Права авторов изобретений, патентообладателей и их защита

  • Вид работы:
    Другое
  • Предмет:
    Другое
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    68,94 kb
  • Опубликовано:
    2012-03-30
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Права авторов изобретений, патентообладателей и их защита

Федеральное агентство по образованию

Московский государственный университет экономики, статистики  и  информатики (МЭСИ)

Институт права и гуманитарного образования


     Специальность          021100                                    кафедра______________

                                                                (код)                                                                                                     (аббревиатура)


ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему Права  авторов  изобретений, патентообладателей и их защита


    

Студент                     Осьмачка Андрей Сергеевич              ________________

Руководитель            Бойко  Наталья Семеновна                 ________________

Рецензент                  Янюшкина  Татьяна Николаевна        ________________

Заведующий кафедрой _____________________________________________

 

 

 

 

 

Москва 2005г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                                             3

Глава 1 История развития авторского права в России                                                  5

Глава 2 Авторское право. Права авторов изобретений                                                 9

2.1 Изобретение                                                                                                                 9

2.2 Автор изобретения                                                                                                    10

2.3 Авторское право                                                                                                        12

2.4 Субъекты  авторского права                                                                                     19

2.5 Объекты авторского права                                                                                       24

Глава 3 Патентное право                                                                                                28

3.1 Патентная чистота                                                                                                     28

3.2 Принципы патентного права                                                                                    35

3.3 Объекты патентного права                                                                                       39

3.4 Субъекты патентного права                                                                                     46

3.5 Оформление патентных прав                                                                                   49

Глава 5 Защита и охрана прав авторов и патентообладателей                                   54

Заключение                                                                                                                      63

Список используемых источников                                                                                67














ВВЕДЕНИЕ

Авторское право в России появилось лишь в начале 19 веке (1828), где право автора на созданное им произведение трактовалось как право собственности, которым можно торговать [18,С.8] Сто семьдесят шесть лет, прошедших с того дня, это сравнительно небольшой отрезок времени для развития отрасли права. Некоторые проблемы, поднимаемые в прошлом веке актуальны и сегодня. Если юридическая конструкция многих правовых институтов, давно получивших силу в гражданском обществе, как, например, права собственности, далеко не успела выясниться, составляет предмет спора для ученых, то тем более можно ожидать отсутствия определенности в построении такого молодого института, как авторское право [30,С.28].  "С тех пор, — замечает профессор Табашников, — как положительные законодательства приняли это злополучное право под свою защиту, оно носится по горизонту науки безо всякого определенного назначения, и по дуновению того или иного ученого или легко передвигается с одного места на другое, или же парит в пространстве, подобно птице, высматривающей место, куда ей удобнее было бы спуститься."

Сегодня авторское право, нормы которого регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки и искусства, большинство российских ученых справедливо рассматривают в качестве особого института гражданского права [27,С.3]. Такого же мнения придерживался в своих работах Г.Ф. Шершеневич, критикуя бытующие в его время теории, такие как "теория, признающая авторское право за право собственности", "теория, основывающая авторское право на договоре между автором и публикой", "теория, считающая авторское право правом личности" и "теория, отвергающая субъективное авторское право" [30,С.14]. 

Институт авторского права заключает в себе специальные и своеобразные черты, отличающие его от всех других институтов гражданского права. Институтом этим охраняются не только имущественные интересы авторов, но также и их права и интересы личные — нравственные и духовные. Вместе с тем этим институтом затрагиваются интересы общественные — интересы культуры и просвещения. Благодаря этому правоотношения, нормируемые законом об авторском праве, выходят далеко за пределы частногражданских отношений и приобретают исключительный интерес — как юридический, в виду своеобразной правовой конструкции этого права, так и общественный, в виду предъявляемых к нему требований культурно-просветительского свойства [22,С.8].

Авторское право регулирует отношения, связанные с производством и обменом результатов интеллектуального труда, которые сохраняются вне трудового процесса. Вместе с тем создаваемые произведения не отделимы от их авторов, и поэтому права последних носят личный и исключительный характер. Данные обстоятельства оказывают существенное влияние на правовое регулирование авторских отношений, предопределяя выделение норм авторского права в относительно самостоятельное подразделение [27,С.3].

ГЛАВА 1   ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА В

      РОССИИ

Первый закон об авторском праве был принят в Англии в 1710 году. В России же первые  законы, регулирующие авторские отношения были приняты в 1828 году. Дело в том, что книгоиздательское дело в России вплоть до конца 18 века считалось государственной монополией. Лишь потом появляются первые частные типографии, но доминирующее положение государства сохраняется еще несколько десятилетий. Отсутствие конкуренции в России между книгоиздателями послужило причиной тому, что не было объективных предпосылок для появления авторского права.

На всем протяжении истории в России господствовала цензура. Причем на первых порах становления авторского права, привилегии на издание произведений выдавались не авторам, а издателям, а цензуру совершенно не интересовало, обладают ли издатели соответствующими правами на произведения. Только грубые нарушения со стороны некоторых издательств — сознательное введение публики относительно авторов распространяемых книг вынудило правительство принять соответствующие меры.

В Цензурном уставе 22 апреля 1828 г. впервые помещены 5 статей о сочинителях и издателях книг в виде приложения к Цензурному уставу. Издано того же числа Высочайше утвержденное Положение о правах сочинителей. По этому закону, составляющему основу дальнейшего законодательства, срок авторского права определен в 25 лет со смерти автора [22,С.55]. Затем последовало утвержденное мнение Государственного Совета 8 января 1830г. "О правах сочинителей, переводчиков и издателей", дополнившие правила 1828 г., решив вопрос об охране статей в журналах, частных писем, хрестоматий и т.д. В этом законе право сочинителей признается уже правом собственности, и постановлено, "что если сочинитель или его правопреемник сделает новое издание книги за пять лет до истечения срока исключительного права, то право сие остается в его пользу еще на десять лет сверх двадцатипятилетнего срока". Наконец, в 1857 году Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 15-го апреля 25-летний срок продлен до 50 лет.

Постановления о музыкальных и художественных произведениях были изданы еще позже, именно: Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета 9 января 1845 года правила о сочинителях дополнены были постановлениями, относящимися к музыкальной собственности, а 1 января 1846 года было издано «Высочайшее утвержденное Положение о собственности художественной» [22,С.55].

К концу 19 века стало совершенно очевидно, что частичное усовершенствование правил об авторском праве не в состоянии обеспечить эффективную защиту интересов авторов и пользователей произведений. В 1897 г. Государственный Совет принял решение безотлагательно приступить к подготовке нового закона. Понадобилось более 13 лет, чтобы закон был принят 20 марта 1911 года. Он назывался "Положением об авторском праве" и был составлен на основании лучших западноевропейских законодательств того времени, с отражением, однако, традиционного для российского авторского права более низкого уровня охраны авторских прав. В законе раскрывались основные понятия — круг охраняемых объектов, срок действия авторского права, вопросы правопреемства, возможные нарушения авторских прав и средства защиты, также закон содержал отдельные главы, посвященные авторским правам на литературные, музыкальные, драматические, художественные, фотографические произведения. В особой главе регламентировались основные правила и условия издательского договора. Закон впервые закрепил право авторов на перевод их произведений.

Являясь значительным шагом в развитии авторского права, закон вывел Россию на приемлемый для цивилизованного общества уровень регулирования творческих правоотношений [27,С.12].

Октябрьская революция не могла не оказать существенного влияния на авторское право. Внедряя в жизнь нормы, согласующиеся с большевистскими взглядами, ЦИК отменил все прежнее гражданское законодательство России. И уже 29 декабря 1917 г. увидел свет новый советский закон об авторском праве "О государственном издательстве". Декрет, "учитывая книжный голод в стране", предложил народной комиссии по просвещению приступить немедленно к широкой издательской деятельности и выпустить в первую очередь дешевые издания русских классиков. Сочинения тех из писателей, по которым срок авторского права истек, должны были быть переизданы без особых формальностей. Однако и в отношении других писателей декрет предоставил комиссии по просвещению право объявлять государственной монополией сроком не более чем на пять лет сочинения, которые подлежат изданию. Декрет объяснял, что эти произведения переходят таким образом "из области частной собственности в область общественности" [20,С.22]. Продолжил эту линию декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 26 ноября 1918 г. "О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений". Он предоставлял возможность признавать достоянием РСФСР любые произведения, а авторам произведений, объявленных государственным достоянием, обеспечивался гонорар по установленным ставкам, а в соответствии с декретом "Об отмене наследования" от 27 апреля 1918 г. декрет от 26 ноября отрицательно решил вопрос о переходе авторского права по наследству, [15,С.24]. Однако наследникам гарантировалось содержание в размере прожиточного минимума. Декрет от 10 октября 1918 г. "О прекращении силы договоров на приобретение в полную собственность произведений литературы и искусства" объявил недействительными все договоры издательств с авторами, по которым литературные, художественные или музыкальные произведения перешли в полную собственность издательств [20,С.26].

Следующий этап развития авторского права связан с принятым 8 октября 1928 г. Законом "Об авторском праве". Право авторов на созданное ими произведение в большинстве случаев стало пожизненным, использование произведений допускалось только на основе договоров с авторами. И, тем не менее, не считался нарушением авторского права перевод произведения, публичное исполнение опубликованных произведений с выплатой автору гонорара. Однако по сравнению с периодом военного коммунизма данный этап следует рассматривать как период постепенного восстановления и расширения авторских прав [28,С.14].

В начале 60-х годов в ходе проводившейся в тот период кодификации законодательства нормы авторского права были существенно пересмотрены в направлении дальнейшего расширения прав авторов и укрепления их позиций в отношениях с организациями, использующими их произведения. В 1973 г. СССР становится участником Женевской конвенции об авторском праве и в советском законодательстве впервые закрепляется право автора на перевод произведения, срок действия авторского права после смерти автора возрастает до 25 лет, расширен круг субъектов авторского права.

В связи с распадом Советского Союза многие нормы авторского права, которые значительно расширяли права авторов, исключив свободное использование произведений в кино, на радио и телевидении, а также публичное исполнение без согласия автора, продлили срок действия авторского права до 50 лет после смерти автора и вступили в силу лишь в июле 1992 г., как раздел V Основ гражданского законодательства.

И вот 3 августа 1993 г. вступил в действие Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах", с принятием которого утратил силу раздел IV Основ гражданского законодательства.










ГЛАВА 2  АВТОРСКОЕ ПРАВО, ПРАВА АВТОРОВ

ИЗОБРЕТЕНИЙ

2.1 АВТОР ИЗОБРЕТЕНИЯ

Автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом которого изобретение создано. Ес­ли в создании изобретения принимали творческое уча­стие несколько физических лиц, все они признаются авторами (соавторами), а порядок пользования права­ми, принадлежащими соавторам, определяется согла­шением между ними.

