Так ст.1139 ГК РФ закрепляет, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Кроме вышеназванных изменений в Гражданском кодексе РФ уменьшена доля, которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также свидетельствует о расширении прав наследодателя. По ранее действующему закону обязательные наследники, т.е. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его иждивении не менее года, наследуют не менее двух третей от той доли, которую они унаследовали бы, если бы было наследование по закону, а не по завещанию. Реально это, означает, что в ситуации, когда у наследодателя есть законный наследник, одновременно являющийся его иждивенцем, наследодатель, даже составив завещание, может распорядиться только одной третью своего имущества, ибо две трети автоматически отойдут упомянутому наследнику-иждивенцу.

Вступивший в юридическую силу закон снижает эту норму до одной второй (именно столько получат обязательные наследники). Такая норма вполне соответствует Конституции РФ. И, самое главное, что эта норма защищает собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо распорядиться на случай своей смерти. Правило же об обеспечении обязательных наследников - это, по сути, ограничение свободы завещания и распоряжения собственностью. Конституцией, действующей в нашей стране, охраняются свобода использования частной собственности и распоряжения ею, и свобода наследования, поэтому третья часть ГК РФ соответствует духу конституционных норм.

И еще одно немаловажное положение - если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечёт за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учётом имущественного положения наследника, имеющего право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в её присуждении.

Наглядно это представляется в виде таблицы, где собраны основополагающие тезисы норм современного кодекса и норм ГК 1964, посвященных праву на обязательную долю в наследстве:

Ст. 1149 ГК РФСт. 535 ГК РСФСРПредоставляет право на обязательную длю в наследстве наследникам (нетрудоспособным и несовершеннолетним) первой и седьмой очереди.Предоставляла право на обязательную долю в наследстве только наследникам первой очереди.Исходит из того, что размер права на обязательную долю в наследстве составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику.Исходила из более высокого размера обязательной доли в наследстве, не менее 2/3 доли, которая причиталась бы наследнику.Четко указывает имущество, за счет которого удовлетворяется право на обязательную долю в наследстве.Не содержала указаний о той части наследства, за счет которой удовлетворяется право на обязательную долю в наследстве.Устанавливает виды имущества, входящего в наследство, которое засчитывается в состав права на обязательную долю в наследстве.Не содержала таких правил.Исходит из того, что имущество, получаемое наследником в порядке завещательного отказа, засчитывается в право на обязательную долю в наследстве.Не предусматривала возможность удовлетворения права на обязательную долю в наследстве за счет завещательного отказа.Не регулирует вопрос о возможности удовлетворения права на обязательную долю в наследстве за счет предметов обычной домашней обстановки и обихода.Позволяла удовлетворить право на обязательную долю в наследстве за счет предметов обычной домашней обстановки и обихода.Предоставляет суду право (при наличии оснований, предусмотренных в п.4 ст. 1149) уменьшить размер обязательной доли в наследстве.Не предоставляла суду права на уменьшение размера обязательной доли в наследстве.

Как видно из представленной таблицы, новый кодекс никак не ущемляет права первоочередных наследников, в то же время предоставляя большие возможности нетрудоспособным наследникам, к которым относятся лица, находившиеся на фактическом иждивении наследодателя, т.е. лицах, которые находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Иждивенство малолетних детей предполагается. Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и т.п.) устанавливается любыми допустимыми доказательствами (справками из РЭУ, свидетельскими показаниями, предоставлением документов, данными о налоговых вычетах, представляемых налоговыми органами, решениями судебных органов и т.п.). Причем, в этот список не входят т.н. недостойные наследники (рассматриваемые в ст. 1117 КГ РФ). Может показаться, что это противоречие - если наследник по каким-либо причинам находится в положении «недостойного», но в то же время будучи нетрудоспособным - имеет ли он право на обязательную долю в наследстве? Противоречий в данном случае нет: дело в том, что в силу ст.1117 ГК РФ даже лица, обладающие правом на обязательную долю в наследстве, не могут быть наследниками. Иначе говоря, правила ст.1117 ГК РФ парализуют действие правил ст.1149 РФ (несмотря на нетрудоспособность наследников, упомянутых в ст.1149). Таким образом, законодатель исходит из принципов справедливости и моральной ответственности перед теми, кто действительно имеет право на наследство, достоин и нуждается в нем.

Только при отсутствии наследников по закону или по завещанию всех возможных очередей, либо при учете других факторов, когда наследники не могут получить завещанного им (что случается чрезвычайно редко), имущество покойного, следуя ст. 1151, признается выморочным и переходит в собственность Российской Федерации.

На практике возможно возникновения случая, когда несколько или все наследники не могут наследовать в силу того, что они лишены такого права. Гражданский Кодекс вводит институт недостойных наследников. Рассмотрим его поподробнее.

Гражданские права должны осуществляться в соответствии с требованиями закона о соблюдении начал разумности и добросовестности поведения граждан. Этому правилу не соответствует поведение так называемых недостойных наследников, которые, согласно правилам статьи 1117 ГК РФ, в результате своих противоправных действий лишаются возможности быть наследниками.

Содержание правонарушения характеризуется совершением недостойными наследниками противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также действий, которыми такие наследники способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали (пытались способствовать) увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Для признания гражданина недостойным наследником за совершение перечисленных выше действий необходимы два дополнительных условия. Во-первых, указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке и, во-вторых, должны быть совершены умышленно. Последнее положение впервые законодательно закреплено в части третьей ГК РФ.

Надо иметь в виду, что при определенном условии недостойный наследник может быть восстановлен в праве наследования по завещанию. Это может произойти только по воле наследодателя. Если наследодатель после утраты гражданином права наследования все же завещает ему имущество, недостойный наследник вновь приобретает право наследовать это имущество.

В пунктах 1 и 2 статьи 1117 ГК РФ названы еще две группы наследников, которые лишаются права наследования по закону. В первую группу включены родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких дополнительных решений каких-либо органов не требуется.

Что касается второй группы лиц, не имеющих права наследования по закону, то в нее входят граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Такой гражданин лишается права наследования только по решению суда, который рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его отстранении от наследования по закону.

В п. 4 статьи 1117 ГК РФ в числе лиц, которые могут быть признаны недостойными наследниками, закон специально выделяет наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Этим подчеркивается недопустимость исключения применения санкций за недостойное поведение даже в отношении таких лиц, которые в силу своего особого статуса пользуются преимуществом в защите их прав.

Наконец, как это следует из п.5 статьи 1117 ГК РФ, ее правила соответственно применяются и к завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ). Среди участников правоотношения по завещательному отказу есть отказополучатели, которые, не будучи наследниками, тем не менее, получают часть наследственного имущества наследодателя как кредиторы по обязательству от лица, получившего наследство.

В статье 1117 ГК РФ (п. 3 и 5) решается также вопрос о судьбе наследственного имущества в случае фактического получения его недостойным наследником, то есть лицом, не имеющим права наследовать либо отстраненным от наследования по основаниям, предусмотренным в рассматриваемой статье. Поскольку получение недостойным наследником наследства не имеет достаточного правового основания, оно считается неосновательным обогащением и должно быть возвращено по правилам ГК. Кредитором возникающего в таком случае обязательства из неосновательного обогащения является тот из наследников (несколько наследников), который имеет право быть призванным к наследству.

Имущество, составляющее неосновательное обогащение недостойного наследника, должно быть возмещено действительному наследнику в натуре. А если это невозможно, возмещается действительная стоимость имущества на момент получения его должником. В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для него работы или оказанной ему услуги.

ГЛАВА 2. ОЧЕРЕДИ НАСЛЕДНИКОВ

2.1 Основные очереди наследников

Гражданский Кодекс РФ не изменил круга наследников первой очереди. К ним по-прежнему относятся дети наследодателя, его супруг и родители. То есть в первую очередь, кроме супруга, учитываются родственники наследодателя по прямой восходящей и нисходящей линии.

Поскольку семейное законодательство предусматривает равенство детей, рожденных в браке и вне брака (статья 53 СК РФ), а также сохраняет все права детей в отношении родителей при признании брака недействительным (пункт 3 статьи 30 СК РФ), лишении родителей родительских прав (пункт 4 статьи 71 СК РФ), дети независимо от того рождены они в браке или вне брака, наследуют на равных основаниях. К наследованию по закону могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся до его смерти, но и те, которые были зачаты при жизни, но родились в течение 300 дней после его смерти (пункт 2 статьи 48 СК РФ).

Говоря о наследовании детьми наследодателя, речь идет о детях, независимо от их возраста. Иначе говоря, то, что дети являются малолетними, несовершеннолетними от 14 до 18 лет, совершеннолетними, ограничены ли они в дееспособности или нет, не имеет значения. Более того, речь идет не только о детях, которые были в живых к моменту открытия наследства, но и о детях, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства.

Решая вопрос о происхождении детей от наследодателя, нужно учесть, что материнство (т.е. происхождение ребенка от матери) устанавливается органом загса на основании документов, подтверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицинским учреждением, а при рождении ребенка вне такого учреждения запись производится на основании других документов, свидетельских показаний и т.д., п.1 ст.48 СК РФ).

