Принцип разделения властей
Астраханский филиал
Московский открытый социальный институт (Астраханский
социальный институт)
Кафедра истории и теории
государства и
права
Дисциплина " Теория
Государства и права "
КУРСОВАЯ РАБОТА
принцип разделения властей
Выполнил: студент 2 курса
очного отделения,
юридического
факультета,
1 группа
______________ ХОН М.А.
Научный руководитель,
доц., к.ю.н.
__________Киселева О.М.
защищена оценка
"__" __________2002 г.
"_______"
Астрахань, 2002.
Содержание
Введение…………………………………………………………..3
1.Понятие принципа разделения властей……………………….6
2.Законодательная власть………………………………………..10
2.1. Понятие парламента и его
структура………………10
2.2.
Полномочия
парламента……………………………11
3.Исполнительная власть………………………………………...16
3.1. Понятие исполнительной власти…………………...16
3.2. Глава государства……………………………………18
3.3.
Правительство……………………………………….22
4.Судебная власть…………………………………………………25
4.1. Понятие судебной власти……………………………25
4.2. Осуществление судебной
власти……………………27
Заключение………………………………………………………..29
Библиография……………………………………………………..31
ВВЕДЕНИЕ
В
соответствии с Конституцией РФ от 1993г в Российской Федерации признается
разделение властей, ст. 10 Конституции РФ: Государственная власть в Российской
Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную, и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны.
Разделение властей- это
политико-правовая доктрина и конституционный принцип, лежащий в основе
организации власти демократического государства.
Идея разделения властей, выдвинутая
еще античными мыслителями (Аристотель), была развита в эпоху буржуазных
революций (в частности, французским правителем Монтескье) в противовес
абсолютизму и феодальному произволу. Зачатки доктрины разделения властей
усматриваются уже в трудах выдающихся мыслителей Древней Эллады и Древнего
Рима. Среди них можно выделить Аристотеля (384-322 г.г. до н.э), Эникура (ок
341-ок 270 г.г. до. н.э), Полибия (ок 201-ок 120 г.г. до н.э). Однако авторство
принадлежит, бесспорно, двум мыслителям, ставшим в определенной степени
провозвестниками революционных перемен в своих странах: англичанину Джону Локку
(1632-1704) и французу Шарлю Монтескье (1689-1755).
Идеи Локка и Мотескье неразрывны со временем, когда они жили
и творили. Но и сегодня принцип разделения властей следует изначальным
положениям: «Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в
одном лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что
монарх или сенат станет издавать тиранические законы для того, чтобы так же
тиранически применять их.
Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от власти
законодательной и исполнительной».[1]
За прошедшие
столетия принцип разделения властей - разумеется, в развитии и постоянном
совершенствовании, с учетом условий отдельных стран -выдержал испытания
временем и ныне занимает ведущее место в конституционном конструировании
властных структур, распределении функций и полномочий между ними. Он современен
и актуален и накануне третьего тысячелетия, особенно для Российского
государства. Связано это в первую очередь с тем, что в советское время, на
протяжении длительного исторического периода данная тема не находила отражения
в отечественной правовой концепции, более того сам факт разделения властей отрицался
как идеологически несоответствующий общей стратегической цели социалистического
государства. С коренной реконструкцией государства и соответствующих государственных
структур, начавшийся на рубеже 80–90-х годов ХХ века в России, с выдвижением, в
связи с этим, общегосударственной цели — создания правового государства,
вопрос места и роли принципа разделения властей в правовом государстве, его[i] проблематика, приобретает
пристальное внимание со стороны отечественных теоретиков права. К настоящему
моменту мы уже можем говорить об определённых результатах в изучении данного
вопроса, как в теоретическом, так и в практическом плане. Исходя из этого, в
изучении принципа разделения властей в теории государства и права можно
выделить следующий круг вопросов:
Каковы
исторические корни принципа разделения властей?
Как
осуществляется данный принцип на практике в различных государствах мира, в
России?
Как принципа
разделения властей разрешается в теоретических трудах мыслителей прошлого и
настоящего времени, как зарубежных, так и российских?
Каково
содержание принципа разделения властей?
Для
выяснения ответов на эти вопросы использовались нормативные акты,
научно–учебные пособия: М.Н. Марченко “Теория государства и права”, В.Н.
Хропанюка “Теория государства и права”, М.В. Баглая, Б.Н. Габричидзе
“Конституционное право Российской Федерации”, З.М. Черниловского “Всеобщая
история государства и права”; научные работы: И.А. Исаева,
М.Н. Золотухиной “История политических и правовых учений России”,
М. Валуева “Исторические типы философии”; энциклопедические издания, а
также материалы периодических изданий.