Не признаются авторами физические лица, не внесшие творческого вклада в создание изобретения, оказавшие ав­тору только техническую, организационную, материальную или юридическую помощь.

Заявка на выдачу патента подается автором, работодате­лем или правопреемником (заявителем) в Патентное ве­домство ст.15 [6].

Работодатель. В том случае, если изобретение создано работником в связи с выполнением им служебных обязан­ностей или полученного им от работодателя служебного задания, заявка на изобретение подается работодателем. Ему же принадлежит право получения патента, если дого­вором между работником и работодателем не предусмот­рено иное ст. 8 [6].

Связано такое положение с тем, что современное произ­водство весьма сложное, наукоемкое и затратное, что весьма затрудняет (хотя и не исключает) возможности изобретате­лей-одиночек по получению специальных знаний, наблю­дений, результатов испытаний.

Такие исходные знания получают в результате работы целых коллективов, проведения многочисленных опытов, обработки их результатов с применением вычислительной техники. Поэтому фактически материальные затраты по организации и проведению исследования несет работода­тель, и поэтому именно ему предоставляется право на по­лучение патента. По той же причине в Патентном законе использовано понятие служебного изобретения, сделанного автором или авторами при исполнении своих служебных обязанностей или при получении от работодателя служеб­ного задания. В соответствии с Законом между работником и работодателем предусмотрено заключение договора, в котором определяется величина вознаграждения и условия его выплаты.

Вместе с тем, если работодатель в течение четырех ме­сяцев с даты уведомления его автором о создании изобре­тения не подаст заявку в Патентное ведомство, не переус­тупит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении изобретения в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя  ст. 8 [6].

2.2 ИЗОБРЕТЕНИЕ

#G0Изобретение - новая совокупность приемов и способов действий в любой #M12291 841502678области#S человеческой деятельности, направленная на достижение поставленной цели. изобретения, в отличие от приобретения, обозначает обретение #M12291 841500258автором#S #M12291 841502481определенного#S жизненного блага не путем присвоения ранее существовавших материальных и нематериальных ценностей одним из известных способов (покупкой, изготовлением и пр.), а в результате творческой,  в первую очередь мыслительной деятельности, самовыражения автора. Как результат духовного творчества, изобретение всегда нематериально, однако с его помощью могут создаваться материальные предметы: произведения искусства, науки, техники и пр. Изобретениями называли свои музыкальные композиции Джованни Баттиста Витали, Франческо Антонио Бонпорти, Иоган Себастьян Бах и другие композиторы. В зависимости от того, в какой #M12291 841502678области#S творчества действует автор, изобретение может защищаться #M12291 841500246авторским правом#S на художественные, литературные, научные произведения и #M12291 841502587патентным#S #M12291 841500049правом#S, которое охраняет изобретения, имеющие технический характер. Термин изобретение стал преимущественно применяться к техническим новшествам с 12 в, когда в промышленно передовой для того времени Англии создавались новые отрасли производства и развивалась практика передачи технологий. [33]. В настоящее время термин изобретение употребляется исключительно для обозначения новых способов #M12291 841501171решения#S научных и технических задач. Упомянутые задачи могут решаться как техническими средствами, например, путем создания нового оборудования, изготовления ранее неизвестного вещества, так и путем внедрения новых методов организации труда. Изобретение охраняется авторским #M12291 841500049правом#S с момента создания изобретения и патентным #M12291 841500049правом#S с даты выдачи патента. Патентной охране в России в соответствии с #M12293 0 9004779 78 1187444748 4266313284 2898067680 2746372374 4253779311 2889568117 1120581982п.2.ст.4 Патентного закона#S подлежат- изобретения, содержащие устройство изделия, способы выполнения действий над материальными объектами, структуру вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и #M12291 841502322животных#S полученные искусственным путем, а также применение известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. Законодатель не распространяет патентную охрану на изобретения, представляющие собой организационные решения, к которым в соответствии с #M12293 1 9004779 79 1187444748 2822 4253779285 1238544340 4294967294 3268004517 2556909680п.3 ст.4 Патентного закона#S РФ отнесены: научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий, решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологии интегральных микросхем. Изобретениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали патентная охрана не предоставляется. Изобретения, относящиеся к новым сортам растений и породам животных охраняются Законом о #M12291 841500337селекционных достижениях#S. Несмотря на то, что понятие изобретение является родовым для всех объектов патентного #M12291 841500049права#S, его формально-логическое определение отсутствует в #M12291 841500603законодательстве#S. Для того, чтобы отграничить способы решения технических задач техническими средствами от организационных способов решения тех же задач, применяется определение изобретения, как технического решения задачи в одной из #M12291 841502678областей#S хозяйственной деятельности человечества, осуществленного с помощью технических средств. Указанные существенные признаки являются необходимыми, но не достаточными для признания изобретения патентоспособным. Законодатель устанавливает три признака #M12291 841502591патентоспособности#S изобретения: новизна, #M12291 841500704изобретательский уровень#S и промышленная применимость. Новизна изобретения определяется через неизвестность точно такого же технического решения на дату регистрации заявки на патент в патентном ведомстве [32]. Новизна определяется по приоритету изобретения, т.е. - по общественному знанию, представленному публикациями, либо действующими патентами и доступному для публики до даты изобретения. Новизна бывает абсолютная и относительная. Под абсолютной новизной изобретения понимается неизвестность технического решения во всем мире. Относительная новизна определяется через неизвестность предложенного технического решения в стране патентования. В большинстве стран, в том числе и в России действует принцип абсолютной мировой новизны изобретения.В США § 102 Раздела 35 #M12291 841501227Свода законов#S предпочтение отдано относительной новизне. Поэтому в США невозможно оспорить патент на известное в другой стране техническое решение, если будет доказано, что на момент выдачи патента в США не было сведений о существующем в мире сходном техническом решении. [25,С.64]. Промышленная применимость изобретения оценивается через возможность его использования в одной или нескольких отраслях хозяйственной деятельности любым специалистом помимо автора. Если предложено техническое решение задачи, эффект от применения которого может получить только сам автор в силу личных исключительных качеств, которыми не может обладать любой человек даже после обучения, то такое изобретение не отвечает требованиям промышленной применимости.

2.3 АВТОРСКОЕ ПРАВО

Авторское право представляет собой совокупность норм гражданского и иных отраслей права, которые регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Применительно к конкретным лицам авторское право понимается как совокупность принадлежащих автору имущественных и личных неимущественных (духовных) прав в отношении созданного им творческим трудом произведения науки, литературы и искусства, обладающим новизной и оригинальностью.

Одной из основных функций авторского права является создание правовых, имущественных и иных условий для эффективной творческой деятельности в сфере науки, литературы и искусства, обеспечение реальных возможностей автору для признания и защиты его права на созданное его творческим трудом произведение.

Наряду с этим не менее значимой функцией авторского права является создание правовых, материальных и иных условий для использования произведения науки, литературы и искусства максимально широким кругом лиц.

То есть авторское право решает проблему разумного сочетания прав автора на произведение и возможностью использования его обществом.

Авторское право в России регулируется и охраняется Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» № 5351-I от 09.07.93 г. В Законе прямо указывается, что авторское право носит исключительный характер, из чего следует, что объекты авторского права – это, по сути, объекты интеллектуальной собственности.

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы, искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме:

- устной (публичное произнесение, публичное исполнение и так далее);

- звуко - или видеозаписи (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и так далее);

- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и так далее);

- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и так далее);

- в других формах [7].

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Для того чтобы произведение охранялось авторским правом, необходимо, чтобы оно было оригинальным. Идеи произведения, его содержание не обязательно должно быть новыми, но форма выражения этих идей должна быть оригинальным произведением автора.

Произведение должно охраняться независимо от его ценности и достоинств и даже независимо от своего назначения, так как цели использования произведения не имеют никакого отношения к его охране.

Произведения, которые подлежат охране авторским правом, должны быть оригинальными результатами творчества. Это означает, что они должны появиться на свет в творческой лаборатории автора, причем их не следует проверять на новизну и качество. Произведение охраняется даже тогда, когда оно не является произведением литературы или искусства в буквальном понимании [7].

По российскому законодательству, не охраняются авторским правом информационные сообщения о событиях и фактах, официальные документы – законы, судебные решения и их официальные переводы, произведения народного творчеств, а также государственная символика и денежные знаки.

ЛИЧНЫЕ НЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА АВТОРОВ. В связи с созданием как обнародованного, так и необнародованного творческого произведения автор приобретает определенные личные права неимущественного характера. Международным и российским законодательством указанные права признаются исключительными, поскольку только у автора или его правопреемника имеются особые полномочия по использованию произведения.

В соответствии со ст.15 Закона об авторском праве в отношении его произведения принадлежат следующие личные неимущественные права:

- право авторства – право признаваться автором произведения. Право авторства может принадлежать только действительному создателю произведения и не может передаваться ни по каким основаниям, в том числе и по завещанию. От данного права нельзя и отказаться, поскольку оно возникает у автора в связи с созданием им произведения;

- право на имя, т.е. право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т.е. анонимно. Указанное право также является личным правом автора, которое не может кому-либо передаваться, но реализуется только при обнародовании произведения. При подготовке произведения в порядке выполнения служебного задания наряду с непосредственным автором может быть обозначено и наименование организации, по поручению которой выполнена данная работа;

- право на обнародование, т.е. право обнародовать или разрешить обнародовать произведение в любой форме;

- право на защиту репутации автора, т.е. право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора.

Личные неимущественные права автора принадлежат автору независимо от его имущественных прав, сохраняются за ним даже в случае уступки исключительных прав на использование произведения и охраняются бессрочно. Они не могут перейти и не могут быть переданы иным лицам, в том числе по наследству, по авторскому и иному договору, поскольку по смыслу норм закона являются неотчуждаемыми [27,С.31].

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА АВТОРА. В соответствии со ст.16 Закона об авторских правах автору в отношении его произведения принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом. Право на использование произведения - это право автора самому выбирать тех, кто будет иметь к нему доступ. Открывая общественности доступ к произведению, автор сам определяет и те способы, с помощью которых его произведение будет использовано. При этом произведение может быть использовано как в своей первоначальной форме, которую придал ему автор, так и в измененной форме – в виде переработки или перевода. За автором же остается право решать, будет ли воспроизводиться первоначально избранная им материальная форма произведения, например переиздание книги, или последующее использование будет иметь иную форму.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА на использование произведения означают, в частности, право осуществлять или разрешать следующие действия:

- воспроизводить произведение, т.е. изготавливать один или более экземпляров произведения или его части в любой материальной форме и любым образом (право на воспроизведение);

- распространять экземпляры произведения (право на распространение) любым способом: продавать, сдавать в прокат и т.д.;

- импортировать экземпляры произведения (право на импорт) в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав;

- публично показывать произведение (право на публичный показ);

- публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);

- сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир (право на передачу в эфир);

- сообщать произведение для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);

- переводить произведение (право на перевод);

- переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку) [7].