Отцовство устанавливается в соответствии с нормами СК РФ. Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смерти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Запись родителей в книге записей рождений может быть оспорена только в судебном порядке и только по требованию лица, указанного в качестве одного из родителей, либо лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. Это требование не может быть удовлетворено, если в момент записи лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка. Супруг, давший в установленном порядке согласие на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, при оспаривании отцовства не вправе ссылаться на эти обстоятельства. Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать (т.е. женщина, фактически родившая ребенка, ст.51 СК РФ) не вправе при оспаривании материнства после совершения записи родителей в книге записей рождений ссылаться на это обстоятельство.

Отцовство мужчины, не состоявшего в браке с матерью ребенка, удостоверяется путем подачи в орган загса совместного заявления отца и матери ребенка, а в случае смерти матери, признания ее недееспособной (невозможности установления места ее нахождения; лишения ее родительских прав) - по заявлению отца ребенка (с согласия органа опеки и попечительства) либо по решению суда. Отцовство в отношении лица, достигшего 18 лет, устанавливается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, - с согласия опекуна или органа опеки и попечительства (ст.48 СК РФ).

Если ребенок родился от лиц, не состоявших в браке, и отсутствует их совместное заявление или заявление отца ребенка (в случае смерти матери и других обстоятельств), отцовство устанавливается в судебном порядке (ст.49 СК РФ). В случае смерти отца, признававшего себя отцом ребенка, но не состоявшего в браке с его матерью, факт признания им отцовства может быть установлен судом (ст.50 СК РФ). Если мать ребенка заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг (бывший супруг), отцовство также устанавливается судом (п.3, 4 ст.48 СК РФ).

Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если брак к моменту открытия наследства не был расторгнут либо признан недействительным. Правовое значение придается только браку, заключенному в органах загса (пункт 2 статьи 1 СК РФ) либо оформленному в соответствии со статьями 157-158 СК РФ.

Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака в органах загса (ст.10 СК РФ); с этого же момента они получают право наследования после друг друга. Брак прекращается вследствие его расторжения (ст.16 СК РФ) либо смерти или объявления одного из супругов умершим (с этого момента открывается наследство, см. коммент. к ст.1113, 1114 ГК РФ). Брак, расторгаемый в органах загса, прекращается со дня регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака судом - со дня вступления решения суда в законную силу (ст.25 СК РФ). С этого дня прекращается (по общему правилу) и право наследования супруга.

Родители призываются к наследованию, если они не лишены родительских прав либо если к моменту открытия наследства решение о лишении родительских прав было отменено и родители восстановлены в своих правах (пункт 1 статьи 1117 ГК РФ). Статья 47 СК РФ устанавливает, что права и обязанности родителей и детей (в т.ч. при наследовании) основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. Если ребенок усыновлен, его имущество может наследовать наравне с усыновителем родитель, права которого при усыновлении ребенка были сохранены (пункт 3 статьи 137 СК РФ). Права и обязанности усыновителя и усыновленного возникают со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении ребенка (п.2 ст.125 СК). Усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству в имущественных правах (в т.ч. и при наследовании) приравниваются к родственникам (в данном случае - к родителям) по происхождению (п.1 ст.137 СК РФ). Отец имеет право наследования в отношении детей, если он состоял в браке с матерью на момент рождения ребенка либо отцовство было установлено в соответствии с требованиями семейного законодательства. При этом не имеет значение, в каком порядке - добровольном или принудительном и по чьей инициативе оно устанавливалось.

ГК допускает призвание к наследованию по праву представления не только внуков наследодателя, но и их потомков, то есть правнуков и т.д. Последние призываются к наследованию, если их родителя нет в живых к моменту открытия наследства или он умер одновременно с наследодателем (статья 1142 ГК РФ).

Т.е. правила п.2 ст.1142 ГК РФ к наследникам первой очереди относят также:

. Внуков наследодателя. Тем не менее, нужно учесть, что: в отличие от «классических» наследников первой очереди (например, детей наследодателя) внуки наследуют в порядке, предусмотренном в ст.1146 ГК РФ, т.е. по праву представления. Иначе говоря, внуки наследодателя призываются к наследству лишь постольку, поскольку к моменту открытия наследства умер их родитель (ребенок наследодателя); внуки наследуют долю своего умершего родителя (причитавшуюся ему как наследнику первой очереди) в равных долях; для того, чтобы внуки были призваны к наследству по праву представления, необходимо также отсутствие препятствий к этому, указанных в п.2 и 3 ст.1146 ГК.

. Потомков внуков наследодателя. В практике возник вопрос: относится ли к числу наследников первой очереди внук, который был зачат при жизни наследодателя, но родился уже после открытия наследства (если его отец сын наследодателя умер до открытия наследства)? Систематическое толкование ст.6, 1116 ГК и ст.1142 позволяет ответить на этот вопрос положительно.

Ст. 1143 ГК РФ называет наследников второй очереди.

Наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь постольку, поскольку наследники первой очереди:

отсутствуют к моменту открытия наследства;

не могут наследовать (например, вследствие обстоятельств, указанных в ст.1117 ГК РФ);

отказались от наследства и при этом не указали, в пользу кого (ст.1157 ГК РФ). Аналогично решается вопрос, если все наследники первой очереди не приняли наследство (ст.1141 ГК РФ);

лишены завещателем права на наследство (ст.1119 ГК РФ);

Каждый из наследников второй очереди наследует в равных долях.

Гражданский Кодекс РФ придает правовое значение при наследовании как прямой, так и боковой линии родства. Братья и сестры, то есть родственники второй степени по боковой линии, могут наследовать наравне с родственниками по прямой восходящей линии второй степени родства. Наследники второй очереди могут наследовать в случае, если не окажется наследников первой очереди, а также лиц, наследующих вместо них по праву представления, либо все названные лица по каким-либо иным основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1141 ГК РФ, не будут призваны или не примут наследства.

Наследовать могут полнородные и неполнородные братья и сестры. Разделение братьев и сестер на полнородных и неполнородных производится в зависимости от того, являются ли для них общими отец и мать либо только один из родителей. Неполнородные братья и сестры именуются единокровными, если происходят от одного отца, и единоутробными, если у них общая мать. От указанных категорий следует отличать сводных братьев и сестер, которые не являются родственниками, так как их связь основывается на отношениях свойства. Сводные братья и сестры не относятся ко второй очереди наследников и могут наследовать только в случае признания их нетрудоспособными иждивенцами. Поскольку родные дети усыновителя приравниваются к кровным родственникам усыновленного, они могут наследовать его имущество наравне с родными братьями и сестрами.

В практике возникли вопросы:

. Относятся ли к числу наследников второй очереди лица, которые были усыновлены родителями наследодателя и в связи с этим являлись братьями (или сестрами) наследодателя (но не кровными)? Систематическое толкование ст.1143 и п.1 ст.1147 ГК РФ позволяет ответить на этот вопрос положительно: дело в том, что при наследовании по закону усыновленный и его потомки, с одной стороны, и усыновитель и его родственники (в т.ч. и дети, ст.2, 14 СК РФ), с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

. Относится ли к наследникам второй очереди неполнородный брат наследодателя, зачатый при жизни наследодателя, но родившийся после открытия наследства (если мать умерла при родах)? Да, относится: правила ст.1116 ГК и ст.1143 РФ позволяют ответить на этот вопрос положительно. Пункт 1 ст.1116 ГК распространяется и на эти случаи.

Наследуют во второй очереди бабушка и дедушка наследодателя (как со стороны отца, так и со стороны матери). Бабушка и дедушка со стороны отца наследуют только в случае, если отец состоял с матерью в момент рождения ребенка в зарегистрированном браке либо отцовство было установлено в порядке, предусмотренном семейным законодательством. Если ребенок был усыновлен, бабушки и дедушки могут наследовать в случае, когда отношения между ними и ребенком были сохранены (пункт 4 статьи 137 СК РФ).

Если братьев и сестер наследодателя не будет в живых к моменту открытия наследства либо они умрут одновременно с наследодателем, вместо них наследуют по праву представления племянники и племянницы наследодателя, то есть:

дети полнородных братьев и сестер. В практике возник вопрос: если племянник родился после смерти наследодателя от его сестры (хотя был зачат при его жизни), наследует ли такой племянник по праву представления (после смерти матери)? Да, наследует: правила ст.1116 ГК и ст.1143 ГК РФ этому не препятствуют;

дети неполнородных братьев и сестер. Причем никаких преимуществ племянники от полнородных братьев и сестер перед племянниками от неполнородных не имеют;

усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер. Потомки усыновленного приравниваются к родственникам наследодателя (в данном случае к племянникам) по происхождению;

Возможность наследования по праву представления закреплена за детьми братьев и сестер наследодателя, что касается их потомков, для них в отличие от наследников по праву представления первой очереди, в статье ничего не говориться. Следовательно, наследовать по праву представления потомки племянников и племянниц не могут. В соответствии со статьей 1145 ГК РФ они относятся к пятой очереди наследников (статья 1143 ГК РФ).

При разговоре о наследовании племянниками и племянницами по праву представления следует учесть, что:

племянники наследуют часть в наследстве, приходящуюся на долю их умершего родителя, в равных долях;

необходимо помнить требования п.2 и 3 ст.1146 ГК РФ (о том, когда наследник не может наследовать по праву представления).