В целом
данные источники отражают современные точки зрения в правовой науке на принцип
разделения властей. Так, например, в работах И.А. Исаева,
Н.М. Золотухиной, М. Валуева показаны различные взгляды на роль и
значение принципа разделения властей в государстве теоретиков права прошлого. В
научно–учебных пособиях З.М. Черниловского, М.В. Баглая,
Б.Н. Габричидзе, помимо общетеоретической трактовки содержания данного
принципа представлен анализ его практического осуществления в различных
государствах мира, в том числе и Российской Федерации. Нормативные акты, в
частности Конституция Российской Федерации, помогут уяснить механизм действия
принципа разделения властей.
Основными
методами, используемыми в данной работе, являлись исследование научного
материала по заданной теме, его позитивный и критический анализ.
1.Понятие системы разделения
властей в государстве
Теория разделения властей зародилась
во Франции в середине 18 века и была связана, прежде всего, с борьбой
крепнувшей буржуазии против феодального абсолютизма, борьбой с системой,
тормозившей развитие общества и государства. Появление новой концепции было
связано с именем Ш. Монтескье (Монтескье занимал видное положение президента
Бордоского парламента - судебного учреждения). В своей фундаментальной работе
"О духе законов"(1748г.) Монтескье изложил результаты длительного
исследования политико-правовых установлений нескольких государств. Цель теории -
создание безопасности граждан от произвола и злоупотреблений властей,
обеспечение политических свобод.
Конечно же, теория разделения
властей возникла не на пустом месте, она явилась логическим продолжением
развития политико-правовых идей, возникших в 17 веке в Англии, теория
разделения властей стала частью начинавшей формироваться теории правового
государства. Вообще, принцип разделения властей имеет очень важное
значение для правового государства, так как реализация этого принципа выступает
одним из конституционно-организованных проявлений политического плюрализма в
государственной сфере, способного обеспечить для гражданского общества
правление правового закона и непредвзятое правосудие.
Разберем поподробнее основные
положения теории разделения властей (по Монтескье). Во-первых, существует
три рода власти: законодательная, исполнительная и судебная, которые должны
быть распределены между разными государственными органами. Если же в руках
одного органа сконцентрируется власть, различная по своему содержанию, то
появится возможность для злоупотребления этой властью, а следовательно, свободы
граждан будут нарушаться.
Во-вторых, должна
действовать система сдержек и противовесов, дабы власти контролировали
действия друг друга. Взаимовлияние законодательной и исполнительной властей
гарантирует реальность права. За
нарушение законов министры могут быть привлечены законодательным собранием к
ответственности. В свою очередь, исполнительная власть в лице государя
сдерживает от произвола законодательную власть, будучи наделена правом налагать
вето на решения законодательного собрания, устанавливает регламент его работы и
распускает собрание. Безусловно, сейчас предусмотрен намного более
разнообразный и эффективный механизм "сдержек и противовесов", чем
тот, который мы видим в трудах Ш.Монтескье, однако уже в его работах были
заложены основные принципы и институты, посредством которых взаимодействуют
органы государственной власти.
Однако, в конституционном
проекте Монтескье недостаточно четко проводится идея равновесия властей.
Законодательная власть явно играет доминирующую роль, исполнительную власть
Монтескье называет ограниченной по своей природе, а судебную - вообще
полувластью. Думается , все это было не столь актуально во времена Монтескье,
сколь актуально было следующее положение теории разделения властей: определенная
ветвь власти должна представлять интересы определенной социальной группы.
Судебная власть представляет интересы народа, исполнительная - монарха, верхняя
палата законодательного собрания (предусмотренная конституционным проектом
Монтескье) - аристократии, нижняя палата собрания - интересы народа. Таким
образом, мы видим стремление достигнуть компромисса в борьбе буржуазии (
слившейся тогда с народом ) и приверженцев абсолютизма.
Позднее теория разделения
властей получила сильное практическое и теоретическое развитие. Прежде
всего, следует упомянуть труды Ж.-Ж. Руссо. В отличие от Монтескье, Руссо
считал, что законодательная, исполнительная и судебная власти - особые
проявления единой власти народа. Точка зрения Руссо отвечала требованиям
времени и обосновывала революционные процессы во Франции конца 18 века; если
Монтескье пытался найти компромисс, то Руссо обосновывал необходимость борьбы с
феодализмом. Как взгляды Монтескье, так и взгляды Руссо нашли свое наиболее
полное и последовательное отражение в Конституции США 1787 года. Преамбула к
этому документу гласит: "Мы, народ Соединенных Штатов..."[2], отражая тем самым то, что народ
является единственным источником власти. Наряду с утверждением единства
источника власти, в Конституции США проводится очень четкое
организационно-правовое разделение властей. Также в этом документе нашла свое
отражение система "сдержек и противовесов": были предусмотрены и
процедура импичмента, и отлагательное вето президента, и многие другие
институты, которые являются составной частью современного права.