Имущественные права на использование произведения, в отличии от неимущественных прав, могут быть переданы (уступлены) другим лицам на основе авторского договора либо по праву наследования и носят срочный характер, поскольку срок действия указанных авторских прав ограничен законом (в течении всей жизни автора и 50 лет после его смерти). Если автор произведения работал во время войны или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав увеличивается на четыре года. В случае, когда автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, срок охраны авторских прав начинает действовать с 1 января года, следующего за годом реабилитации. Такое право предоставлено наследникам автора в связи с тем, что репрессированные авторы не могли реализовать принадлежащее им право по вполне объективным причинам.

В отличии от иных авторских прав, право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану указанных прав после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.

При отсутствии таких указаний охрана права авторства, право на имя и права на защиту репутации автора после его смерти осуществляется его наследниками или специально уполномоченным органом РФ, который осуществляет такую охрану, если наследников нет или срок действия их авторских прав истек.

По истечении срока действия авторского права на произведение науки, литературы и искусства указанные произведения переходят в общественное достояние.

Также считаются перешедшими в общественное достояние произведения, которым на территории РФ никогда не предоставлялась охрана.

Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения, но и при этом должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора.

СМЕЖНЫЕ С АВТОРСКИМИ ПРАВА. Смежные права представляют собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием исполнений и постановок, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания.

Существуют три типа прав, которые обычно называют смежными правами:

- право исполнителя произведения на исполнение;

- право изготовителя фонограммы на фонограмму;

- право вещательных организаций на радио- и телепередачи.

Особенностью большинства смежных прав является их производность и зависимость от прав создателей творческих произведений. Лишь в тех случаях, когда исполняется, записывается или передается не охраняемое законом произведение или иной объект, не являющийся результатом творческой деятельности, смежные права имеют самостоятельный характер.

Донести свое произведение до как можно более широкой аудитории не всегда под силу самому автору. Для распространения произведения часто требуется участие посредника, который, используя свои профессиональные качества, может представить произведение в такой форме, которая сделает его доступным большому количеству людей.

Круг объектов, на которые распространяются смежные права, определен в ст. 35 Закона об авторском праве.

В их числе:

- исполнение, постановка, под которыми понимается представление произведений, фонограмм, исполнений, постановок посредством игры, декламации, пения, танца, в живом исполнении или с помощью технических средств (телерадиовещания, кабельного телевидения и иных технических средств). Защита прав исполнителей направлена на то, чтобы обеспечить охрану интересов актеров, певцов, музыкантов, танцоров, и других лиц, которые играют, поют, декламируют или каким-либо другим образом доводят до зрителей литературные и художественные произведения, включая и произведения фольклора, и не допустить незаконного использования результатов их творческой деятельности;

- фонограмма, т.е. любая исключительно звуковая запись (фиксация звуков с помощью технических средств в какой-либо материальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение) исполнений или иных звуков. Производителями фонограммы могут быть любые физические или юридические лица, которые впервые произвели запись исполнения произведения или иных звуков. За производителями фонограмм законом закреплены исключительные права на использование фонограммы в любой форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования. Переход права собственности на экземпляр фонограммы сам по себе не влечет за собой уступку каких-либо смежных прав, принадлежащих производителю фонограммы;

- передача организации эфирного или кабельного вещания, под которой понимается передача, созданная самой организацией эфирного или кабельного вещания, а также по ее заказу за счет ее средств другой организацией.

Так же как и законодательство большинства других стран, российское законодательство допускает свободное использование объектов смежных прав в интересах общества, которое всегда заинтересовано в распространении информации, развитии науки и образования. Но законом подчеркивается, что свободное использование не должно наносить ущерба нормальному использованию объектов смежных прав и ущемлять законные интересы исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного вещания, а также авторов исполняемых или передаваемых произведений.

2.4 ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

Согласно ст.6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»: «авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения».

Авторское право распространяется на произведения, обнародованные или необнародованные, но выраженные в какой-либо объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора.

В юридической литературе, в том числе учебной, объект авторского права (произведение) определяют как нематериальный продукт духовного творчества человека, имеющий объективную форму. В определение объекта авторского права, которое давалось в ст.475 ГК РФ, не содержалось прямого указания на творческий характер труда авторов произведений, что давало некоторым авторам основания утверждать, что «новые, творчески самостоятельные произведения – это лишь часть охраняемых авторским правом произведений» (Э.П. Гаврилов. Советское авторское право. Основные положения. Тенденция развития. Москва. «Наука» 1984г.). Новое определение объекта авторского права является более четким и согласуется с определением, приведенным  в Типовом законе ВОИС.

Понятия науки, литературы и искусства имеют разное смысловое значение. Однако четкая классификация произведений на научные, литературные и произведения искусства и не требуется.

Отнесение произведения к категории исключительно научных, литературных или произведений искусства для признания его объектом авторского права не имеет значения. Важен лишь творческий характер труда, в результате которого создано произведение. Если нет творчества, нет и объекта авторского права. Например, не может быть объектом авторского права простой список телефонов, простая компиляция и т.д.

В случае спора о наличии или отсутствии творчества назначается экспертиза, с помощью которой суд может решить этот вопрос.

Творчество может быть выражено и в систематизации, и в объединении уже известного материала (сборники, справочники, словари и т.д.). Охране в этих случаях подлежит форма изложения материала.

Продукт творческой деятельности автора может быть объектом авторского права, если он выражен в какой-либо объективной форме, так как авторским правом защищаются именно те структурные элементы произведения, которые определяют его форму. Наличие элементов новизны в произведении не является обязательным для предоставления ему авторско-правовой охраны [12,С.84].

Произведение считается имеющим объективную форму, если оно выражено в одной из следующих форм:

-  письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);

- устной (публичное произведение, публичное исполнение и т.д.);

- звуко - или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.д.);

- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр и т.д.);

- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и т.д.);

- в других формах.

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и необнародованные произведения, но выраженные в какой-либо объективной форме.

Под обнародованием произведения понимается осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным способом (ст.4 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».

Из этого определения следует, что для признания произведения обнародованным достаточно наличия самой возможности для неопределенного круга лиц ознакомиться с произведением. Фактическое ознакомление публики с выпущенным в свет произведением необязательно.

Практические и правовые последствия признания произведения обнародованным значительны. Автор может реализовать свое право  на обнародование только один раз, после чего произведение получает иной правовой режим. До момента обнародования никто не может давать оценку произведению, цитировать его и осуществлять иные действия, которые допускаются законом в отношении правомерно обнародованных произведений.

Если произведение не подпадает под категорию обнародованных, оно считается необнародованным. Не считается обнародованием информация о произведении с изложением его содержания.

Появление за последние годы новых технических средств, с помощью которых стало возможным достижение новых творческих результатов, значительно расширило список объектов авторского права.

Согласно этой статье к объектам авторского права относятся:

- литературные произведения (литературно-художественные, научные, учебные, публицистические и т.п.);

- драматические и сценарные произведения;

- музыкальные произведения с текстом и без текста;

- музыкально-драматические произведения;

- хореографические произведения и пантомимы;

- аудиовизуальные произведения (кино-, теле-, видеофильмы, слайд-фильмы, диафильмы и другие кино-, теле- и видеопроизведения);

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие произведения изобразительного искусства;

- произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;

- фотографические произведения и произведения, полученные способом, аналогичным фотографии;

- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и другим наукам;

- программы для ЭВМ всех видов, включая прикладные программы и операционные системы;

- другие произведения, удовлетворяющие требованиям предоставления охраны.

Часть произведения (включая его название), которая обладает перечисленными в законе признаками и может использоваться самостоятельно, также признается объектом авторского права.

К объектам авторского права также относятся:

- производные произведения (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);

- сборники произведений, также как энциклопедии, антологии, базы данных, другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Охрана предоставляется производным и составным произведениям независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.

Переход права собственности или права владения каким-либо материальным объектом сам по себе не влечет перехода каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте. Исключения составляют лишь произведения изобразительного искусства, исключительное право на которые переходит от авторов к другим лицам одновременно с переходом права собственности на материальные объекты, в котором выражены эти произведения.

Авторское право не распространяется на идеи, принципы, методы, процессы, системы, способы, концепции, сообщения о событиях и фактах, лежащих в основе охраняемых авторским правом произведений (п.4 ст.6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»).

Не являются объектами авторского права, а значит и не подлежат охране произведения, которые не обладают какими-либо признаками произведения, например, объекты, не выраженные в материальной форме, или не являющиеся результатом творческой деятельности.

К числу неохраняемых относятся и такие объекты, которые хотя и удовлетворяют понятию произведения, однако в силу прямого указания закона охране не подлежат. К ним относятся произведения, срок охраны которых истек, а также:

- официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы;

- государственные символы и знаки (флаги, гербы, гимны, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);

- произведения народного творчества;

- сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

К неохраняемым можно отнести и произведения иностранных авторов.

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает  в силу факта его создания его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей.

2.5 СУБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА

Субъектом авторского права, как правило, является гражданин, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства. Им может быть и гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста и душевнобольной. Так, авторские права детей, представленные на смотры или выставки детской или юношеской самодеятельности и т.д. защищаются авторским правом.

Но недееспособные, став субъектами авторского права, не имеют права самостоятельно совершать какие-либо сделки, связанные с использованием авторского права. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно осуществлять авторские права на свои произведения. (Ст.26 Гражданского кодекса РФ).

За авторами - гражданами Российской Федерации и их правопреемниками авторское право признается на все произведения независимо от места их обнародования или нахождения в какой-либо объективной форме.

Если произведение обнародовано либо не обнародовано, но существует на территории Российской Федерации в какой-либо объективной форме, то авторское право распространяется на такое произведение независимо от гражданства автора.

За гражданами других государств, обнародовавшими свои произведения за пределами Российской Федерации, авторское право признается в соответствии с международными договорами Российской Федерации [14,С.42].

Лицо, обозначенное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если отсутствует доказательство иного.

При обнародовании произведения анонимно или под псевдонимом (за исключением случаев, когда псевдоним автора не вызывает сомнения в его личности), издатель имя или наименование которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного, считается представителем автора и имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление.. Это положение действует до тех пор, пока автор не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.

Авторское право может принадлежать нескольким лицам – соавторам. В ст.10 Закона РФ от 9 июля 1993 г. говорится, что авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц, принадлежит соавторам совместно, независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

Соавторство всегда является результатом соглашения о совместной работе. По крайней мере, между соавторами должно быть хотя бы устное или подразумеваемое соглашение о создании коллективного произведения.