Нужно также учесть, что Верховный Суд РФ разъяснил:

. Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю (при наследовании по завещанию), поскольку во время открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;

. Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют (речь идет о кровных родителях), поскольку при усыновлении утратили в отношении них личные и имущественные права (ч.2 ст.137 СК РФ), кроме случаев, указанных в ч.4 ст.137 СК РФ (предусматривающей возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель).

Статья 1144 ГК РФ называет наследников третьей очереди. Необходимо учесть, что наследники третьей очереди (которым посвящена комментируемая статья) призываются к наследованию по закону лишь в той мере, в какой наследники первой и второй очереди отсутствуют, не могут наследовать в связи с тем, что признаны недостойными наследниками либо были отстранены от наследства в соответствии со ст.1117 ГК РФ; отказались от наследства либо не приняли его (ст.1141, 1157 ГК РФ) или лишены завещателем права на наследство (ст.1119 ГК РФ).

Все наследники третьей очереди наследуют в равных долях

Круг наследников третьей очереди ограничивается родственниками боковой восходящей линии, т.е. к наследникам данной очереди относятся полнородные братья и сестры родителей наследодателя. Речь идет о лицах, которые являются единокровными братьями или сестрами отца (или матери) наследодателя, т.е. происходят от бабушки и дедушки наследодателя (которых к моменту открытия наследства в живых уже не было.

В третьей очереди наследуют также неполнородные братья и сестры родителей наследодателя. Речь идет о лицах, происходящих от того же отца (матери), от которого (которой) происходит родитель наследодателя. Однако второй родитель дяди (тети) и второй родитель отца (матери) наследодателя разные лица.

Кроме того, наследуют лица, которые стали братьями и сестрами его родителей в силу того, что они были усыновлены бабушкой и дедушкой наследодателя. И в данном случае действует правило п.1 ст.1147 ГК РФ (о том, что при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с другой приравниваются к родственникам по происхождению, т.е. к кровным родственникам).

В случае если к моменту призвания к наследованию братьев и сестер родителей наследодателя нет в живых, вместо них могут по праву представления наследовать их дети - двоюродные братья и сестры наследодателя. Потомки двоюродных братьев и сестер наследовать по праву представления не могут. В соответствии со статьей 1145 ГК РФ они относятся к шестой очереди наследников по закону (статья 1144 ГК РФ).

В практике возник вопрос: относятся ли к наследникам третьей очереди двоюродные братья и сестры, если родители наследодателя и наследника неполнородные братья и сестры? Да, относятся: для них в рассматриваемой статье не сделано никаких исключений.

Наследуют также двоюродные братья и сестры, которые происходят не от единокровных (единоутробных) братьев и сестер родителей наследодателя, а от лиц, ставших братьями и сестрами родителей наследодателя в силу того, что они были усыновлены бабушкой и дедушкой наследодателя: вывод основан на систематическом толковании ст.1144 и ст.1147 ГК РФ.

При наследовании двоюродными братьями и сестрами наследодателя по праву представления необходимо учесть, что двоюродные братья и сестры наследуют лишь часть в наследстве, приходящуюся на долю их умершего родителя; упомянутая доля делится между ними поровну; не наследуют по праву представления двоюродные братья и сестры, если их родитель (тетя или дядя наследодателя) был лишен наследства или не имел права наследовать (ст.1146 ГК РФ).

Статья 1145 ГК РФ посвящена наследникам последующих очередей. Она объединяет в себе четыре очереди наследников. Правила пункта 1 статьи 1145 ГК РФ нужно иметь ввиду, что они имеют общий характер: дело в том, что правильное применение положений п. 2, 3 ст. 1145 ГК РФ возможно только с учетом п. 1 ст. 1145 ГК РФ. В соответствии с указанными правилами право наследовать по закону переходит к родственникам наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, поскольку нет наследников:

первой очереди (т.е. супруга, детей, родителей наследодателя, а также внуков наследодателя, наследующих по праву представления);

второй очереди (т.е. братьев и сестер, дедушек и бабушек наследодателя как со стороны матери, так и со стороны отца, а также племянников и племянниц, наследующих по праву представления);

третьей очереди (т.е. дядей и тетей наследодателя, а также двоюродных братьев и сестер наследодателя, которые относятся к наследникам третьей очереди по праву представления).

В статье вводится понятие «степень родства». Она определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

В п.1 ст.1145 ГК РФ установлен и ряд других императивных правил. Так, степень родства (для целей наследования по закону) следует определять исходя из числа рождений. При этом:

при определении степени родства рождение самого наследодателя в это число не входит. Иначе говоря, именно от наследодателя следует определять как родственников по восходящей линии, так и родственников по боковой линии (а также по иным линиям);

каждое рождение отделяет одного родственника от другого. Так, двоюродные внуки и внучки наследодателя считаются более отдаленными родственниками (их разделяют четыре рождения), нежели прадедушка и прабабушка наследодателя (их разделяют три рождения).

В пункте 2 статьи 1145 ГК устанавливается круг наследников четвертой, пятой, шестой и седьмой очередей.

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя (они считаются (для целей наследования по закону) родственниками третьей степени родства); в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки наследодателя) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки наследодателя); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Указание одновременно трех очередей наследников в одном пункте не означает, что они могут быть призваны к наследованию одновременно - они призываются к наследованию только при отсутствии кого-либо из наследников предыдущей очереди. Четвертая и пятая очереди наследников являются родственниками четвертой степени родства (для целей наследования).

Нужно учесть, что в ст.532 ГК 1964 (в ред. Федерального закона от 14.05.2001 N51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР») к наследникам четвертой очереди относились прадедушки и прабабушки наследодателя (т.е. лица, отнесенные нормами комментируемой статьи к наследникам третьей очереди). Эти правила подлежали применению до 01.03.2002.

В соответствии со ст.5 Закона N147 «по гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей Кодекса, раздел V «Наследственное право» применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие».

Следует отметить, что двоюродные правнуки и правнучки наследодателя являются родственниками пятой степени родства. Дело в том, что между ними и наследодателем есть еще их родители (двоюродные внуки и внучки наследодателя) родители последних (т.е. родные племянники и племянницы наследодателя) дядя, тетя наследодателя (родители указанных племянников, племянниц), бабушка и дедушка наследодателя родители как родителей наследодателя, так и дяди, тети наследодателя.

Двоюродные племянники и племянницы (т.е. дети двоюродных братьев и сестер наследодателя), а также дети двоюродных бабушек и дедушек (двоюродные дяди и тети) наследодателя также являются родственниками пятой степени родства.

Нужно отметить, что ст.532 ГК 1964 (даже после уточнения ее редакции Федеральным законом от 14.05.2001 N51-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР») не указывала данных лиц среди наследников (как и шестую очередь наследования): это новелла ст.1145 ГК РФ.

Увеличение количества очередей наследников и соответственно степеней родства, допускающих наследование, направлено на сокращение случаев перехода имущества к государству как выморочного. Вероятно, сказывается также влияние законодательства зарубежных стран и досоветского российского законодательства, вообще не ограничивавшего возможность наследования какими-либо степенями родства. Установление законодательного предела призвания родственников к наследованию пятой степени родства связано с тем, что на практике в настоящее время отношения между дальними родственниками редко сохраняются, иногда они даже не знают о существовании друг друга, поэтому признание за ними права наследования могло бы неоправданно затруднить гражданский оборот.

Помимо этого, закон, устанавливая очередность наследования на случай, если наследодатель по каким-либо причинам не распорядился своим имуществом, исходит из предполагаемой воли наследодателя, то есть презюмируется, что передача имущества близким наследодателю людям (супругу, родственникам) отвечает его намерениям, чего нельзя сказать о родственниках дальних степеней родства.

При определении седьмой очереди наследников законодатель отступает от принципа призвания к наследованию родственников наследодателя и допускает наследование между свойственниками. Вероятно, именно в силу этого седьмая очередь отделена от других очередей наследников, предусмотренных статьей 1145 ГК РФ. Введение наследования падчериц, пасынков и мачехи, отчима наследодателя является новеллой не только по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., но и с досоветским законодательством, не допускавшим наследования лицами, находящимися в отношениях свойства с наследодателем. Введение данной нормы обусловлено тем, что отношения, возникающие между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком), часто оказываются близки к отношениям между родителями и детьми. Вместе с тем, признавая определенные права, вытекающие из отношений свойства, законодательство не приравнивает данные отношения к. отношениям усыновления. Если усыновители и усыновленные юридически по правам и обязанностям уравнены с родителями и детьми, то мачехи (отчимы): и пасынки (падчерицы) могут быть призваны к наследованию только при отсутствии наследников, находящихся в пятой степени родства с наследодателем. Таким образом, факт родства, вплоть до пятой степени, имеет приоритет перед рассматриваемыми отношениями. В отношении лиц, относящихся к четвертой, пятой, шестой и седьмой очередям, исключается наследование по праву представления. То есть дети данных лиц не могут наследовать вместо умершего родителя в той очереди, к которой относится родитель.

Для правильного применения ст.1145 (да и норм ст.1141-1146 ГК) необходимо учитывать:

) положения ст.6 Закона N147:

«Применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указанных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей Кодекса (статьи 1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса.