В некоторых
государствах организационно-правовая сторона рассматриваемой концепции
подверглась модификациям. Конституционная доктрина ряда стран Латинской
Америки исходит из существования еще одной власти - учредительной, что связано
с частыми государственными переворотами. О существовании четвертой -
учредительной власти говорят французские специалисты по сравнительному
конституционному праву Ж.Блан, Ж.М.Вирье и Ф.Ваге. По существу шесть властей
были перечислены в конституции Алжира 1976 года: политическая (осуществлялась
правящей партией), контрольная, учредительная (создание и изменение
конституции) и другие. В связи с концепцией, которая предусматривает
возможность отделения президента от исполнительной власти и характеризует его
как главу государства, встает вопрос об особой ветви власти – арбитражной. Речь
идет об арбитраже между властями, а не органами государства. Проект Конституции
РФ принятый 12 декабря 1993года предусматривал именно такой подход. Также
теория разделения властей иногда применяется относительно разделения власти
между субъектом федерации и федеральными государственными органами, принимая за
основу взаимоотношений органов различных уровней власти одно из положений
теории разделения властей - наделение ветвей (здесь - органов определенного
уровня) власти строго определенными полномочиями. Такой подход позволяет избежать
национальных конфликтов. Все эти "новшества" - это, скорее, попытка
приспособить классическую теорию к реальным особенностям конкретных государств.
Суть же теории при этом не меняется, так как не меняется главное - система
сдержек и противовесов. Количество называемых или существующих властей не столь
важно, сколь важно обеспечение механизма, не позволяющего узурпировать всю
власть в руках одного государственного органа или одной ветви власти. Кроме
тенденции роста "числа властей" можно отметить тенденцию к
"взаимопроникновению властей", чему есть масса подтверждений:
утверждение палатами парламента многих должностных лиц, назначение (или
предложение кандидатов на должность) судей президентом и утверждение их
палатой парламента, полномочия Конституционного суда, совмещение мандата
министра и парламентария. Думается, подобная тенденция означает не отдаление от
принципа разделения властей, а наоборот, дальнейшее развитие реализации
принципа "сдержек и противовесов".
Здесь
хотелось бы сделать дополнение и сказать, что в научных кругах иногда говорят и
пишут о четвертой ветви власти – средствах массовой информации. Однако, это
образное выражение. Средства массовой информации не являются носителем
какой-либо официальной власти. Таковыми их называют в силу того, что они
оказывают очень сильное, не редко решающее влияние на массы. Они играют
исключительно важную роль в формировании общественного мнения, в создании
положительного или, наоборот, отрицательного образа правящей элиты или
отдельных лиц.[3]
2.
Исполнительная власть
2.1. Понятие
парламента и его структура
В
соответствии с концепцией разделения властей первое место среди ветвей
государственной власти принадлежит законодательной. Исполнительна и судебная
ветви власти хотя и имеют свою сферу деятельности, но действуют от имени и во
исполнение закона.
Законодательная
власть осуществляется прежде всего общегосударственным представительным
органом, а в субъектах федерации, в автономиях политического характера – также
местными законодательными органами. Общегосударственный представительный орган
может иметь различные названия (национальное или народное собрание, конгресс,
меджлис и т.д.), но за ним утвердилось обобщенное название “парламент”.
Понятие
парламента. Термин “парламент” происходит от французского
“парле” – говорить (французский язык широко использовался аристократией в
средневековой Англии, считающейся родиной парламента). Хотя предшественником
парламента были представительные органы в Древней Греции и в Древнем Риме,
сословно-представительные учреждения в начале Средних веков в Европе,
происхождение современного парламента связывает с событиями XIII – XIV вв. в Англии, когда власть короля была
ограничена собранием крупных феодалов, высшего духовенства, представителей
городов и сельской местности.
Современный
парламент – это высший орган народного представительства, выражающий суверенную
волю народа, призванный регулировать важнейшие общественные отношения главным
образом путем принятия законов, осуществляющий контроль за деятельностью органов
исполнительной власти и высших должностных лиц. Наряду с этим, парламент
обладает и многими другими функциями. Он формирует другие высшие органы
государства, например, в некоторых странах избирает президента, образует
правительство, назначает конституционный суд, объявляет амнистию и др.