Недействительным является соавторство, навязанное автору лицам, от которого так или иначе зависит использование произведения.

Оказание автору технической помощи соавтора не порождает. При соавторстве должно быть творческое участие лиц в создании произведения.

В юридической литературе выделяют два вида соавторства: нераздельное и раздельное.

Нераздельное соавторство возникает в отношении произведения, составляющего одно неразрывное целое. При нераздельном соавторстве выделить долю каждого автора в произведении невозможно, поэтому все соавторы пользуются неделимым авторским правом на всё произведение в целом и на каждую его часть.

Раздельное соавторство возникает на одно произведение, каждая часть которого выполнена самостоятельным автором, и долю каждого из них можно легко установить (соавторство композитора и либреттиста, соавторство на учебник группы авторов и т.д.). В этом случае наряду с совместным и неделимым правом всех соавторов на произведение в целом каждый из авторов сохраняет свое право на созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение (ч.3 п.1 ст.10 Закона РФ от 9 июля 1993 г.). Например, можно требовать указания своего авторства в отношении этой части и самостоятельно распоряжаться ее использованием, поскольку такое осуществление возможно отдельно от других частей, если иное не предусмотрено соглашением между соавторами.

Отношения между соавторами могут быть определены их соглашением. При отсутствии такого соглашения авторское право на коллективное произведение осуществляется всеми соавторами совместно. Споры между соавторами разрешаются судом.

Субъектами авторского права после смерти автора становятся наследники.  Наследование авторских прав может происходить как по закону, так и по завещанию.

Особенности наследования авторских прав следующие.

Прежде всего по наследству к наследникам переходят не все авторские права, а только их часть. В законе указывается, что по наследству не переходят право авторства, право на авторское имя и право на защиту репутации автора.

Однако и в отношении этих прав к наследникам переходят права на защиту названных прав от нарушений со стороны третьих лиц, если только автор не назначил для этих целей специальное лицо.

В отличие от прав на произведения самих авторов, которые носят пожизненный характер, авторские права наследников ограничены установленным законом сроком. Авторские права наследников действуют в  течение 50 лет после смерти автора, считая с 1 января года, следующего за годом смерти (ст.27 Закона об авторском праве).

Из этого общего правила есть ряд исключений:

 а) если произведение создано в соавторстве, то 50-летний срок исчисляется после смерти последнего из соавторов;

 б) если произведение впервые выпущено в свет после смерти автора, то авторское право действует в течение 50 лет после выпуска его в свет;

 в) если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, то произведение охраняется 50 лет после реабилитации;

 г) если автор воевал или работал во время Великой Отечественной войны, то срок охраны увеличивается на четыре года и т.д.

Важной особенностью наследования авторских прав является  то, что авторские права переходят к наследнику в бездолевом порядке, как единое целое, не подлежащее ни выделу, ни разделу. Это означает, что распоряжаться перешедшими по наследству авторскими правами наследники должны совместно и по взаимному согласию, а в случае спора – по решению суда.

Помимо наследников авторские права могут переходить к иным правопреемникам. В их роли выступают издательства, театры киностудии и другие организации, занимающиеся использованием произведений. Они приобретают авторские права на основании заключенных с авторами и наследниками авторских договоров.

Становясь обладателями авторских прав, эти организации используют произведения и распоряжаются ими такими способами, которые предусмотрены конкретными авторскими договорами, и в установленных ими пределах.

ГЛАВА 3  ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

3.1 ПАТЕНТ, ПАТЕНТНАЯ ЧИСТОТА#G0

ПАТЕНТ (от лат. Partens - открытый, ясный) -  #M12291 841502272документ#S, выдаваемый компетентным государственным органом и предоставляющий его владельцу исключительное #M12291 841500049право#S на #M12291 841500703изобретение#S. В РФ патенты  выдаются на патентоспособные изобретения, промышленные образцы и #M12291 841500337селекционные достижения#S. На первые два вида объектов патент выдается Агентством по патентам и #M12291 841500565товарным знакам#S РФ. Патент на #M12291 841500337селекционное достижение#S выдается Государственной #M12291 841500888комиссией#S РФ по испытанию и охране #M12291 841500337селекционных достижений#S (Госкомиссия).   Патент закрепляет приоритет, #M12291 841500049права#S и #M12291 841502718обязанности#S #M12291 841500258автора#S, патентообладателя и других субъектов патентных отношений, дает #M12291 841500777информацию#S обществу о наличии изобретения и его охране #M12291 841501644государством#S.  Правовой характер патент требует #M12291 841502481определение#S порядка изложения вносимой в него информации.  патент состоит из патентной #M12291 841500094грамоты#S содержащей сведения об авторе и патентообладателе, с печатью уполномоченного Государственного органа страны выдачи, и описания (изобретения, промышленного образца, #M12291 841500337селекционного достижения#S), которое является приложением к охранному документу [32].

Патентообладателем может быть автор (авторы) изобретения; физические и (или) юридические лица (при условии их согласия), которые указаны автором (авторами) или его (их) правопреемник в заявке на выдачу патента либо в #M12291 841500643заявлении#S, поданном в компетентный государственный орган до момента регистрации изобретения; #M12291 841501098работодатель#S в случаях, предусмотренных #M12291 841500603законодательством#S о #M12291 841500366служебных изобретениях#S.

Патентообладателю принадлежит исключительное #M12291 841500049право#S на использование охраняемых патентом изобретений по своему усмотрению если такое использование не нарушает #M12291 841500049прав#S других патентообладателей, включая #M12291 841500049право#S запретить использование указанных изобретений другим лицам, кроме специально оговоренных в законодательстве случаев[28,С.37].

#M12291 841501126Распоряжение#S патентом, который принадлежит нескольким лицам (предоставление #M12291 841501069лицензии#S, уступка другому лицу), производится ими только по взаимному соглашению.

Патент может быть предметом наследования, купли-продажи, #M12291 841500624залога#S, средством инвестирования. На него, как на всякое движимое #M12291 841500731имущество#S может быть обращено взыскание и наложен #M12291 841501245арест#S. В законодательстве большинства стран, в том числе и РФ нет прямого указания на место патента в структуре #M12291 841502710объектов гражданских прав#S. Более того, законодательство РФ о #M12291 841501807ценных бумагах#S не относит к ним патент. Однако характер связанных с ним #M12291 841500112правоотношений#S позволяет отнести патент к #M12291 841500739инвестиционным ценным бумагам#S по следующим признакам:

- патент выпускается в форме документа строго установленного государственного образца;

- относится к тому виду, который общепризнан в сфере его выпуска, может находиться в обращении как средство инвестирования и доказывает:

а) наличие пая;

б) участие или другой интерес (лицензиара) в #M12291 841500138предприятии#S или имуществе;

-  наличие #M12291 841502727обязательств#S зафиксированных в нем сторон [6].

Нарушением исключительного #M12291 841500049права#S патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или #M12291 841501796хранение#S с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии #M12291 841502271доказательств#S противного[24,С.26].

Действие патента ограничено территорией страны патентования. Срок действия патента колеблется в разных странах от 5 до 20 лет. В РФ установлен 20-летний срок действия патента на патентоспособное изобретение и #M12291 841501944промышленный образец#S с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Срок действия патента на #M12291 841500337селекционное достижение#S в РФ составляет 30 лет с даты регистрации указанного достижения в Государственном реестре охраняемых #M12291 841500337селекционных достижений#S. На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их подвоев, срок действия патента составляет 35 лет.

#M12291 841501190Санкцией#S за неиспользование или недостаточное использование патентообладателем изобретения в течение определенного срока (от двух до пяти лет), является выдача #M12291 841501910принудительной лицензии#S на производство запатентованной продукции любому заинтересованному лицу, либо признание патента недействительным[21,С.51].

#G0#M12291 841502587ПАТЕНТНАЯ#S  ЧИСТОТА - это юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в стране или странах реализации без опасного нарушения действующего на ее территории охранных #M12291 841502272документов#S исключительного #M12291 841500049права#S, принадлежащих третьим лицам [33].

Под объектами техники в соответствии с ГОСТ 15011-82 понимаются машины, приборы, оборудование, материалы, штаммы, а также технологические процессы и объекты капитального строительства. Все эти объекты подвергаются проверке на патентную чистоту при планировании их экспорта в другие страны.

Патентная чистота объектов техники имеет локальный характер, т.е. может быть #M12291 841502481определена#S только в отношении той страны, или группы стран, по патентному #M12291 841501764фонду#S которой проводилась экспертиза. Абсолютной патентной чистоты  не существует. Это объясняется как территориальным действием охранного документа, так и особенностями патентного #M12291 841500603законодательства#S стран проверки.

Патентная чистота объекта техники имеет временной характер, т.к. связана со сроком действия патента. Связь патентной чистоты с #M12291 841502591патентоспособностью#S заключается в следующем:

- понятие патентоспособности касается не объекта техники в целом, а только тех технических #M12291 841501171решений#S, которые использованы в этом объекте;

- в отличие от патента, действие которого может распространяться как на все изделие, так и на его отдельный элемент, понятие патентной чистоты относится к объекту техники в целом [32].

Так же как и патент, патентная чистота носит локальный характер, связанный с территорией действия патента, и ее охрана носит временный характер. Но в то же время охранный документ, выданный на территории какой-либо определенной страны не гарантирует патентную чистоту вводимому в коммерческий оборот объекту техники. Поэтому технические решения, защищенные российскими, либо зарубежными патентами, подлежат проверке на равных основаниях со всеми другими техническими решениями, поскольку совокупность части признаков российского #M12291 841500703изобретения#S может быть предметом более раннего действующего патента. Следовательно, если в объекте техники при помощи патента защищена вся совокупность существенных признаков, указанных в данном патенте, то это не гарантирует патентную чистоту объекта техники от патента с более ранним приоритетом, в котором отражена только часть из существенных признаков объекта. Поэтому #M12291 841501568гарантия#S патентной чистоты может быть дана только после проведения экспертизы объекта техники на патентную чистоту (экспертиза патентной чистоты).

Экспертиза патентной чистоты - это процесс исследования возможности реализации объекта техники на территории России и за рубежом на основании действующего патентного законодательства, принятого в стране, в отношении которой проводятся такие исследования. Она заключается в отыскании всех действующих в данной стране патентов на исключительные #M12291 841500049права#S, имеющих отношение к объекту, их анализу, а также в изучении обстоятельств, которые могли бы способствовать беспрепятственной реализации данного объекта в соответствующей стране или странах. [33;13,С.18].

При проведении экспертизы на патентную чистоту обеспечивают сочетание трех ее сторон:

- правовой;

- технической;

- экономической.