При отсутствии наследников, указанных в статьях 1142-1148 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила о наследовании выморочного имущества, установленные статьей 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации»;

) правила ст.1148 ГК РФ (о наследовании нетрудоспособными иждивенцами наследодателя);

) правила ст.1149 ГК РФ (о праве на обязательную долю в наследстве);

) особые права супруга при наследовании (ст.1150 ГК РФ).

При отсутствии наследников и по закону, и по завещанию и осуществлении наследования выморочного имущества необходимо руководствоваться ст.1151 ГК РФ.

Особо, на мой взгляд, необходимо рассмотреть о наследовании усыновленными и усыновителями наследодателя.

Нормы о наследовании усыновителей и усыновленных конкретизируют положения Семейного кодекса РФ о последствиях усыновления. Согласно пункту 1 статьи 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Соответственно это относится и к праву наследования. Усыновленный может наследовать после усыновителя и его родственников наравне с родными детьми усыновителя.

Усыновление (удочерение) производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Дела данной категории рассматриваются в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством (ст.125 СК РФ). наследник наследодатель закон выморочный

Усыновитель также вправе наследовать имущество усыновленного, однако, он не может наследовать после родственников усыновленного, так как последний, за исключениями, установленными семенным законодательством, утрачивает с ними какую-либо правовую связь. Однако даже при сохранении правовой связи усыновленного с одним из родителей либо с другими кровными родственниками отношения этих лиц и усыновителя не могут рассматриваться как родственные. Кодекс прямо указывает, что усыновитель и его родственники имеют аналогичные родственным права только в отношении самого усыновленного и его потомства, то есть родственников усыновленного по нисходящей линии.

Т.е. правила пункта второго ст. 1147 ГК РФ не допускают наследование по закону:

усыновленным и его родителями (т.е. лицами, от которых он происходит, так называемыми кровными родственниками);

потомками усыновленного и его родителями (кровными);

усыновленным и потомками его кровных родителей;

потомками усыновленного и его кровными братьями и сестрами;

потомками усыновленного и потомками его кровных братьев и сестер.

Усыновление в установленных статьей 143 СК РФ случаях может быть отменено. При отмене судом усыновления взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка. Таким образом, если усыновление было отменено, право наследования усыновленных и усыновителей, а также родственников усыновителя утрачивается.

Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям или одному из них, а также, по общему правилу, и по отношению к другим родственникам. Прекращение имущественных прав и обязанностей родителей в отношении усыновленных детей и, наоборот, означает прекращение права наследования по закону, но не по завещанию.

При отмене усыновления отношения кровных родителей и детей могут быть восстановлены. Это относится и к праву наследования по закону.

Согласно пункту 3 статьи 137 СК РФ при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина. Если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. Соответственно взаимные права по наследованию имущества в отношении указанных лиц будут сохранены. Сохранение правовой связи с одним из родителей либо иными кровными родственниками не препятствует усыновленному наследовать за усыновителем и его родственниками. То же можно сказать и о правах усыновителя и его родственников в отношении наследования имущества усыновленного, однако, как указывалось выше, они не могут наследовать после родственников усыновленного по восходящей линии (статья 1147 ГК РФ).

Также следует отметить, что правила пункта третьего ст. 1147 ГК РФ исходят из того, что наследование по закону между усыновленным и его родственниками по происхождению вовсе не исключает наследования по закону между усыновленным (его потомками) и усыновителем (его потомками): последнее наступает по правилам п.1 ст.1147 ГК РФ. Таким образом, в конкретной ситуации усыновленный может быть наследником и после смерти своего усыновителя, и после смерти своей родной матери (отца, другого родственника).

Необходимо обратиться к правам супругов при наследовании.

Статья 256 ГК РФ, а также статья 33 СК РФ устанавливают, что законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. Режим совместной собственности означает, что имущество принадлежит супругам без выделения долей (пункт 2 статьи 244 ГК РФ). В случае смерти одного из супругов возникает необходимость определения долей супругов и раздела имущества. Для того чтобы произвести такой раздел, необходимо сначала отделить общее имущество от имущества каждого из супругов. Режим совместной собственности распространяется на имущество, нажитое супругами во время брака.

Согласно пункту 2 статьи 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

К имуществу, находящемуся в собственности одного из супругов, относятся вещи, принадлежавшие ему до вступления в брак, имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и иных предметов роскоши. Данное имущество не подлежит разделу, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей 37 СК оно признается совместной собственностью супругов. Признание имущества одного из супругов совместной собственностью возможно, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Пунктом 2 статьи 254 ГК РФ, а также статьей 39 СК РФ устанавливается презумпция равенства долей участников общей совместной собственности. Вместе с тем суд наделен правом отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов. В частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

При разделе общего имущества учитывается не только имеющееся у супругов имущество, но и общие долги супругов, которые подлежат распределению между супругами пропорционально присужденным им долям.

В результате раздела у находящегося в живых супруга появляется право собственности на часть имущества, принадлежавшего супругам на праве общей совместной собственности. Разделу между наследниками подлежит часть общего имущества, приходящаяся на долю наследодателя, включая долги, а также имущество, которое принадлежало на праве собственности супругу-наследодателю. Переживший супруг вправе наследовать наравне с другими наследниками соответствующей очереди. При определении его доли учитывается и выделенная часть в общем имуществе и имущество, относившееся к личной собственности супруга. Переживший супруг относится к первой очереди наследников по закону (статья 1141 ГК РФ), а при наличии условий, предусмотренных статьей 1149 ГК РФ, может претендовать на обязательную долю (статья 1150 ГК РФ).

Нормы Гражданского кодекса предусматривают право отдельных категорий лиц на обязательную долю в наследстве.

Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного статьей 1119 ГК РФ. Это ограничение направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. К таким лицам относятся наследники первой очереди - нетрудоспособный супруг; родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы (о понятии нетрудоспособности и иждивения.

Включение в число лиц, имеющих право на обязательную долю не только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детей означает, что они имеют право на получение обязательной доли, даже если достигли трудоспособного возраста - 15 лет, а также в случаях, когда они были эмансипированы или вступили в брак до достижения совершеннолетия. Не могут претендовать на обязательную долю согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ недостойные наследники. Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества, поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств повлечет неблагоприятные социальные последствия, породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.

Право на обязательную долю означает, что независимо от содержания завещания наследник имеет возможность получить определенную часть наследственного имущества. При этом право на обязательную долю в отношении обеспечения определенного размера получаемого наследником имущества сохраняется и тогда, когда наследнику завещана часть имущества ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник вправе потребовать обязательную долю в части, превышающей размер его доли по завещанию. Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая доли причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равная либо превышающая размер обязательной доли, наследник не может предъявить каких-либо дополнительных требований.

Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает исключения управомоченного лица из числа наследников на основании завещания, во-вторых, не допускает снижения размера доли данного наследника ниже установленного минимума. Согласно пункту 1 статьи 1149 ГК РФ обязательная доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону. Необходимо отметить, что Кодекс уменьшил размер обязательной доли, которая в ранее действовавшем законодательстве не могла быть менее чем две третьих той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону. Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества наследников. При этом учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели бы право наследовать, а также нетрудоспособные иждивенцы.

В пункте втором статьи 1149 ГК РФ устанавливается правило о том, что право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся незавещанной части наследственного имущества. Указанное положение действует, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Только при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю требования управомоченного лица могут погашаться из той части имущества, которая завещана. Рассматриваемый пункт свидетельствует о том, что законодатель отдает предпочтение интересам наследника по завещанию перед наследником по закону. Подобное решение представляется вполне обоснованным, так как в отношении наследования по завещанию воля наследодателя очевидна, чего нельзя сказать о наследниках по закону. Поэтому, когда возникает необходимость в выделе обязательной доли, сначала используется имущество, которым завещатель не распорядился.

При определении, соответствует ли доля обязательного наследника половине того, что ему должно было причитаться при наследовании по закону, в размер полученной наследником доли включается не только имущество, которое было завещано наследнику, но все, что он получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе и по завещательному отказу.

Пунктом 4 статьи 1149 ГК РФ предусматривается, что в случаях, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих, право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Указанное положение свидетельствует о том, что законодатель отдает приоритет наследника по завещанию, пользовавшегося имуществом перед обязательным наследником, который имуществом не пользовался. Данное правило корреспондирует пунктам 2 и 3 статьи 1168 ГК РФ, закрепляющим преимущественное право наследника на неделимую вещь, если этот наследник пользовался данной вещью при жизни наследодателя.

Преимущественное право наследника: по завещанию, действует только при наличии следующих юридических фактов:

наследник по завещанию пользовался имуществом при жизни наследодателя в целях проживания либо как орудием труда, основным источником средств к существованию;

обязательный наследник данным имуществом не пользовался;

имущественное положение обязательного наследника позволяет без существенного ущерба уменьшить его долю или отказать в ее передаче;

имущественное положение наследника по завещанию таково, что передача используемого им имущества лишит его источника средств к существованию либо иным образом ухудшит условия жизни (к примеру, создаст проблемы с жильем).