Структура
парламента. Под парламентом обычно понимают однопалатное
представительное учреждение или нижнюю палату двухпалатного парламента, хотя с
юридической позиции это понятие гораздо сложнее. В англосаксонском праве парламент
– это триединое учреждение, включающее главу государства (монарх
Великобритании, президент Индии), верхнюю и нижнюю палаты (при этом закон, как
правило, может быть принят при согласии всех этих трех составных частей). В
некоторых странах с влиянием англосаксонского права, где главой государства является
президент и существует одна палата, парламент рассматривается как двуединое
учреждение, состоящее из главы государства и палаты парламента.
Палаты
парламента имеют разные названия (нередко – палата депутатов и сенат), но для
обобщения их принято называть верхней и нижней. Верхняя палата в большинстве
случаев имеет историческое значение и, как правило, обладает меньшими
полномочиями, чем нижняя.
Глава
государства является участником законодательной власти независимо от того,
охватывается ли он понятием “парламент”, поскольку утверждает принятый закон
своей подписью. Лишь в тех странах, где глава государства не подписывает
законы, не обладает правом вето, он фактически не участвует в законодательстве.
Но таких стран гораздо меньше, чем первых и, как правило, законы принимаются
парламентом, а издаются главой государства (в связи с этим ниже мы рассмотрим
институт промульгации законов).
2.2. Полномочия
парламента
В
зависимости от полномочий различают три вида парламентов:
·
с неограниченными полномочиями;
·
с ограниченными полномочиями;
·
консультативные.
Считается,
что в связи с концепцией верховенства парламента парламенты с неограниченными
полномочиями существуют в большинстве стран. Такой парламент может принять
решение по любому вопросу, однако и в таких случаях есть прерогатива главы
государства. В тех странах, где принято жесткое разделение властей, а также
там, где есть органы конституционного контроля, обладающие правом объявлять
законы неконституционными, концепция верховенства парламента подвергается
определенным ограничениям.
Парламенты с
ограниченными полномочиями существуют во Франции и некоторых франкоязычных
странах. Конституции таких стран перечисляют вопросы, по которым парламент
может издавать законы – законы-рамки, устанавливающие основы правового
регулирования (более детальное регулирование вправе осуществлять исполнительная
власть), и “исчерпывающие законы”, т.е. издаваемые по вопросам, которые могут
регулироваться только парламентом. Все остальные вопросы составляют так
называемую сферу регламентарной власти. По ним издаются нормативные акты
президента, правительства, министров, парламент же в эту сферу не должен
вмешиваться.
Консультативные
парламенты существуют в некоторых мусульманских странах. Иногда они принимают
законы с одобрения монарха, иногда вообще не могут издавать законы. Функции их
носят чисто консультативный характер, и выражает мнение народа данного
государства по конкретному вопросу, хотя это мнение никакого решающего значения
не имеет.
Главная
задача парламента – принятие законов. Среди них важнейшее значение имеют
основные законы – конституции (в некоторых странах они принимаются
парламентом), поправки к ним, органические законы, а также ежегодно принимаемые
законы о государственном бюджете. Все они принимаются по особой процедуре,
правда, неодинаковой для разных видов законов.
Парламент
избирает, назначает, образует другие высшие органы государства, формируя их
целиком или в части (другую часть может назначать президент). Делает он это
самостоятельно или утверждая, давая согласие на их кандидатуры, предлагаемые
другим высшим органом государства. Во многих странах парламент образует весь
состав правительства путем голосования по программе правительства выражает ему
доверие, после чего правительство назначается актом главы государства. Парламент
или одна из его палат формирует конституционный суд (или назначает часть его
членов), верховный суд (или назначает его председателя), назначает генерального
прокурора, некоторых других должностных лиц.
В области
внешней политики парламент ратифицирует (утверждает) международные договоры или
дает согласие президенту на их ратификацию (при ратификации нельзя вносить
поправки в договор, можно лишь утвердить его в целом или отказаться сделать
это), решает вопрос об использовании вооруженных сил за пределами страны. Он
обладает некоторыми квазисудебными полномочиями: решает вопросы об импичменте
(отрешении от должности) президента и некоторых других должностных лиц, выносит
решение о предании министров суду и т.п. Парламент наделен правом решать
вопросы, относящиеся к основам правового положения группы лиц: только он может
объявлять амнистию (прекращать наказание осужденных по определенным статьям
уголовного кодекса).