 Правовая сторона экспертизы заключается в точном и всестороннем учете всех юридических вопросов, имеющих отношение к данному случаю, и их оценке в конкретно сложившейся ситуации (в том числе в определении объема #M12291 841500049прав#S из патента, возможности его нарушения, опротестования). Техническая сторона заключается в правильной оценке технической сущности изображения по патенту при сопоставлении с проверяемым объектом, а также в оценке роли составных частей и других элементов для объекта в целом при составлении #M12291 841501144регламента#S и в определении пути возможного обхода патента.

Экономическая сторона экспертизы состоит в оценке объема возможных претензий патентовладельца при нарушении его патента и подлежащего возмещению ущерба.

Этот вопрос возникает уже на стадии серийного производства, когда нет возможности искать новых технических решений с целью обеспечения патентной чистоты.

Экспертиза на патентную чистоту проводится непосредственно #M12291 841500795исполнителями#S, т.е. конструкторами, разработчиками, технологами, при научно-техническом руководстве патентными подразделениями в соответствии с ГОСТ 15011-82.

Основные задачи экспертизы на патентную чистоту объектов техники состоят в следующем:

- проведение патентных исследований по обеспечению патентной чистоты разработанных объектов техники при выполнении научно-исследовательских и конструкторских работ;

- определение возможности коммерческой реализации объекта техники на территории России и за рубежом.

Общая методика экспертизы объектов техники на патентную чистоту определена в ГОСТ 15011-82.

В соответствии с ним работа по экспертизе на патентную чистоту проводится в следующей последовательности:

-  разработка регламента поиска;

- поиск и отбор патентных документов;

-  систематизация и анализ отобранных документов;

- обобщение результатов составления отчета.

 Если целью проведения экспертизы на патентную чистоту является выполнение НИОКР для существенного улучшения ранее существующих объектов, то проводится проверка патентной чистоты. в отношении стран, занимающих ведущее место в соответствующей отрасли техники. Эта проверка производится в объеме технических решений, являющихся результатом работы на каждом этапе. Работа по обеспечению патентной чистоты объекта, осуществляемая на всех стадиях разработки в объеме, соответствующем данной стадии.

Кроме поставок объектов техники и проведения НИОКР, экспертиза на патентную чистоту проводится в следующих случаях:

 - разработка новых и пересмотр существующих стандартов;

 - передача технической документации за границу;

 - проектирование #M12291 841500138предприятий#S и др. объектов капитального  строительства, предназначенных для сооружения на территории России;

  - проектирование объектов комплектных поставок, сооружаемых при техническом содействии России (строительство #M12291 841500138предприятий#S и объектов социально-культурного и бытового назначения) [32;33].

В последних двух случаях проверяют на патентную чистоту следующие показатели:

а) технологические процессы, положенные в основу проекта;

б) основное технологическое оборудование, поставляемое российской стороной;

в) конструкции основных зданий и сооружений;

г) продукцию #M12291 841500138предприятия#S, которая будет выпускаться по технической документации;

д) продажа #M12291 841501069лицензий#S на научно-технические достижения.

В том случае, когда по #M12291 841502156договору#S со стороной, ведущей строительство #M12291 841500138предприятия#S по лицензионной документации предусмотрена продажа продукции в третьи страны, необходима проверка на патентную чистоту продукции в отношении этих стран (с учетом предусмотренной там косвенной защиты объектов #M12291 841501943промышленной собственности#S).

Особая важность придается обеспечению патентной чистоты экспорта и сопровождающих его #M12291 841501154рекламных#S материалов в отношении промышленных образцов и #M12291 841500565товарных знаков#S.  Если изделие предназначено для выставок, демонстрирующих достижение в определенной отрасли, то проверке подлежат в первую очередь внешний вид изделия, маркировка и те конкретные техническое решения, которые будут изображены в пристендовой документации. Если изделие экспонируется на выставке, на которой заключаются торговые #M12291 841500330сделки#S (сюда относятся и специализированные выставки), то в этом случае проверка проводится так же, как в случае #M12291 841500032поставки#S изделий на экспорт.

При аттестации промышленной продукции, при отнесении продукции к высшей категории качества, должна быть обеспечена патентная чистота в отношении России и стран, занимающих ведущее мест в данной отрасли.



3.2 ПРИНЦИПЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Патентное право является вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями.

Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д.

Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента[27,С.31].

В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том,  что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.

Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.

Как  и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет прежде всего само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличии от формы  авторского произведения, которая фактически неповторима  и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель  может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю  принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое, не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям [32].

Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться  в качестве  второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец,  в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.

Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать  в Патентное ведомство РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве  имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.

Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикам предоставляется возможность  получить патент и стать патентообладателем.  Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена  работодателем при надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми [32].

Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике и дает определенные ориентиры для разрешения тех жизненных ситуаций, которые прямо не урегулированы действующим законодательством.

3.3 ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Основным источником патентного права России является Патентный закон  РФ от 23 сентября 1992 г. Как следует из ст.1 указанного Закона, им регулируются имущественные, а также связанные с ними  личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение в одном Законе правовых норм, посвященным трем, хотя и схожим, но вполне самостоятельным объектам промышленной собственности, является особенностью российского Патентного закона. Данный опыт можно признать вполне удачным, так как это позволило в значительной степени сократить объем нормативного материала, устранив его дублирование в различных нормативных актах.

Патентный закон РФ представляет собой комплексный  нормативный акт, регулирующий патентные отношения различной отраслевой принадлежности. Он относительно невелик по объему, состоит всего из 37 статей, большинство из которых включает несколько самостоятельных норм. Подавляющая часть из них  является нормами прямого действия.

Объектами Патентного права, согласно Патентного закона являются:  изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Патентный закон РФ не содержит определения понятия изобретения, а лишь указывает на условия  его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (п.1 ст.4 Патентного закона РФ). Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило, акцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

Отечественная наука, равно как  и действовавшее ранее законодательство, традиционно рассматривали изобретение в качестве технического решения задачи. В этот родовой признак изобретения вкладывался двоякий смысл. С одной стороны, изобретательское предложение должно было не просто ставить ту или иную задачу, а указывать конкретные пути и средства её решения. С другой стороны, требовалось, чтобы решение задачи было техническим, а не каким-либо иным, в частности организационным или экономическим. При этом акцент делался не на самой задаче, а на сущности её решения. Иными словами, с помощью изобретения могла решаться любая практическая задача в области техники, сельского хозяйства, культуры, образования и т.д., но исключительно техническими средствами.

Признаваемые законом виды технических решений раскрывались через понятие «объект изобретения». К числу объектов изобретений относились устройства, способы, вещества, а также предложения по применению уже известных устройств, способов и веществ по новому назначению.

Обращаясь к Патентному закону РФ, легко заметить, что хотя сам термин «техническое решение задачи» в Законе и не употребляется, конкретные требования, предъявляемые к изобретениям в соответствии с этим критерием, в Законе присутствуют. Патентный закон РФ, как и прежнее законодательство, прямо указывает на возможные объекты изобретений, лишь расширяя их круг за счет штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных (п.2 ст.4). Все они могут быть отнесены к техническим решениям в соответствии с энциклопедическим определением техники как совокупности средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных процессов общества.

Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под один из названных в законе объектов, то есть быть устройством, способом, веществом, штаммом либо предложением по использованию указанных объектов по новому назначению.

К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Для характеристики устройств используются конструктивные средства – наличие конкретных элементов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, формы выполнения элементов, материал, из которого они выполняются и т.п. [32].

К устройствам как объектам изобретений относятся машины, приборы, механизмы, инструменты, оборудование и т.п. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность.

К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объектов. Способ – это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности и с соблюдением определенных правил. Для характеристики способов используются технологические средства – наличие определенной совокупности действий, порядок их выполнения (последовательно, одновременно, в различных режимах), условия осуществления действий и т.п.

Изобретения-способы подразделяются на: а) способы, направленные на изготовление продуктов; б) способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка и т.д.); в) способы, в результате применения которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика и т.п.). Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, приготовленный непосредственно этим способом (так называемая охрана способа через продукт) [21,С.57].

Вещество, как самостоятельный вид изобретения представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. Изобретения-вещества подразделяются на: 1) индивидуальные химические соединения и объекты генной инженерии; 2) композиции (составы, смеси, сплавы, керамика и т.д.); продукты ядерных превращений (например, новые изотопы).

Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов роста и т.д. Создание штаммов предполагает отыскание нужной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению, и т.п. К штаммам относятся индивидуальные штаммы (например, штаммы традиционных микроорганизмов – бактерии, микроскопические грибы, дрожжи и т.д.) и консорциумы микроорганизмов.

Таким образом,  в соответствии с действующим законодательством изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

Понятием «полезная модель» обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники.

Патентный закон РФ, как видно из содержащегося в нем определения, исходит из узкого понятия полезной модели, то есть ею признается только решение, заключающееся в пространственном расположении материальных объектов. В качестве полезной модели не охраняются решения, относящиеся к способам, веществам или штаммам. Как и изобретение, полезная модель является техническим решением задачи. Их основное различие заключается в двух моментах. Во-первых, в качестве полезной модели охраняются не любые технические решения, а лишь те, которые относятся к типу устройств, то есть к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления. Во-вторых, к полезной модели не предъявляется требование изобретательского уровня. Это, однако, не означает, что полезной моделью может быть признано очевидное для любого специалиста решение задачи. Полезная модель, как и изобретение и другие объекты интеллектуальной собственности, должна быть результатом самостоятельного изобретательского творчества. Но степень творчества может быть меньшей, чем это требуется для признания решения изобретением. Кроме того, наличие изобретательского творчества не проверяется при выдаче охранного документа на полезную модель. Для признания решения полезной моделью оно должно обладать новизной и промышленной применимостью.

Промышленный образец. Промышленным образцом является художественно конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид (п.1ст.6 Патентного закона РФ). Как и изобретение, промышленный образец представляет собой нематериальное благо, результат умственной деятельности, который может быть воплощен в конкретных материальных объектах. Однако если изобретение является техническим решением задачи, то промышленным образцом признается решение внешнего вида изделия, то есть дизайнерское решение задачи.

Родовой признак промышленного образца – дизайнерское решение – означает,

 во-первых, что в решении содержатся указания на конкретные средства и пути реализации творческого замысла дизайнера. Если задача лишь поставлена, но фактически не решена, промышленный образец как самостоятельный объект еще не создан;

во-вторых, задача, решаемая с помощью промышленного образца, состоит в определении внешнего вида изделия. Под изделиями в данном случае понимаются самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны относительно сохранять свой внешний вид. Внешний вид изделия может включать различные признаки, но в конечном счете он определяется выразительностью и взаимным расположением основных композиционных элементов, формой и цветовым исполнением;

в-третьих, решение внешнего вида изделия должно носить художественно-конструкторский характер. Иными словами, во внешнем виде изделия должны сочетаться художественные и конструкторские элементы [33].