При передаче имущества наследнику по завещанию особо следует отметить то, что Кодекс допускает такую передачу только при наличии определенных целей использования - для постоянного проживания, работы, получения основной части средств к существованию. В статье не содержится исчерпывающего перечня видов такого использования, приводится лишь наиболее распространенный вариант - использования в трудовой деятельности, однако это не означает, что иные варианты использования с сохранением той же целевой направленности исключаются. К примеру, наследник мог пользоваться земельным участком для обеспечения себя продуктами питания. При этом необязательно, чтобы он лично занимался обработкой этого участка.

Преимущественное право наследника по завещанию не может быть реализовано в соответствии с пунктом 4 статьи 1149 ГК РФ, если необходимый наследник также пользовался наследуемым имуществом. Кроме того, сам вопрос о передаче имущества одному из наследников может возникнуть лишь в случае, если вещь является неделимой без ущерба назначению либо установлены юридические границы, препятствующие проведению раздела этого имущества (это касается, например, земельных участков).

2.2 Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Статья регулирует наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Она заметно усложняет и детализирует положения о нетрудоспособных иждивенцах по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Прежде всего, новым является выделение двух групп нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Первая группа - нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям, предусмотренным статьями 1142-1145 ГК, то есть со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном пунктом 3 статьи 1145 ГК случае - лица, находящиеся в отношения свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных иждивенцах.

Вторая группа - нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат жены), либо вообще лицо, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.

Т.е. нетрудоспособными иждивенцами наследодателя являются:

дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет. При этом братья, сестры, внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

отец, мать, супруг, если они достигли 60 лет (женщины - 55 лет) либо являются инвалидами;

один из родителей или супруг, либо дедушка, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста или трудоспособности, если он (она) не работает и занят уходом за детьми, братьями, сестрами, внуками умершего кормильца-наследодателя, которые не достигли 14 лет и не работают;

дедушка и бабушка при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать;

любые иные нетрудоспособные лица, фактически находящиеся на иждивении наследодателя;

Нетрудоспособные ко дню открытия наследства (этот день определяется по правилам ст.1113, 1114 ГК РФ) граждане из числа наследников, указанных в ст.1143-1145 ГК РФ призываются к наследованию по закону наравне с наследниками по закону той очереди, которая реально наследует. Так, если реально наследуют именно дети (т.е. наследники первой очереди) наследодателя, а указанное лицо относится к наследникам третьей очереди, то, тем не менее, такое лицо призывается к наследованию именно наравне с наследниками первой очереди и вместе с ними (т.е. одновременно с ними). При этом для всех этих наследников действуют общие правила приобретения наследства, т.е. сроки принятия наследства, выдача свидетельства о праве на наследство и т.п. (ст.1152-1163 ГК РФ).

Для наследования в соответствии с правилами настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы первой группы, помимо доказательств, подтверждающих их право наследования в одной из очередей, установленных статьями 1142-1145 ГК, должны представить доказательства нахождения на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года), а также подтвердить свою нетрудоспособность. Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником существования.

Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным и соответственно автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или нет, так как право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста, а не с фактом назначения пенсии. К числу нетрудоспособных иждивенцев относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, в том числе инвалиды с детства.

Инвалиды 1-й и 2-й группы считаются полностью нетрудоспособными, инвалиды 3-й группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая то, что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц. Нетрудоспособными считаются также несовершеннолетние до достижения возраста трудовой дееспособности, то есть до 15 лет. Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами, в частности, паспорт, свидетельство о рождении гражданина подтверждают его нетрудоспособность по возрасту, если гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием пенсионного удостоверения, для подтверждения факта и группы инвалидности представляется заключение медико-социальной экспертизы.

Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не менее года до смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для призвания к наследованию иждивение, длившееся менее года либо хотя и длившееся более года, но прекратившееся задолго до смерти наследодателя.

В отношении рассматриваемой группы наследников право наследования не зависит от факта совместного проживания иждивенца и наследодателя. Например, может быть признан имеющим право на наследство нетрудоспособный иждивенец из числа лиц, включаемых в круг наследников по закону (к примеру, бабушка или дедушка), не проживавший совместно с наследодателем, но регулярно получавший от него денежные средства.

Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права на наследования должны доказать не только факты нетрудоспособности, нахождения на иждивении наследодателя не менее года, но и факт совместного проживания с наследодателем. Права нетрудоспособных иждивенцев первой и второй групп не отличаются. Нетрудоспособные иждивенцы призываются к наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует. При этом нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные права как с наследниками соответствующей очереди, так и между собой независимо от того, являются ли они наследниками одной очереди либо разных.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют по правилам статьи 1148 ГК в случае, если их очередь не призывается к наследованию.

Особенность иждивенцев второй группы заключается в том, что при отсутствии приведенных в статьях 1141-1145 ГК наследников по закону, они приобретают самостоятельное право наследования и признаются наследниками восьмой очереди.

Положения о наследовании нетрудоспособных иждивенцах применяется только в случаях, когда наследование происходит по закону, а не по завещанию.

Возникает интересный вопрос: почему в ст.1148 ГК РФ законодатель применил словосочетание «не менее года до смерти наследодателя» вместо традиционного словосочетания «не менее года до открытия наследства»? Дело в том, что в ряде случаев днем открытия наследства считается день вступления в силу решения суда (или день, прямо указанный в решении суда) об объявлении лица умершим (ст.1113, 1114 ГК РФ). Законодатель исходил из того, что основания, вследствие которых лицо объявляется умершим судом, по общему правилу исключают саму ситуацию, когда нетрудоспособное лицо находилось на иждивении наследодателя (отсутствующего в месте жительства в течение 5 лет). Тем не менее, по существу, допущена серьезная неточность: дело в том, что лицо, отсутствующее в месте постоянного жительства в течение 5 лет, могло, например, в течение последних двух лет жизни содержать нетрудоспособного двоюродного внука: полностью исключить такую ситуацию нельзя. Из буквального содержания п.1 ст.1147 ГК РФ вытекает, что такой иждивенец не наследует в порядке, предусмотренном в п.1 ст.1149 ГК РФ. Видимо, законодателю следует уточнить свою волю, а Верховному Суду РФ разъяснить порядок применения п.1 ст.1148 ГК РФ в такой ситуации.

Следует также уточнить тот факт, что не имеет значения (для призвания к наследованию), проживали ли с наследником упомянутые выше иждивенцы или не проживали. Сам по себе факт непроживания совместно с иждивенцем вовсе не означает, что наследодатель не содержал таких лиц, не заботился о них и т.п. Если будет установлено, что фактически лицо находилось на иждивении наследодателя, то такой иждивенец может наследовать в порядке, предусмотренном в п.1 ст.1148 ГК РФ. В практике возник вопрос: кто должен доказывать то обстоятельство, что нетрудоспособный родственник фактически находился на иждивении наследодателя? Заинтересованные лица, оспаривающие право такого лица наследовать по правилам п.1 ст.1148 ГК РФ (например, наследник, который наследует «в своей очереди»). При этом правила ст.10 ГК РФ (о том, что добросовестность лица предполагается) подлежат применению и в данном случае: лицо считается «иждивенцем» (в смысле п.1 ст.1148 ГК РФ), пока не будет доказано обратное.

Теперь обратимся более подробно к нормам части 3 статьи 1148 ГК РФ. Специфика правил п.3 ст.1148 ГК РФ состоит в том, что:

. Они подлежат применению лишь в той мере, в какой отсутствуют наследники по закону, входящие в круг наследников первой седьмой очереди, указанных в п.2 ст.1148 ГК РФ. В практике возник ряд вопросов:

подлежат ли применению правила п.3 ст.1148 ГК РФ, если нет наследников, упомянутых в п.2 ст.1148 ГК РФ (т.е. наследников по закону первой очереди), но есть иждивенцы, которые совместно проживали с наследодателем более 1 года до его смерти и входят в круг наследников второй - седьмой очереди? Нет, не подлежат, в этом случае необходимо руководствоваться правилами п.1 ст.1148 ГК РФ;

относятся ли наследники-иждивенцы, упомянутые в п.1 ст.1148 ГК РФ, к наследникам восьмой очереди (упомянутым в п.3 ст.1148 ГК РФ)? Нет, не относятся: такой вывод также противоречил бы систематическому толкованию п.1 ст.1148 и ст.1143-1145 ГК РФ, с одной стороны, и правилам п.3 ст.1148 ГК РФ с другой. Дело в том, что нетрудоспособные иждивенцы, упомянутые в п.1 ст.1148 ГК РФ, всегда относятся к наследникам по закону одной из предыдущих очередей (т.е. второй седьмой очереди);

. В соответствии с ними установлена еще одна восьмая очередь наследования по закону. Для того, чтобы наследники восьмой очереди призывались к наследованию самостоятельно (а не наравне с наследниками одной из предыдущих очередей, которая реально наследует) необходим ряд условий:

чтобы не было наследников ни одной из предыдущих семи очередей. При этом причины отсутствия таких наследников. Например, все они недостойные наследники, все они лишены завещателем наследства (ст.1117, 1119, 1157-1160 ГК РФ), в данном случае роли не играют;

чтобы эти наследники относились к нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.