Особое
значение имеют финансовые полномочия парламента. В большинстве стран только он
вправе устанавливать материальные обременения государства (в частности,
принимать решения о государственных займах, займах у других государств и
международных организаций), устанавливать налоги, принимать государственный
бюджет в виде единого закона о доходах и расходах государства сроком на один
год или в виде совокупности бюджетных (финансовых) законов. Вопросы государственной
казны традиционно относятся к важнейшим полномочиям парламента.
Как уже
отмечалось выше, в связи с системой сдержек и противовесов парламент вправе
осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти и других высших
органов государства. Формы такого контроля в государствах различны. Однако,
парламент, будучи высшим органом народного представительства всегда обладает
такими функциями. Этот контроль может носить как юридический характер (сюда
можно отнести деятельность созданных парламентских комиссий), так и политический
(например, выражение недоверия министру). Чаще всего используются формы
контроля за деятельностью исполнительной власти, особенно правительства,
министров, подчиненных им структур, хотя контроль парламента может
осуществляться и в отношении других органов.
Формы
контроля парламента:
Вопросы к
правительству (во многих парламентах отводится особое
время специально для вопросов к премьер-министру, министрам, другим высшим
должностным лицам на пленарном заседании парламента (палаты), по интересующим
парламент вопросам);
Дебаты (проводятся по заранее определенным вопросам и общей политике
правительства. Их тему, как правило, предлагает оппозиция, но такие предложения
могут исходить и от правительства, стремящегося обеспечить себе поддержку в
общественном мнении);
Интерпелляция (используется только в парламентских республиках и монархиях, а также
в некоторых полупрезидентских республиках. Она предусматривает постановку
какого-либо важного, общественно значимого вопроса на пленарном заседании, за
которой следует объяснение министра (главы правительства), обсуждение и
принятие решения путем голосования. Неудовлетворительная оценка ответа,
выражение недоверия, порицание действий могут повлечь за собой отставку
министра или правительства в целом, либо последнее может, действуя через главу
государства, распустить парламент с назначением даты новых выборов. Подача
интерпелляции существенно затруднена. Обычно требуется большое число подписей,
установлены жесткие сроки их подачи и т.п.);
Постановка вопроса
о вотуме недоверия или внесение резолюции порицания правительству
(решается голосованием). Внесение вопроса о вотуме недоверия, как и
интерпелляции, затруднено и подчиняется строгим правилам. Обычно этот вопрос
ставит оппозиция, пытающаяся “свалить” правительство. Однако и правительство
часто прибегает к такой мере, связывая требование принять какой-либо закон с
выражением недоверия правительству и угрожая в противном случае отставкой
(отставка не всегда бывает выгодна части членов оппозиции;
Доклады и
отчеты правительства и министров о своей деятельности
на пленарных заседаниях палат. Действенность этой меры зависит от формы
правления. В парламентарных республиках и монархиях при неудовлетворительной
оценке работы исполнительной власти встает вопрос об отставке правительства и
министров, но, поскольку правительство опирается на парламентское большинство,
этого, как правило, не бывает, да и отчеты практически не заслушиваются “своим”
же парламентом (правда формой таких отчетов могут стать дебаты по политике
правительства). При других формах правления доклады и отчеты превращаются, по
существу, в информацию.
Парламентские
слушания. Эта форма активно используется в президентских
и полупрезидентских республиках и крайне редко – в парламентарных государствах.
Они организуются какой-либо постоянной комиссией парламента с целью привлечь
внимание общественности, государственных органов к вопросам большой значимости.
На слушания приглашаются представители исполнительной власти, известные
общественные деятели, ученые, эксперты, другие лица. Какие-либо обязывающие
решения на слушаниях не принимаются.
Парламентские
расследования. Для этой цели парламент или его палаты
создают специальные комиссии, которые имеют доступ ко всем документам, включая
секретные; все должностные лица и граждане должны являться по вызову этих
комиссий и давать показания, отказ грозит обвинением в неуважении к парламенту
и наказанием;
Деятельность
парламентских органов. Выше уже упоминалось о счетных
палатах, задачей которых является проверка исполнения бюджета, принятого
парламентом и других финансовых законов; об уполномоченных по правам человека,
о генеральных контролерах;
Созыв
специальных заседаний парламента для контроля за действиями
органов исполнительной власти в особых ситуациях (при введении чрезвычайного
положения и т.п.);
Импичмент по отношению к высшим должностным лицам, когда парламент (нижняя
палата) предъявляет обвинение в порядке квазисудебного процесса, верхняя палата
решает вопрос об отрешении от должности. В некоторых странах парламент только
формирует обвинение, а дело рассматривает специальный суд.