 Использование одних лишь художественных средств, например изменение цвета изделия, равно как и одних конструкторских средств, например изменение размера изделия, для промышленного образца недостаточно. Художественные и конструкторские элементы должны гармонично сочетаться и взаимно дополнять друг друга.

Промышленным образцом могут быть целое единичное изделие, его часть, комплект (набор) изделий и варианты изделия.

Изделие, как объект промышленного образца может быть, в свою очередь, объемным (модель), плоскостным (рисунок) или составлять их сочетание. Объемные промышленные объекты представляют собой композицию, в основе которой лежит объемно-пространственная структура, например художественно-конкретное решение, определяющее внешний вид станка, машины, обуви и т.п.

 Плоскостные промышленные объекты характеризуются линейно-графическим соотношением элементов и фактически не обладают объемом, например внешний вид ковра, платка, ткани, обоев и т.п. Комбинированные промышленные образцы сочетают в себе элементы, свойственные объемным и плоскостным промышленным образцам, например внешний вид информационного табло, циферблата часов и т.п.

Часть изделия может быть заявлена в качестве промышленного образца в том случае, если она предназначена для унифицированного применения, то есть может быть использована с целым рядом изделий, а также обладает самостоятельной функцией и завершенной композицией. Например, самостоятельным промышленным образцом могут быть признаны фары, различного рода ручки, седло для велосипеда и т.п.

Комплект (набор) изделий признается промышленным образцом, если входящие в его состав элементы, выполняющие разнообразные функции, отнесенные друг от друга, подчиненные общей задаче, решаемой комплектом в целом. Например, как промышленный образец могут быть зарегистрированы чайный или столовый сервиз, мебельный гарнитур, набор инструментов и т.п.

Вариантами промышленного образца может быть художественно-конструкторское решение одних и тех же изделий, различающихся по совокупности существенных признаков, определяющих одинаковые эстетические и эргономические особенности изделий. Например, вариантами промышленного образца может быть художественно-конструкторское решение двух или нескольких автомобилей одной модели, отличающихся друг от друга формой облицовки, ручек, фар и т.п.; стульев, отличающихся фактурой и цветом декоративной обивочной ткани и т.д.

Итак, промышленным образцом в широком смысле является любое художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. В этом смысле промышленным образцом могут считаться решения внешнего вида любых новых изделий, выпускаемых промышленностью, которые в своей подавляющей массе нигде не регистрируются и никак не охраняются.

3.4 СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

АВТОРЫ. В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство РФ, патентные поверенные и некоторые другие лица.

Одной из центральных фигур являются авторы технических или художественно-конструкторских решений. В соответствии со ст.7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. За малолетних и недееспособных авторов принадлежащие им права осуществляют их родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и осуществляют права, вытекающие из факта создания разработки, самостоятельно ст.26 [2].

Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретение, промышленные модели  и промышленные образцы пользуются иностранцы и лица без гражданства. Если соответствующая разработка сделана указанными лицами на территории РФ, охрана предоставляется во всех случаях; если же данный факт имел место за границей, охрана обеспечивается на основании международного договора или принципа взаимности.

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его соавторами. Как свидетельствует статистика, удельный вес объектов, созданных совместным творческим трудом двух и более лиц, постоянно возрастает и к настоящему времени достиг  ¾ общего числа всех разработок.

Совместная творческая деятельность, приводящая к соавторству, обычно осуществляется на основе предварительного соглашения всех участников творческого процесса об объединении усилий для решения конкретной задачи. Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. В частности, соавторы сами определяют форму своего участия в изобретательских отношениях. Они могут выступать сообща, могут наделить соответствующими полномочиями кого-либо из соавторов, могут поручить ведение своих дел патентному поверенному и т.п. От усмотрения самих авторов зависит и распределение долей в принадлежащих им правах на совместно созданный объект промышленной собственности.

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛИ. Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на объект промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными правами на его использование. Им могут стать автор разработки, его наследники, работодатель или иные лица.

Изначально правом на получение патента на свое имя обладает автор разработки, если только законом не установлено иное. Данное право основывается на самом факте создания патентоспособного решения и является одним из основополагающих прав автора.

Однако фигуры автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда. Напротив, как показывают статистические данные, в роли патентообладателей значительно чаще выступают не создатели разработок, а иные лица. К ним относятся наследники, а также другие правопреемники, к которым соответствующие права авторов перешли на законных основаниях.

Так, Патентный закон РФ предоставляет автору возможность уступить принадлежащее ему право на получение патента любому физическому или юридическому лицу. Данная возможность может быть реализована автором путем простого указания в заявке на выдачу патента имени будущего патентообладателя.

Разумеется, если в качестве патентообладателя указывается другое лицо, оно должно дать согласие на получение патента на свое имя. Обычно такая переуступка права на получение патента осуществляется на основе специального договора между автором и будущим патентообладателем. Автор разработки, первоначально получивший патент на свое имя, может в любой  момент уступить его другому лицу.

НАСЛЕДНИКИ. В случае смерти автора или владельца патента субъектами патентного права становятся их наследники. Наследование изобретательских и патентных прав осуществляется в общем порядке и происходит как по заказу, так и по завещанию.

По наследству переходят те права, которые носят имущественный характер или необходимы для реализации имущественных прав. Личные неимущественные права по наследству не переходят, но наследники могут выступать в их защиту.

ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО РФ. Важнейшим участником патентных отношений является Патентное ведомство РФ, которое является центральным органом федеральной исполнительной власти, обеспечивающим формирование и проведение государственной политики в области охраны промышленной собственности.

Патентное ведомство РФ – это Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Его правовой статус определяется ст.2 Патентного закона РФ и Положение о Роспатенте, утвержденным Правительством РФ 19 сентября 1997г.

Основными задачами Роспатента являются:

- разработка совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по формированию государственной политики в области охраны промышленной собственности, а также мероприятий по её реализации и участие в осуществлении этих мероприятий;

- обеспечивает осуществление охраны объектов промышленной собственности, что является главной и традиционной задачей любого патентного ведомства;

- обеспечивает формирование государственного фонда патентной документацией, создание условий для его сохранности и публичного использования.

Помимо названных задач, Роспатент осуществляет международное сотрудничество и обеспечивает выполнение международных обязательств РФ в области охраны промышленной собственности, организует подготовку специалистов, содействует созданию условий для развития научно-технического и художественно-конструкторского творчества в РФ и т.д.

ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ.  Ведение дел о выдаче патентов и решений иных патентно-правовых вопросов требует специальных знаний как в соответствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права.  В силу этого Патентный закон РФ предоставляет изобретателям и их правопреемникам право не только лично выступать в патентных отношениях, но и пользоваться услугами других лиц. Такими субъектами выступают прежде всего патентные поверенные, которыми признаются лица, получившие специальное образование, имеющие опыт работы в области охраны промышленной собственности и выдержавшие специальный экзамен (аттестацию) на звание патентного поверенного.

Все патентные поверенные подлежат обязательной регистрации, сведения о них вносятся в единый государственный реестр и им выдается специальное свидетельство на право осуществления профессиональной деятельности.

Патентные поверенные могут осуществлять свою профессиональную деятельность как самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя, так и работая по найму или создав собственную коммерческую организацию.

Взаимоотношения с клиентами строятся на договорных началах, а именно на основе договора поручения и выданной клиентом доверенности. Оплата услуг производится в размере, определенном соглашением сторон.

3.5 ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ

Одним из принципов патентного права является то, что непременным условием предоставления правовой охраны той или иной разработке является официальное признание её объектом патентного права.

Само признание может осуществляться разными путями, быть относительно сложным или, напротив, сведенным к предельно упрощенной формальной процедуре, которая, однако, обязательна. Если изобретение, полезная модель, промышленный образец отвечают всем критериям охраноспособности, но официально данный факт не подтвержден, они патентными  правами не охраняются. В этом состоит одно из важных различий, существующих между патентным и авторским правом.

В отличие от авторского права, которое охраняет все произведения с момента придания им объективной формы, патентное право охраняет технические и дизайнерские решения только после официального признания их изобретением, полезной моделью или промышленным образцом, что предполагает выполнение ряда формальностей.

Указанные формальности обычно сводятся к:

а) составлению особой заявки на выдачу патента;

б) рассмотрению данной заявки Патентным ведомством;

в) выдаче патента.

СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ. Работодателем или их правопреемниками в Патентное ведомство (конкретно – в Федеральный институт промышленной собственности /ФИПС/). Заявка может быть подана указанными лицами как непосредственно, так и через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве РФ (для иностранцев обязательна подача заявки только через патентного поверенного).

Патентная заявка составляется по строго определенным правилам, отступление от которых недопустимо. Само понятие «заявка» является собирательным и охватывает ряд отдельных документов:

- заявление о выдаче патента;

- писание изобретения, полезной модели или промышленного образца, раскрывающее их с полнотой, достаточной для осуществления;

- формулу изобретения (полезной модели) или совокупность существенных признаков промышленного образца;

- чертежи и иные материалы, необходимые для понимания сущности разработки (или комплект фотографий, отображающих внешний вид изделия);

- реферат.

Центральный документ заявки – это описание разработки, которое составляется по определенной схеме и раскрывает сущность решения.  Объем правовой охраны определяется формулой изобретения (полезной модели) или совокупной сущностью признаков промышленного образца. Формула излагается в виде логического определения решения совокупностью всех его существенных признаков.

К заявке на выдачу патента прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере. Говоря о пошлинах за патентование объектов промышленной собственности, необходимо отметить следующее.

Деятельность патентного ведомства, связанная с принятием и расследованием заявок, а также выдачей патентов, требует немалых материальных затрат, которые частично перелагаются на самих заявителей, обязанных уплачивать  соответствующие пошлины. Кроме того, пошлины устанавливаются, чтобы стимулировать заявителей к совершению лишь целесообразных юридических действий.

Перечень действий, за совершение которых взимаются патентные пошлины, их размеры и сроки уплаты, а также основание для освобождения от  и уплаты пошлин и уменьшение их размера или возврата устанавливаются в соответствии со ст.33 Патентного закона РФ Правительством РФ. Последнее утверждено Положением о пошлинах за патентование от 12 августа 1993г. (в редакции от 12 августа 1996 г.).

Согласно установленному порядку пошлины уплачиваются до совершения соответствующего юридического действия. В случае пропуска срока для совершения того или иного действия (подачи возражения, дачи ответа на запрос экспертизы и т.д.) размер пошлины повышается на 30-50%.

Рассмотрение заявки в Патентном ведомстве. Все патентные заявки, какого бы объекта промышленной собственности они не касались, проверяются в отношении их соответствия установленным формальным требованиям.