2.3 Наследование по праву представления

Право представления давно известно российскому законодательству. Оно выражается в возможности занять при наследовании место, которое принадлежало бы восходящему по прямой линии родственнику, если бы он мог наследовать в момент открытия наследства. Наследование по праву представления может иметь место только в тех случаях, когда наследник умер до открытия наследства либо одновременно с наследодателем.

Наследование по праву представления не означает, что потомки наследника выступают как его преемники, то есть получают имущество наследодателя вместе с иным имуществом наследника. Наследники по праву представления наследуют не своему восходящему родственнику, а непосредственно наследодателю. Это важно с точки зрения правовых последствий. Поскольку наследник по праву представления наследует непосредственно после наследодателя, имущество переходит к нему сразу и не включается в имущественную массу его родственника, а следовательно, и не может быть обременено долгами последнего.

Пункты 2 и 3 статьи 1146 ГК устанавливают случаи, когда наследование по праву представления невозможно. Поскольку право представления производно от права основного наследника, исключение его из числа наследников влечет за собой отсутствие данного права и у наследника по праву представления. Лишение наследника по закону права на наследство возможно в силу завещательного распоряжения наследодателя (статья 1119 ГК), а также при признании его недостойным наследником (статья 1117 ГК). Поскольку наследники по праву представления относятся к числу наследников по закону, к ним могут быть также применены правила о лишении их права наследования и о признании недостойными наследниками.

Приведенные выше основания наследования по праву представления и условия исключения возможности такого наследования дают возможность выделить две группы юридических фактов: в первую входят факты положительного содержания, то есть основания наследования по праву представления, во вторую - отрицательные, то есть условия, исключающие наследование по праву представления.

Среди положительных фактов можно назвать следующие:

. Наличие у наследника по праву представления прямого родства по восходящей линии с лицом, которое могло бы быть призвано к наследованию;

. Наличие оснований для призвания к наследованию родственника по восходящей. К таким основаниям можно отнести наличие права наследовать по закону после наследодателя, отсутствие наследников предыдущей очереди;

. Смерть наследника до момента открытия наследства либо одновременно с наследодателем.

К отрицательным юридическим фактам относятся:

. Лишение основного наследника или наследника по праву представления наследства в завещании (статья 1119 ГК РФ);

. Признание основного наследника либо наследника по праву представления недостойным (статья 1117 ГК РФ).

. По праву представления наследуют родственники наследника по закону. Потомки наследников по завещанию не наследуют по праву представления. Наследовать могут только лица, прямо названные в законе. Все они относятся к потомкам наследника по прямой линии (в отношении наследодателя они могут находиться и в боковой степени родства, см. например, пункт 2 статьи 1144 ГК РФ). Наследование по праву представления допускается для первых трех очередей наследников. Потомки наследников иных очередей таким правом не наделяются (к примеру, не могут наследовать по праву представления родные дети мачехи или отчима, а также пасынка, падчерицы).

Мне кажется уместным рассмотреть несколько спорных моментов относительно применения нор о наследовании по праву представления:

. Нормы пункта второго статьи 1146 ГК РФ применяются в случае лишения наследства. Напомним, что завещатель может лишить наследника права наследства. В практике возник вопрос: нет ли противоречий между правилами п.1 ст.1146 ГК РФ (о том, что лишь при наследовании по закону допускается наследование по праву представления) и правилами п.2 ст.1146 ГК РФ (о лишении наследства по завещанию)? Противоречие кажущееся; дело в том, что завещатель может ограничиться распоряжением о лишении наследства, никому не завещая свое наследство. В этом случае наступает наследование по закону. А это означает, что такое завещание не противоречит правилам п.2 ст.1146 ГК РФ.

. Также в практике возник вопрос: учитывая, что п.2 ст.1146 ГК РФ не допускает лишь наследование по праву представления потомками лишенного наследства лица, вправе ли наследовать таким образом родственники лишенного завещателем наследства по восходящей линии (например, его отец, бабушка) либо по боковой линии? Анализ правил п.2 ст.1146 ГК РФ, с одной стороны, и правил п.2 ст.1142, п.2 ст.1143, п.2 ст.1144, п.1 ст.1146 ГК РФ с другой, не позволяет дать на этот вопрос утвердительный ответ..

. Нет ли противоречий между правилами п.3 ст.1146 ГК РФ и правилами п.2 ст.1114 ГК РФ (о том, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них)? Определенное противоречие налицо. Видимо, законодателю придется возвращаться к уточнению или ст.1114, или ст.1117, или п.3 ст.1146 ГК РФ (не следует упускать из виду, что к моменту открытия наследства еще не всегда установлен в судебном порядке факт умышленных действий, указанных в п.1 ст.1117 ГК РФ.

. Распространяются ли правила п.3 ст.1146 ГК РФ на случаи, когда наследник был отстранен (по требованию заинтересованного лица) судом от наследования по закону вследствие того, что злостно уклонялся от выполнения лежащих на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п.2 ст.1117 ГК РФ)? Нет, не распространяются: необходимо исходить из буквального текста п.3 ст.1146 ГК РФ, а в нем речь идет только о наследниках, указанных в п.1 ст.1117 ГК РФ.

. Не препятствуют ли правила п.3 ст.1146 призванию к наследованию по закону неполнородных братьев наследодателя, если родитель наследодателя был в судебном порядке лишен родительских прав? Для правильного ответа на этот вопрос нужно иметь в виду следующие обстоятельства:

действительно, п.3 ст.1146 ГК РФ не допускает случаи наследования по праву представления в отношении потомков наследника, который не имел бы права наследовать по обстоятельствам, указанным в п.1 ст.1117 ГК РФ;

в соответствии с абз.2 п.1 ст.1117 ГК РФ не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они в судебном порядке были лишены родительских прав;

родители относятся к числу наследников первой очереди (ст.1142 ГК РФ);

братья и сестры (в том числе и неполнородные) относятся к наследникам второй очереди (п.1 ст.1143 ГК РФ). Они наследуют при условии, если нет наследников первой очереди.

Поэтому правила п.2 ст.1143 не парализуют правила п.1 ст.1146: при отсутствии наследников первой очереди (например, ввиду того, что родитель наследодателя был лишен родительских прав) наследует его неполнородный брат (наследник второй очереди)..

ГЛАВА 3. РЕЖИМ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА

3.1 История института выморочного имущества

Выморочное имущество (Bona vacantia, erblose Guter) - имущество, которое осталось после умершего лица, и на которое никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по завещанию, ни по праву наследования по закону. Имущества лиц, умерших без завещания, становятся выморочным труднее или легче в зависимости от того, в какой мере ограничен законодательством круг родственников, призываемых к наследованию по закону.

В современном обществе трудно найти оправдание для неограниченного призыва боковых родственников к наследованию. Предположение, что умерший мог желать оставить свое имущество такому дальнему родственнику, который часто впервые узнает о самом существовании умершего только по случаю открывшегося наследства, очевидно, натянуто; с другой стороны, в современном обществе имущества приобретаются индивидуальными усилиями, а не коллективным трудом родичей, и семейные имущества почти исчезли из развитого гражданского оборота.

Так как по ранее действовавшему законодательству выморочные имущества получают более или менее общеполезное назначение, то ограничение круга призываемых родственников соответствует интересам общества, как целого.

Однако в иностранных законодательствах этот круг еще обширен; так, у нас он определяется целым родом, без ограничения степенями родства, во французском праве ограничивается только 12-ю степенью родства, в австрийском - шестой линией (от третьего прадеда) и т.д.

Оставшись бесхозяйным, выморочное имущество поступает в собственность государства, в лице его казны, или же становится достоянием какого-либо общественного союза или благотворительного учреждения (общины, города, церкви, сословия, больницы, вспомогательной кассы и т.п.).

В истории русского законодательства право казны на выморочное имущество вполне утвердилось только к концу XVII в. В XVI и XVII вв. Преимущество пред казной имела церковь, которая выводила свое право из предположения, что умерший бездетно и без завещания желал, чтобы имущество его поступило в монастырь на вечное поминовение о его душе.

Боковые родственники и даже казна получали имущество умершего (выслуженные и родовые вотчины) не иначе, как выкупив его у церкви. Но из указа 1698 г. видно, что право казны на выморочное имущество уже не подлежит сомнению. В течение XVIII века это правило неоднократно подтверждалось и вместе с тем, как в прошлом, так и особенно в текущем столетии вырабатывались исключения в пользу учреждений и корпораций.

Имущество признавалось выморочным, если в течение десяти лет со дня третьей публикации в Сенатских объявлениях о вызове наследников никто не заявит своих прав на наследование. Родовые имущества признавались выморочными, когда нет наследников из того рода (отца или матери), откуда дошло к умершему имение; благоприобретенные же становятся выморочными, когда нет наследников из рода отца, ни единоутробных братьев или сестер, ни потомства от них.

В случае неявки наследников в полугодовой срок со дня последней публикации имение поступает в опекунское управление. Учреждение опеки являлось предварительной мерой в интересах казны; но этим ни мало не стесняется право наследников, которые явились бы в течение десятилетнего срока. Истечение этого срока само собою превращало выморочное имущество в собственность казны; ей не нужно было обращаться к суду для признания ее прав или выражать каким-либо внешним актом желание приобрести наследство, как это обязательно для обыкновенных наследников (т. е. момент открытия выморочности составлял и момент приобретения наследства).