Контроль
за делегированным законодательством – актами исполнительной
власти, изданными по поручению парламента и имеющими силу закона. Такие акты
представляются в парламент и иногда подлежат утверждению им в установленный
срок (в противном случае они теряют силу).
3.Исполнительная
власть
3.1.
Понятие исполнительной власти
Создатели
концепции разделения властей полагали, что ограниченный монарх, будучи главой
государства, одновременно будет осуществлять исполнительную власть через
подчиненных ему министров. В соответствии с этими представлениями создавались
многие ранние конституции в монархических государствах, а от части и в тех, где
наследственного монарха заменял выборный президент и ему были подчинены министры.
В
современных условиях по конституциям различных стран исполнительная власть
принадлежит либо главе государства и правительству, либо только главе
государства, либо только правительству. Ими исполнительная власть делегируется
органам и должностным лицам низшего ранга. На деле такая градация может и не
соблюдаться. Во многих странах глава государства (монарх или президент) лишь
формально обладает исполнительной властью, в парламентарных республиках и парламентарных
монархиях ее осуществляет правительство (совет, кабинет министров), по “совету”
которого, а на деле по указанию президент издает правовые акты. В
полупрезидентских республиках правительство, напротив, подотчетно президенту,
в руках которого сосредоточено общее руководство исполнительной деятельностью,
хотя по конституции исполнительная власть может принадлежать лишь
правительству.
Органы
исполнительной власти не ограничиваются только исполнением законов. Они
занимаются также распорядительной деятельностью, что необходимо для
осуществления исполнительских задач, издают нормативные акты во исполнение
законов. Наконец, органы исполнительной власти обладают самостоятельными
нормотворческими полномочиями, выходят за границы
исполнительно-распорядительной деятельности по применению законов. На основе
делегированных парламентом полномочий, обладая самостоятельной регламентарной
властью, президент, правительство, министры издают множество нормативных актов,
регулирующих важнейшие сферы жизни. Нередко такие акты имеют не меньшее, а
большее, чем закон, значение.
Однако во
многих странах монарх лишен конституцией полномочий исполнительной власти или
утратил их на практике, оставаясь главой государства, как правило, в виде
безвластного символа единства нации. Что же касается президентов, то в
последние десятилетия стала прослеживаться тенденция отдаления главы
государства от исполнительной власти в парламентарных и особенно в
полупрезидентских республиках (в юридическом, а не фактическом отношении)[4]. В последних стали выдвигаться
идеи особой президентской власти, арбитражных функций президента по отношению к
другим институтам государственной власти. Эта идея и норма французской
конституции 1958 года оказала влияние на многие другие основные законы,
особенно постсоциалистических стран.
В
президентских и полупрезидентских республиках создаются особые должности
премьер-министров, советы министров, которых нет в традиционных президентских
республиках (Бразилия, Мексика, США и др.). Должность премьер-министра
обособляется от должности президента, юридически многие функции исполнительной
власти изымаются из ведения президента, хотя фактически он остается главным
руководителем правительства, а премьер-министр нередко является лишь административным
премьером. Это относится и к ситуации и в некоторых постсоциалистических
государствах, где президент непосредственно руководит деятельностью некоторых
ключевых министров (обороны, внутренних дел, иностранных дел и др.), которые не
подчиняются премьер-министру или, как считается, находятся в двойном
подчинении: правительству как коллегии (фактически премьер-министру) и
президенту.
На местах
исполнительную власть осуществляют главы субъектов федерации (губернаторы и
др.), формируемые парламентом местные правительства, избранные или назначенные
губернаторы областей, начальники районов, префекты и другие представители
президента и правительства. Им подчинен местный государственный аппарат, иной,
чем аппарат органов местного самоуправления.
В отличие от
судебных и представительных органов система органов исполнительной власти
представляет собой единую вертикаль: нижестоящие должностные лица и
органы подчинены вышестоящим, обязаны исполнять не только закон, но и указания
вышестоящих органов и должностных лиц, акты нижестоящих органов могут быть
отменены вышестоящими.
Глава
государства – это конституционный орган и одновременно высшее должностное лицо
государства, представляющее государство вовне и внутри страны, символ
государственности народа[5].