Данная экспертиза, которая носит название формальной или предварительной, имеет целью проверить:

 а) наличие всех необходимых документов заявки;

 б) правильность их составления;

 в) относимость заявленного предложения к объектам, которые могут быть признаны изобретением, полезной моделью и промышленным образцом;

 г) соблюдение ряда других требований (в частности, единство изобретения (то есть чтобы в заявке  было раскрыто только одно изобретение);

д)  не изменяют ли дополнительные материалы сущность первоначально заявленного решения; правильность классификации изобретения (полезной модели) по Международной патентной классификации и промышленного образца по Международной классификации промышленных образцов и т.д.).

По общему правилу, формальная экспертиза проводится по истечении двух месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Такая отсрочка установлена в интересах заявителей, которые пользуются правом в течение этого срока вносить в заявку исправления и уточнения, не меняя существа решения. Вместе с тем по их ходатайству, направленному в Патентное ведомство, формальная экспертиза может быть проведена и до истечения указанного срока, но уже без права внесения изменений в заявку.

Результатом формальной экспертизы может быть одно из трех решений. Если заявка подана на разработку, относящуюся к патентоспособным объектам, в состав заявки входят все необходимые документы и эти документы правильно оформлены, выносится положительное решение. Оно является основанием для выдачи на полезную модель охранного документа (так называемая явочная процедура патентования).

Если в результате формальной экспертизы будет обусловлено, что заявка оформлена на предложение, не относящееся к патентоспособным объектам, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Заявителю, не согласному с решением формальной экспертизы, представляется возможность обжаловать ее действие в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ, а в последующем – в Высшую патентную палату и в суд.

Заявки на изобретения и промышленные образцы, успешно прошедшие формальную экспертизу, подвергаются экспертизе по существу, в ходе которой у разработки проверяются все критерии охраноспособности.

Результатом экспертизы по существу могут быть либо отказ в выдаче патента, либо решение о выдаче патента. При несогласии с решением экспертизы заявитель может подать жалобу в Апелляционную палату (затем в Высшую патентную палату и в суд).

ВЫДАЧА ПАТЕНТА. Заключительная стадия оформления изобретательских прав состоит в выдаче патента. Патентное ведомство РФ публикует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патента, включающие имя (наименование) патентообладателя, название разработки, её формулу или совокупность существующих признаков.

Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Патентное ведомство РФ вносит изобретения, полезные модели или промышленные образцы  в соответствующий Государственный реестр изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

Наконец, заявителю выдается сам патент.  При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, им выдается один патент.

ГЛАВА 4 ЗАЩИТА И ОХРАНА ПРАВ АВТОРОВ И

ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ

Под защитой прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также самый механизм практической реализации этих мер.

В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их правопреемники.

Защита прав на объекты промышленной собственности осуществляется путем использования предусмотренных законом форм, средств и способов защиты. В рассматриваемой сфере защита прав производится в основном в юрисдикционной форме, то есть путем обращения к специальным юридическим органам. Она, в свою очередь, охватывает судебный и административный порядки реализации предусмотренных законом мер защиты. [17,С.11].

Административный порядок защиты означает подачу возражений на экспертное заключение в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ, а также обжалование решений Апелляционной палаты в Высшую патентную палату.

Апелляционная палата формирует для рассмотрения возражения специальную коллегию в составе не менее трех экспертов и рассматривает возражения в сроки от двух до четырех месяцев (в зависимости от того, на что подано возражение).

Решение  Апелляционной палаты может быть обжаловано в шестимесячный срок в высшую патентную палату, а в последующем в суд.

Все остальные изобретательские и патентные споры разрешаются непосредственно в судебном порядке. В частности, суды рассматривают споры об авторстве на разработки; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительных прав патентообладателя; о заключении и исполнении лицензионных договоров; о праве преждепользования; о выплате вознаграждения автору разработки и т.д.

Защита прав авторов и патентообладателей осуществляется с помощью предусмотренных действующим законодательством способов. К сожалению, в самом Патентном законе РФ о способах защиты нарушенных прав авторов и патентообладателей ничего не говорится, в связи с чем приходится исходить из того арсенала средств и способов защиты, который закреплен в гл.2 ГК.

Способы защиты прав авторов.  Право создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов на получение патента может быть нарушено любым лицом, притязающим на приобретение прав патентообладателя без достаточных к тому оснований. Так, заявка на выдачу патента может быть подана лицом, которому стал известен творческий замысел автора и который выдает его за собственную разработку.

Независимо от того, когда обнаружен данный факт – до или уже после выдачи патента, средством защиты является предъявление иска в суд либо о пресечении незаконных действий лица, претендующего на получение патента, либо о признании выданного патента недействительным.

Нарушение права авторства выражается в присвоении результата чужого творческого труда и попытке выдать его за собственную разработку. Чаще всего на практике право авторства нарушается при создании разработки усилиями нескольких лиц. Исключение из числа соавторов лиц, принимавших творческое участие в работе над объектом промышленной собственности, или, напротив, включение в авторский коллектив лиц, оказавших лишь техническое содействие, являются наиболее типичными видами нарушений прав авторства.

Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуществляется путем иска о признании прав авторства либо, напротив, иска об исключении конкретных лиц из числа соавторов.

Право на авторское имя может быть нарушено прежде всего путем неуказания имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о разработке, других официальных и неофициальных публикациях, в которых говорится о созданной разработке. Если автор, наоборот, отказался быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке, нарушением будет публикация его имени.

Способом защиты права на имя выступает требование о восстановлении нарушенного права, в частности о внесении исправлений в сделанную публикацию.

Право автора на получение вознаграждения от работодателя, а иногда и от иных пользователей разработки нарушается тогда, когда соответствующее вознаграждение автору не выплачивается либо выплачивается в неполном объеме или несвоевременно. В этих случаях автор может обратиться в суд с требованием о принудительном взыскании с обязанных лиц причитающегося ему вознаграждения. За несвоевременную выплату вознаграждения в пользу автора может быть взыскана неустойка [18,С.29].

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ НАРУШЕННЫХ ПРАВ. За нарушение авторских и смежных прав наступает гражданская, уголовная и административная ответственность в соответствии с законодательством РФ. Нарушителем авторских и смежных прав является физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требования закона в отношении как личных неимущественных и имущественных прав иных правообладателей [1].

Зачастую способ защиты нарушенного права прямо определен специальной нормой закона либо вытекает из характера совершенного правонарушения. Так, например, если при опубликовании произведения искажено имя автора, он может потребовать лишь внесения соответствующих исправлений.

В соответствии с действующим законодательством обладатели исключительных и смежных прав вправе требовать от нарушителя следующих действий, восстанавливающих их права или компенсирующих их нарушение:

а) признание прав;

б) восстановление положения, существовавшего до нарушения права;

в) прекращение действий, составляющих правонарушение или создающих его угрозу;

г) принуждение к исполнению обязанности в натуре;

д) возмещение убытков, взыскание незаконно полученного дохода и выплата компенсаций;

е) специально предусмотренных законом меры по обеспечению иска.

Уголовная и административная ответственность.

Статья 146 УК РФ определяет, что незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно присвоение авторства, если эти деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в размере от 200 до 400 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет [3].

Часть 2 указанной статьи УК РФ определяет ответственность за те же деяния, но совершенные неоднократно либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, и предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 400 до 800 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 4 до 8 месяцев, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет [3].

Исходя из диспозиции ст.146 УК РФ, нарушения авторских и смежных прав являются уголовным деянием в случае:

- незаконного использования объектов авторского права и смежных прав;

- присвоения авторства - при условии, что эти деяния причинили крупный ущерб.

Нарушение иных личных неимущественных прав обладателя авторских или смежных прав не являются объектом указанного преступления и могут повлечь иную ответственность: гражданско-правовую, административную.

В том, случае, когда нарушение, связанные с незаконным использованием объектов авторского права и смежных прав, не образуют состав преступления, предусмотренного ст.146 УК РФ (отсутствие крупного ущерба, нарушение неимущественных прав, не указанных в диспозиции данной статьи, и др.) возможно применение административного взыскания [4].

В частности, ею определяется, что продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование в коммерческих целях экземпляров произведений или фонограмм в случаях, если:

- экземпляры произведений или фонограмм являются контрафактными в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и смежных правах;

- на экземплярах произведений или фонограмм указана ложная информация об их изготовителях и о местах производства, а также иная информация, которая может ввести в заблуждение потребителей;

- на экземплярах произведений или фонограмм уничтожен или изменен знак охраны авторского права или знак охраны смежных прав, проставленный обладателем авторских или смежных прав;

являются административным правонарушением и влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти МРОТ, а на должностных лиц – в размете от десяти до двадцати МРОТ с конфискацией контрафактных экземпляров произведений или фонограмм [4].

В том случае, если указанные действия совершило лицо, которое в течении года уже подвергалось административному взысканию за данное нарушение, то это влечет наложение штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати МРОТ, а на должностных лиц – в размере от тридцати до пятидесяти МРОТ с конфискацией контрафактных экземпляров произведений или фонограмм.

Рассмотрение указанного вида административных правонарушений в соответствии со ст. 202 [4].отнесено к компетенции районных, городских судов. Одновременно суды решают вопрос об уничтожении конфискованных контрафактных экземпляров произведений, фонограмм или их передачи обладателю авторских или смежных прав по его просьбе.

Специалисты констатируют, что, несмотря на то что действующее российское законодательство предусматривает различные виды, формы, средства и способы защиты авторских и смежных прав, далеко не все возможности, заложенные в нормах законов, реализуются на практике. Причин этому называется множество. Не последней из них является неосведомленность авторов, их наследников иных правопреемников о своих правах и способах их защиты.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ. Программа для ЭВМ как объект авторского права является объективной формой представления совокупности данных или команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. Независимо от формы своего объективного выражения программы для ЭВМ с точки зрения их правовой охраны рассматриваются как произведения литературы. Как и иные объекты авторского права, программы для ЭВМ охраняются независимо от их назначения и достоинств, а также от вида материального носителя, на котором они записаны. Важно только, чтобы они были обличены в конкретную объективную форму и являлись результатом творческой работы автора или соавторов. При этом творческий характер деятельности предполагается до тех пор, пока не доказана обратное [8].

Правовая охрана распространяется на все виды компьютерных программ, в том числе и на операционные системы и программные комплексы, которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объективный код [8]. Однако надо иметь ввиду, что при этом вне сферы охраны остаются лежащие в основе программы идеи и принципы организации алгоритма и интерфейса, а также языки программирования.

Кроме компьютерных программ к объектам охраны авторским правом законом отнесены также базы данных. Под базой данных понимается объективная форма представления совокупности данных, например статей или расчетов, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. В общем смысле как объект авторского права базы данных приравнены к сборникам [32].