В отличие от других наследников, казна несла ответственность за давно умершего только в пределах выморочного имущества.

Из общего правила, что выморочные имущества обращаются в государственную казну, был установлен ряд изъятий. Выморочные движимые имущества в пределах городских земель поступали в собственность городов; но и право городов уступало праву университетов и других учебных заведений министерства народного просвещения и ведомства, так как этим учреждениям принадлежало право на выморочные имущества, недвижимые и движимые, оставшиеся после лиц, служивших в них, или даже после их воспитанников.

Оживление исключительно-сословных притязаний дворянства в 1880-х гг. привело к изданию в 1883 году закона, по которому выморочные имущества после потомственных дворян обращались в собственность дворянского общества; недвижимые - в собственность общества той губернии, в черте которой они находятся, движимые - общества, в родословную книгу которого записан умерший.

Церковь, вообще говоря, не имела прав на выморочное имущество; но движимые выморочные имущества, оставшиеся по смерти духовных властей, обращаются в духовное ведомство; деньги после убитых или умерших в полку нижних чинов донского казачьего войска поступают в пользу приходской церкви станицы умершего; приданые деньги монахинь римско-католических монастырей поступали в пользу этих монастырей.

Выморочное имущество после сельских обывателей поступали в собственность сельского общества, к которому принадлежал умерший. Кроме того, право на выморочное имущество имели также отдельные специальные кассы; так эмеритальная касса морского ведомства имела право на выморочное имущество лиц, служивших в этом ведомстве; такое же право принадлежало войсковым кассам казачьих войск и друг.

Суммы, накопившиеся по частным взысканиям в разных судебных и присутственных местах, за получением которых не явится никто в течение 10 лет (в этом случае, как и вообще во всех случаях безвестного отсутствия владельца, выморочность строится на предположении), поступали в комитет призрения заслуженных гражданских чиновников.

По русскому обычному праву выморочность наступала крайне редко: за отсутствием родственников имущество отдалось лицу, которое всего ближе стояло к умершему. Выморочные имущества, превращенный путем публичной продажи в деньги, обращались в мирской капитал, а иногда целиком или частью в пользу церкви.

В губерниях Царства Польского выморочные имущества, без каких бы то ни было изъятий, поступают в пользу государства. Изъятий из этого правила не знало и финляндское уложение. В Прибалтийских губерниях с казной конкурировал университет, города - после обывателей без различия сословий, церковь - после священнослужителей.

В советский период развития наследственного права можно выделить два этапа:

. Декрет об отмене наследования установил преимущественное право государства на получение имущества умершего;

. На этап восстановления права наследования советский гражданский закон устанавливал небольшое количество очередей наследников, состоящих из ближайших родственников наследодателя. В связи с этим режим выморочного имущества предполагал большую возможность государства вступить в наследство, чем на современном этапе при существовании восьми очередей наследников.

3.2 Правовая природа выморочного имущества

До вступления в силу части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации «выморочное имущество» в законодательстве не употреблялось. Предпочитали говорить об имуществе, переходящее по праву наследования к государству. В то же время эти понятия отнюдь не равновелики. По праву наследования имущество может переходить к государству не только как к наследнику по закону sui generic, но и как к наследнику по завещанию. Между тем выморочное имущество переходит к государству именно как к наследнику по закону, что указанный термин удачно оттеняет.

Иногда высказывается мнение, что термин «выморочное имущество» юридически неточен, поскольку в случаях так называемой выморочности наследственного имущества в законе определено, к кому это имущество перейдет.

Нужно учитывать, что эти суждения высказывались в период, когда законодатель в кодифицированных актах 60-х годов отказался от использования указанного термина, который до этого широко применялся, впоследствии чего возникла потребность подвести под эту новеллу теоретическую базу.

Дело, однако, не только в этом. Такое отношение к термину «выморочное имущество» вызвано тем, что зачастую не проводится различия между бесхозяйны имуществом, с одной стороны, и выморочным, с другой. Необходимость проводить это различие, с которым связаны практические последствия, убедительно показана в статье Н.В. Орловой.

Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество относится к первоначальным, на выморочное - к производным способам приобретения права собственности.

Отметим еще раз, что имущество может перейти к государству в порядке (по праву) наследования не только по закону, но и по завещанию. Применение понятия «выморочное имущество» как раз и позволяет в составе имущества, переходящего по праву наследования к государству, выделить то, которое переходит к государству как к особому наследнику по закону потому, что других наследников ни по закону, ни по завещанию нет.

При этом легализация понятия «выморочное имущество» никак не отражается на наследственных правах Российского государства в отношениях с иностранным элементом, если в законе прямо предусмотрено, что указанное имущество переходит к государству в порядке наследования.

Законодательство зарубежных стран также неоднозначно подходит к правовому статусу выморочного имущества. Приведем пример. В современном праве - концепция общего права, согласно которой имеет место отказ от права на персональное имущество (движимость). Данное положение закреплено в законах различных штатов, касающихся отказа от персонального имущества. В Законе о единообразном отчуждении бесхозного имущества (Национальная конференция мировых судей по вопросам единого законодательства штатов, г. Омаха, штат Невада) учитываются следующие виды имущества: депозиты, а также содержание сейфов для хранения ценностей в банковских и фин. учреждениях; средства, находящиеся в компаниях по страхованию жизни и подлежащие выплате по пожизненным контрактам, контрактам об аннуитете, дарственной; депозиты и возмещение расходов коммунальными компаниями по коммунальному обслуживанию; дивиденды в денежной форме и форме акций, а также любые проценты, выплаты в погашение основного долга, прибыль, распределение и т. п.; имущество ликвидируемых организаций; имущество, находящееся у доверенных лиц; имущество, удерживаемое судом, государственными служащими и ведомствами; а также любое др. личное имущество, как материальное, так и нематериальное Законодательство, касающееся передачи государству банковских депозитов лиц, умерших без завещания, основано на представлении о том, что по истечении законодательно определенного срока, в течение которого не происходит движения средств по депозиту, можно предположить, что владелец данного депозита умер без составления завещания и без наследников. В законодательстве штатов существует тенденция к комплексному закреплению передачи государству имущества умершего без завещания; сжатым по форме примером является законодательство штата Монтана: «В случае, когда правовой титул на какое-либо имущество не может быть передан вследствие отсутствия наследников или ближайших родственников, оно передается штату. Все находящееся в границах штата имущество, которое не принадлежит никакому лицу, является собственностью штата».

3.3 Порядок наследования выморочного имущества

Гражданский Кодекс Российской Федерации вводит исключенное из законодательства советского периода понятие «выморочного имущества». Данное понятие относится к наследованию имущества государством в силу закона. При наследовании по завещанию данное понятие неприменимо.

В соответствии с п.1 ст 1151 ГК РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст.1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным.

Наследники могут быть отстранены от наследования, если они будут в судебном порядке признаны недостойными наследниками на основании ст.1117 ГК РФ. П. 1 указанной статьи говорит о том, что не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли в наследстве, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебно порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Российское государство имеет сложную, двухуровневую структуру, включающую в себя Российскую Федерацию и ее субъектов. Согласно пункту 2 статьи 1151 ГК РФ право наследования по закону признается только за Российской Федерацией. Субъекты РФ, а также муниципальные образования могут наследовать по завещанию.

Принятие выморочного имущества следует рассматривать не только как право, но и как обязанность государства, то есть государство не может в отличие от других наследников отказаться от его принятия. Представляется, что принятие государством наследства возможно и по истечении сроков, определенных статьей 1154 ГК РФ. В остальном права и обязанности государства аналогичны правам и обязанностям иных наследников. Государство наделено правом получения свидетельства о праве на наследство (статья 1162 ГК РФ).

Приобретение права собственности на имущество в результате наследования относится к производным основаниям возникновения права собственности, поэтому имущество передается государству со всеми имеющимися обременениями. Государство, как и другие наследники, отвечает в пределах стоимости наследственного имущества по долгам наследодателя (статья 1175 ГК РФ).

Характеризуя правила п.2 ст.1151 ГК РФ, нужно иметь в виду, что:

) выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону именно к Российской Федерации (а не к ее субъектам, не к муниципальным образованиям). Однако это общее правило; законом может быть предусмотрено иное;

) иностранные государства не могут наследовать выморочное имущество (им наследство может быть только завещано);

) применяя нормы о переходе выморочного имущества в собственность Российской Федерации, необходимо руководствоваться действующей следующими правилами:

а) документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом, или судебное решение, вынесенное по иску прокурора или налогового органа;

б) имущество, переходящее по наследству к государству, передается налоговым органам, которые принимают меры к его охране и оценке. Они же контролируют своевременность передачи им наследственного имущества;

в) нотариальный орган направляет налоговому органу (получившему свидетельство о праве государства на наследство) опись этого имущества за подписью государственного нотариуса, понятыми, другими лицами, принимавшими участие в описи. В такой описи необходимо отразить произведенные за счет наследственного имущества расходы. Работник налогового органа принимает это имущество на учет, о чем в описи делается отметка;

г) в случае утраты части наследственного имущества налоговый орган принимает меры к внесению в бюджет соответствующей суммы;

д) оценка наследственного имущества производится комиссией, состоящей из представителей налогового органа и организации, которой это имущество передается для реализации или использования в 5-дневный срок со дня принятия его на учет налоговым органом. При этом определены цены, из которых нужно исходить, оценивая наследственное имущество, а также предусмотрена возможность приглашения экспертов и специалистов-оценщиков. О произведенных описи и оценке составляется акт описи и оценки наследственного имущества. Форма этого акта должна соответствовать установленной форме.