В разных
странах глава государства рассматривается как неотъемлемая составная часть
парламента, т.е. законодательной власти, поскольку без его подписи закон не
действителен, либо как глава исполнительной власти и одновременно глава
государства, либо как лицо, являющееся только главой государства и не входящее
в какую-либо ветвь власти. Он может быть символом государственности, как монарх
в Японии, властным арбитром по отношению к другим институтам государства, как
президент Франции или единоличным властителем (Оман, Саудовская Аравия).
Глава
государства бывает единоличным и коллегиальным. В первом случае это монарх или
президент, во втором – постоянно действующий орган парламента, им избираемый.
Глава
государства, независимо от его разновидности, имеет некоторые общие для всех
стран полномочия. В отношении парламента это созыв его сессий, опубликование
законов, право роспуска, иногда – право вето. Глава государства формирует
правительство (порой лишь формально его утверждает), обладает правом увольнять
министров и правительство в отставку, назначать судей, предоставлять
гражданство и право убежища, заключать и ратифицировать определенного рода
международные соглашения, назначать дипломатических представителей, награждать,
помиловать осужденных и др., но осуществление этих полномочий на практике
зависит от формы правления, от реального положения главы государства. Кроме
того, при любой форме правления одни полномочия глава государства может
реализовывать самостоятельно, а для осуществления других требуется согласие или
утверждение парламента (например, для назначения послов в США) или даже
правительства (в условиях парламентарной республики). Кроме того, в
парламентарных республике и монархии, а иногда и в полупрезидентских
республиках, для того чтобы некоторые акты президента или монарха действовали,
премьер-министр должен скрепить их подписью (так называемый принцип контрассигнатуры).
Реже это может быть наряду с подписью премьера также подпись министра,
ответственного за выполнение данного акта президента или монарха.
Монарх.
Как правило, монарх (король, султан и др.) является главой государства и
одновременно главой исполнительной власти. На деле, однако, вся полнота власти
ему принадлежит только в абсолютной монархии. Реально полномочиями главы
государства и главы исполнительной власти он пользуется в дуалистической
монархии, в парламентарной же монархии акты главы государства и главы
исполнительной власти он совершает обычно по указанию правительства.
Как
известно, монарх получает и передает свой пост по наследству. Существуют
несколько систем наследования:
салическая, когда престол наследуют только мужчины (прежде всего старший сын), а
женщины, в том числе дочери, исключаются из числа наследников престола
(Бельгия, Норвегия, Япония и др.);
кастильская, когда женщины (дочери) наследуют престол, ели у покойного монарха нет
сыновей. Если же есть младший сын и старшая сестра, то сын имеет преимущество
(Великобритания, Дания с 1953г., Испания, Нидерланды и др.);
шведская, в соответствии с которой по закону 1980 г. женщины наследуют престол
на равных основаниях с мужчинами. В настоящее время 22-летняя дочь короля Швеции,
у которого есть еще и младший сын, является претендентом на трон и действует
как заместитель короля во время его отъездов из страны;
австрийская, когда женщины могут наследовать трон при условии, что во всех
поколениях данной династии нет мужчин (сейчас не существует);
мусульманская, когда трон наследует, по существу не определенное лицо, а
“благородная” правящая семья (часть династии), которая сама уже решает, кто
именно из ближайших родственников покойного монарха (не обязательно сын) займет
освободившийся трон (Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и др.). Эта же семья при
участии высших священнослужителей и мусульманских ученых (улемов) смещает
короля и ставит на его место другого члена семьи;
племенная, когда король рассматривается как главный вождь племени, а его
наследника определяет племенной совет из числа многочисленных сыновей покойного
(в Свазиленде это делает племенной совет во главе с королевой-матерью, в чем
складываются пережитки матриархата. Последний раз он избирал короля в 1982 г.
из числа более чем 150 сыновей покойного.
Правовое
положение монарха. Монарх – лицо неприкосновенное. Он
не может быть привлечен к административной, уголовной ответственности, против
него не может быть обращен гражданский иск. За действия монарха по управлению
государственными делами политическую ответственность несут его министры. Он
имеет право на особый титул – король, султан и др., на особое обращение “Ваше
Величество”. Монарх обладает государственными регалиями (трон, корона, скипетр
и др.), имеет свой двор – лиц, занятых обслуживанием его самого и семьи, но
оплачиваемых из государственного бюджета. Часто монарх наделяется правом вето
по отношению к законам (в отличие от президента он может обладать правом
абсолютного вето, которое парламент не может преодолеть), хотя использует его
не часто.