Авторское право на программу для ЭВМ или базу данных, как и на любое произведение, возникает в силу их создания. Для признания и осуществления авторских прав на эти объекты не требуется депонирования, регистрации или соблюдения иных формальностей. Однако, совпадая в своих главных признаках с другими видами литературных произведений, компьютерные программы и базы данных имеют значительную специфику в формах своего объективного представления, способах использования и переработки.

Именно поэтому специальным законом было предусмотрено создание такого правового механизма, который способствовал закреплению прав программистов на достигнутый ими творческий результат и облегчал их защиту в случае нарушения.

Помимо использования знака охраны авторского права, о котором упоминалось ранее, обладатели прав на программы для ЭВМ и базы данных имеют возможность в течении всего срока действия авторского права официально зарегистрировать свои произведения в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС) в Москве, где имеется отдел регистрации программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, который и занимается приемом заявок на официальную государственную регистрацию. [23,С.176].

Регистрация программы для ЭВМ или базы данных осуществляется на основе подаваемой в ФИПС заявки.

Заявка должна относится к одной программе для ЭВМ или базе данных и содержать следующие компоненты:

- заявление на официальную регистрацию с указанием правообладателя и автора или авторов, если правообладатель таковым не является, их местонахождения и даты создания объекта;

- депонируемые материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включающие в обязательном порядке листинг и реферат;

- документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора в установленном размере или обоснование освобождения от его уплаты или уменьшения размера.

Рассмотрение заявки на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных в целях проверки наличия необходимых документов и их соответствия требованиям, установленным «Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин и баз данных», осуществляется регистрирующим органом в двухмесячный срок. Если все документы оформлены правильно, по истечении этого срока заявителю направляется Свидетельство о государственной регистрации установленного образца, а все сведения об объектах заносятся в Реестр программ для ЭВМ и Реестр баз данных. Эти сведения признаются достоверными, пока не будет доказано обратное.

Как и в случаях с любым объектом авторского права, имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут быть переданы автором полностью или частично физическому или юридическому лицу по авторскому договору о передаче исключительных или неисключительных прав, который, как правило, заключается в письменной форме.

Авторский договор должен включать следующие существенные условия:

- объем и способы использования программ для ЭВМ и базы данных;

- срок и территорию действия договора;

- размер и порядок выплаты вознаграждения [18,С.87].

По желанию правообладателей авторский договор может быть также зарегистрирован в ФИПС. Срок рассмотрения и регистрация таких договоров составляет один месяц.

Защита прав на программу для ЭВМ и базы данных может осуществляться в нескольких формах и различными способами.

Права на программу для ЭВМ и базы данных, как личные, так и имущественные, охраняются уголовным, гражданским и административным правом.

Общий порядок защиты предусматривает использование гражданско-правовых способов защиты:

- признание прав;

- возмещение причиненных убытков, в размер которых включаются суммы неправомерно полученных нарушителем доходов; выплата нарушителем компенсации в размере от 5000-кратного до 50000-кратного законодательно установленного размера минимальной месячной заработной платы; компенсация морального вреда.


































ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди объектов гражданских прав, то есть тех материальных и духовных благ, по поводу которых субъекты гражданского права выступают между собой в правовые отношения, ст.128 ГК называет результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Одновременно законодатель использует для их обозначения такое собирательное понятие, как интеллектуальная собственность. В обобщенном виде, содержание данного понятия раскрывает ст.138 ГК, указывающая, что «в случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами, где признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполненных работ или услуг». 

Следует иметь в виду, что термин «интеллектуальная собственность» достаточно условный и имеет мало общего с правом собственности. Дело в том, что объектом отношений «интеллектуальной собственности» являются не какие-либо вещи  (книга, магнитофонная лента и т.д.), а некие нематериальные образы, идеи.

- Невозможно физически обладать идеями, образами, а можно обладать лишь их материальными носителями (бумага, на которой написан текст, магнитофонная лента).

- Нельзя также и говорить о классическом  правомочии пользования, так как идеи могут одновременно находиться в пользовании бесконечного круга лиц.

- Идеи, образы не потребляются, не амортизируются в физическом смысле.

- Для вещи обязательным свойством является местонахождение, в то время как идеям, образам открыты все границы.

- Информации присущ особый порядок распространения: появление ее в новом месте не означает её утрату у прежнего обладателя. Поэтому к идеям неприменимы правила купли-продажи вещи и т.п.

Следовательно, применительно к результатам творческой деятельности более корректно говорить о категории исключительных прав, т.е. таких субъективных прав абсолютного характера, которые позволяют их носителям и только им совершать различные действия по использованию результатов творчества.

Главное правомочие состоит в запуске произведения в оборот, благодаря которому информация становится доступной для неопределенного круга лиц.

Законодательство о защите интеллектуальной собственности появилось в России только в последние годы. Существовавший ранее режим защиты таких объектов как произведений литературы, научных труды и изобретения исходили из приоритета прав государства. Формируемая новая правовая система и интеграция России в мировое экономическое пространство заставило обратить внимание на весь комплекс проблем, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Участие России в международных актах устанавливающих обязательства стран участников в области охраны интеллектуальной собственности, обязывает привести национальное законодательство в соответствие с действующими международными соглашениями.

Проблема защиты интеллектуальной собственности достаточно новая для Российского законодательства, впервые это понятие было использовано в ст. 1 Закона о собственности в РСФСР от 24 декабря 1990 г.

В Конституции РФ понятия "собственность" в ее имущественном значении и "интеллектуальная собственность", как результат свободной творческой деятельности отнесены, к разным статьям (ст. 35 и 44), а правовая формула "владения, пользования и распоряжения" отнесено только к имущественным правам. С принятием первой части Гражданского Кодекса РФ (от 21.10.94) противоречия заложенные законом о собственности были в значительной степени устранены. Так в соответствии со ст. 138 ГК "интеллектуальная собственность" определена как самостоятельный объект гражданских прав и установлен достаточно жесткий режим ее защиты. В ней говориться , что в случаях и в порядке установленных настоящим Кодексом и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Принятые за последние годы законы "Об авторском праве и смежных правах", "О правовой защите программ для ЭВМ и баз данных", "О патентах" и другие нормативные акты, прямо регулирующие вопросы связанные с защитой интеллектуальной собственности, в целом соответствуют общепринятым международным требованиям, в тоже время в законах, прямо не регулирующих эти отношения, но затрагивающих в ряде случаев вопросы, связанные с правовым статусом объектов интеллектуальной собственности, допускаются ошибки и устанавливаются правовые режимы, прямо противоречащие как действующему Российскому законодательству так и международным актам. Так в статье 10 Закона "О государственной тайне" говориться "о засекречивании информации, находящейся в собственности предприятий, учреждений, организаций и граждан (далее -собственник информации)" и вообще вся статья исходит из того, что правовой режим информации идентичен правовому режиму материальных объектов. Эта же ошибка допущена и в Законе "Об информации, информатизации и защите информации", где в целом ряде статей рассматриваются вопросы владения, пользования и распоряжения информационными ресурсами". В связи с принятием этого закона возникает сложность принятия судебных решений так как подобный подход противоречит Закону "О правовой защите программ для ЭВМ и баз данных", где базы данных, которые, в основном, и являются информационным ресурсом, попадающим под регулирование Закона "Об информации, информатизации и защите информации", являются объектами охраны авторского права, а не права собственности в смысле раздела 2 Гражданского кодекса РФ (Право собственности и другие вещные права). В результате не четкого разграничения понятия правового режима права собственности на материальные объекты и "объекты интеллектуальной собственности", даже в статье 20 Таможенного кодекса РФ сказано, что к товарам и транспортным средствам, запрещенным к ввозу и вывозу из Российской Федерации, отнесены объекты интеллектуальной собственности, т.е. ставится знак равенства между вещным правом и правом интеллектуальной собственности.



























СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации, принята  12 декабря 1993.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 21 октября 1994.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 24 мая 1996.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, принят Государственной Думой 20 декабря 2001.

5.Таможенный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 28 мая 2003.

6. Патентный закон Российской Федерации, принят Государственной Думой   23 сентября 1992.

7. Об авторском праве и смежных правах: Закон Российской Федерации от 9 июля 1993.

8. О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных:  Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992.

9. Всеобщая декларации прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948.

10. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства: Постановление правительства Российской Федерации от 21 марта 1994.

11. О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки),  Постановление правительства Российской Федерации  от 17 мая 1996 года N 614.

12. Авторское право, сборник законов и постановлений. - Мурманск: Юрист, 1995.

13. Международные договоры и соглашения в области ох­раны промышленной собственности.- М.: Роспатент, 1994.

       14. Международное частное, торговое и таможенное право – М.: Юрист, 1998.

15. Антишонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право - М.: Юридическая литература, 1957.

16. Боголюбова Т.А. Расследование преступлений о нарушении авторских прав. Особенности.  -  М.: Приор, 2001.

17. Веинке  В. Авторское право.- М.: Юридическая литература, 1979.

18. Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар - М.: Юридическая литература, 1988.

19. Гаврилов Э.В. Издательство и автор. Правовые вопросы. - М.: Юридическая литература, 1991.

        20. Гордон М.В. Советское авторское право. - М.: Юридическая литература, 1995.

21. Гришаев С.П. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов, #M12291 841500047полезных моделей#S в России и за рубежом. - М., Юридическая литература, 1993.

22. Канторович А.Я. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения. - Петроград: Юридическая литература, 1916.

23.  Копылов В. А.  Информационное право учебник. - М.: Юрист, 2002.

24. Корчагин А.Д.  Как защитить #M12291 841500770интеллектуальную собственность#S в России. М.: Инфра-М, 1995.

25. Куликова А.Г. Патентное законодательство зарубежных стран Т. 1-2. - М.: Юридическая литература, 1987;

       26. Малеина М.Н. Личные неимущественные права граж­дан: понятие, осуществление, защита. -  М.: Юридическая литература, 2000.

       27. Сергеев А.П. Авторское право России. -  СПб.: Юридическая литература, 1994.

        28. Сергеев А.П. #M12291 841500235Право интеллектуальной собственности#S в Российской #M12291 841501740Федерации#S. -  М.: Проспект, 1996.

29. Сергеев А.П., Толстой Ю.К.,  Гражданское право ч. 1.- М.: Юридическая литература 1998.

30. Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. - Казань: Юридическая литература, 1891.

31. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права - М.: Юридическая литература, 1995.

       32. Справочная правовая  система «Кодекс»

33. Справочная правовая  система «Гарант».
























Дипломная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованных научной литературы и других источников, имеются ссылки на них.

«_____»__________2005г.

___________________                                       А.С. Осьмачка

            (подпись)

Похожие работы на - Права авторов изобретений, патентообладателей и их защита

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!