Реализация наследственного имущества осуществляется налоговыми органами. При этом строения (в т.ч. жилые дома) безвозмездно передаются в ведение органов местного самоуправления. Определен и порядок реализации книг, животных, основных средств, иного имущества, переходящего по наследству государству.

Запрещается передача взятого на учет наследственного имущества во временное пользования другим лицам, а также приобретение этого имущества налоговыми органами или их работниками.

Необходимо зачислить в соответствующий бюджет суммы, вырученные от реализации наследственного имущества.

Возврат наследственного имущества производится в случае признания судебными органами свидетельства о праве государства на наследство недействительным или отмены судебного решения о передаче имущества по праву наследования государству. Возврат имущества осуществляется в натуре, а при невозможности этого из бюджета возмещается сумма стоимости имущества.

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом.

Поскольку не всегда целесообразно оставление унаследованного имущества в собственности государства, законом должны быть определены основания и порядок передачи этого имущества субъектам РФ и муниципальным образованиям. Например, в муниципальную собственность целесообразно передавать жилые помещения в домах муниципального жилищного фонда и жилые помещения в домах ЖСК. Однако это не означает, что субъекты РФ и муниципальные образования будут признаваться наследниками, так как в пункте 3 статьи 1151 ГК РФ предусматривается передача не права на принятие наследства, а самого наследственного имущества. При принятии наследства указанные субъекты и их органы могут действовать от имени государства в рамках предоставленных им полномочий.

Применяя правила п.3 ст.1151 ГК РФ, нужно обратить внимание на то, что:

) порядок наследования и учета выморочного имущества будет определяться федеральным законом. Пока такого закона нет по вопросам, касающимся учета выморочного имущества, см. Постановление Совмина СССР от 29.06.1984 N683;

) тем же законом будет определен порядок передачи выморочного имущества субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям;

) Правительство РФ приняло постановление от 19.04.2002 N260 «О реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства».

В соответствии с пунктом 3 статьи 1151 Гражданского кодекса РФ, порядок наследования и учёта выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется законом. Однако никакого специального закона на данный счёт не существует. На данный счёт существует Инструкция Минфина СССР от 19.12.84 №185 «Инструкция о порядке, учёта, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества перешедшего по праву наследования к государству, и кладов». В пункте 10 указано следующее. При переходе к государству имущества по праву наследования нотариальный орган направляет соответствующему налоговому органу, получившему свидетельство о праве государства на наследство, опись этого имущества, подписанную нотариусом, понятыми и заинтересованными лицами (если они принимали участие в описи).

После получения свидетельства о праве государства на наследство и соответствующей описи работник налогового органа в присутствии ответственного хранителя и представителя жилищно-эксплуатационной конторы, домоуправления проверяет наличие наследственного имущества в помещениях, в которых оно находится, и принимает его от ответственного хранителя на учет, о чем в описи этого имущества, полученной от нотариального органа, делается соответствующая отметка. Таким образом, нотариусом выдаётся свидетельство о праве на наследство на имя Российской Федерации. Органом, которому передаётся вымороченное имущество, является Инспекция по налогам и сборам РФ.

В соответствии со ст.1151 вступившей 01.03.2002 г. в силу третьей части Гражданского Кодекса РФ регистрация прав на выморочное имущество осуществляется учреждением юстиции в собственность Российской Федерации (согласно Постановлению Правительства РФ от 31.08.00 г. №648 полномочным представителем Российской Федерации выступает Мингосимущество РФ или назначенный им территориальный орган).

Повторимся, что порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований определяется законом.

До введения в действие вышеуказанного нормативного акта и урегулирования вопроса относительно органа, полномочного представлять документы на государственную регистрацию прав на выморочное имущество, регистрацию следует проводить в соответствии с нормативно-правовыми актами по наследственным правоотношениям в части, не противоречащей новому законодательству (ст.1 ФЗ от 26.11.2001 г. №147-ФЗ, ст.1151 ГК РФ), т.е. на основании заявления налогового органа. При регистрации вышеуказанных прав истребовать документы, необходимые при регистрации прав на основании свидетельства о праве на наследство по закону.

При внесении записей в ЕГРП в графе «правообладатель» необходимо указывать: «Российская Федерация».

Заключение

Итак, по итогам проведенного исследования можно сделать ряд основополагающих выводов, характеризующие институт наследования по закону как одного из оснований наследования в Российской Федерации:

. Наследование по закону регулируется нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации в соответствующем разделе и относится к отрасли наследственного права.

. Гражданское правовое регулирование наследования по закону тесно взаимодействует с семейным законодательством, в частности в Семейном Кодексом Российской Федерации, поскольку наследование по закону тесно связано с вопросом о родственных отношениях наследодателя с потенциальными наследниками.

. Законодатель ставит наследование по закону по значимости на второе место после наследования по завещанию, определяя возможность наследования по закону только в случае отсутствия письменного распоряжения самого наследодателя по вопросу о дальнейшей судьбе его имущества после его смерти.

. В силу того, что наследодатель на момент своей смерти может иметь довольно большое количество родственников, законодатель объединяет их определенные группы в очереди наследников, исходя из принципа степени родства потенциального наследника к наследодателем. Указанный принцип позволяет предположить волю наследодателя относительно судьбы своего имущества.

. Действующий Гражданский Кодекс Российской Федерации устанавливает намного больше очередей наследников по сравнению с ранее действующим с целью сокращения случаев перехода имущества наследодателя к государству в качестве выморочного. Однако, на мой взгляд, такое разнообразие очередей наследников и возможных родственников наследодателя значительно усложняет правоприменительную практику и создает определенную путаницу, а также увеличивает количество дел в суде об установлении факта родства.

. Законодатель, устанавливая несколько очередей наследников, вводит принцип наследования каждой очередью при условии отсутствия наследников предыдущих очередей. Кроме того, наследники одной очереди наследуют в равных долях.

. Действуя из соображений максимально точного исполнения предполагаемой воли наследодателя, законодатель, однако, предусматривает случаи закрепления за определенными категориями лиц обязательной доли в наследстве не зависимо от действительной или предполагаемой воли наследодателя.

. И, наконец, при отсутствии всех наследников по закону либо, когда по тем или иным причинам они не могут наследовать или принять наследство, законодатель предусматривает процедуру признания наследуемого имущества выморочным и перехода его к государству, расценивая его в данном случае как наследника к определенными специфическими свойствами.

Список использованных нормативных правовых актов и литературы:

1. Конституция Российской Федерации, принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.

. Часть 3 гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ.

. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ.

. Федеральный закон от 14 мая 2001 г. №147 "О внесении изменений и дополнений в ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР" // Собрание законодательства РФ. 2001. № 21. Ст. 2060.

. Информационное письмо Главного Управления Федеральной регистрационной службы по Москве «О порядке оформления выморочного имущества в собственность Российской Федерации» от 22.07.02г.

. Брун М.. Выморочное имущество // Информационная справочная система С. Самойлова. www.spravochnik.bestof.ru

. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М., 1967; Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. Кишинев, 1973

. Гражданское право. Том 2, отв. Ред. Е.А. Суханов. - М.: - 2002 г.

. Гражданское право. Том 3. Учебник. 3-е изд., пераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2001.

. Гуев А.Н. Постатейный комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: ИНФРА-М, 2002.

. Иванова С. «Наследники «скользящей» очереди» // Журнал «Домашний адвокат». №20. 2004.

. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958.

. Леонова Л. «Вторичные наследники» // Журнал «Домашний адвокат». №15. 2002.

. Маслович А. Наследование по завещанию и закону // Сборник АКДИ. - 2002.

. Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М., 1997.

. Мельникова М.П. К вопросу о понятии наследования по дореволюционному праву // Актуальные вопросы российского законодательства. Материалы научно-практической конференции. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000.

. Мельникова М.П. Наследование по закону в России от Свода законов до Гражданского Кодекса РСФСР 1964г. Материалы научно-практической конференции. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001.

. Наследственное право: Учебное пособие // Allpravo.ru - 2003.

. Орлова Н.В. Правовая природа выморочного имущества // Вопросы советского гражданского права. М., 1955.

. Переход выморочного имущества государству // Энциклопедия: www.cofe.ru

. Плужникова А.В. «В очереди за наследством» // www.internet.ru

. Сергеева Г. «Наследники, встаньте в очередь» // Парламентская газета. №22. 2002.

. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2002.

. Телюкина М.В. Комментарий к разделу 5 Гражданского кодекса РФ // Законодательство и экономика. - №8,9. - 2002.

. Шершенсвич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1911; . Гойхбарг А.Г. Сравнительное семейное право. М., 1925.

. Щербина Н.В. «Субъекты наследственного права» // Журнал «В мире права». №»1. 2002.

Похожие работы на - Наследование по закону

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!