В
соответствии с конституцией монарх назначает правительство, но на деле в
парламентарных монархиях он только подписывает соответствующий документ, состав
же правительства обуславливается соотношением различных сил в парламенте и
определяется партией, обладающей парламентским большинством. В дуалистических
монархиях монарх сам подбирает и назначает министров, возглавляя правительство
(правда всегда имеется пост премьер-министра). В абсолютных монархиях он имеет
неограниченную власть, хотя тоже обычно есть должность премьер-министра и ее
занимает, как правило, один из ближайших родственников монарха.
Президентура. Президент может занимать различное положение в системе государственной
власти:
быть только
главой государства;
одновременно
главой государства и исполнительной власти;
главой
государства и фактическим руководителем правительства при наличии определенной
должности премьер-министра.
Президент
избирается на определенный срок, но бывали случаи и пожизненной президентуры, а
также президенты занимавшие свои посты иными путями, чем выборы. Нередко
президентами провозглашает своих руководителей военная хунта, захватившая
власть. В 1994 – 1995 гг. в большинстве азиатских постсоциалистических стран
(Туркменистан, Узбекистан и др.) вместо выборов были проведены референдумы о
продлении срока действующего президента до 2000 г.[6].
Согласно
многим конституциям, президент пользуется неприкосновенностью, его нельзя
привлечь к административной ответственности, уголовное наказание возможно
только после отрешения президента от должности. Однако, во многих странах к
президенту может быть предъявлен гражданский иск. Гражданские иски к
государству также могут быть обращены к президенту как представителю
государства. Он имеет определенные привилегии: свою резиденцию, особый
транспорт, охрану, свой штандарт – флаг являющийся символом президентской
власти. Денежное содержание президенту устанавливается парламентом и обычно
является наиболее высоким среди должностных лиц.
Президент
обладает целым рядом полномочий, которые сформулированы в конституции или ином
нормативном акте. Хотя, эти полномочия сформулированы однотипно в
президентской, полупрезидентской, парламентской республике, но на самом деле в
их осуществлении существует огромная разница, связанная с особенностями формы
правления. Здесь приводятся только сформулированные полномочия президента:
Полномочия
по представительству государства вовне и внутри страны;
Полномочия в
отношении парламента и осуществлении им законодательной власти;
Полномочия
по формированию других высших органов государства;
В сфере
нормотворческой деятельности президент издает нормативные акты, отменяет акты
органов исполнительной власти;
Полномочия
по урегулированию чрезвычайных ситуаций;
Полномочия
по распоряжению вооруженными силами (является, как правило, верховным
главнокомандующим):
Как высшее
должностное лицо президент назначает государственных служащих определенного
ранга;
Полномочия в
сфере правового статуса личности.
Конституции
предусматривают обязанности президента и содержат определенные запреты.
Президенту запрещается любое совмещение должностей и мандатов, иные виды работ,
участие в руководстве акционерных компаний, приобретение государственного
имущества, иногда не разрешается получать вознаграждение за научную,
художественную и литературную деятельность, если он занимается ею. В некоторых
странах президенты на период избрания прекращают членство в политической
партии, другие продолжают свою партийную деятельность. Нередко президент может
покидать страну только с разрешения парламента.
В отличие от
монарха президент несет ответственность за свои действия. Он отвечает за
государственную измену, взяточничество, совершение других тяжких преступлений.
Формы, процедуры и условия этой ответственности особые: уголовная
ответственность наступает лишь после отрешения президента от должности.
Правительство – это коллегиальный орган исполнительной власти,
обладающий общей компетенцией осуществляющей руководство государственным
управлением. Оно имеет разные названия: совет министров, кабинет, кабинет
министров, государственный совет (Китай), административный совет (КНДР),
федеральное правительство (Германия) и др. Правительство возглавляет
административную, т. е. исполнительно-распорядительную, деятельность в стране.
Под его руководством находятся государственный аппарат, вооруженные силы,
финансы государства, иностранные дела.
С точки
зрения перечня должностных лиц состав правительства в разных странах различен.
В его состав входит возглавляющий правительство премьер-министр, который может
иметь другие официальные названия. Под руководством премьера работают министры
(или его заместители, государственные секретари и др.). В состав правительства
часто включаются министры без портфеля – лица, которые не руководят каким-либо
ведомством, но на заседаниях правительства имеют право решающего голоса. Иногда
они выполняют отдельные поручения премьер-министра, координируют работу группы
министерств.
Нередко в
составе правительства создаются более узкие структуры, которые могут выполнять
некоторые (порой довольно важные) полномочия правительства.
Особую роль
в правительстве играет премьер-министр (председатель правительства). От него
зависит подбор кандидатур в состав правительства. Нередко парламент избирает
или назначает только премьер-министра, остальных министров он назначает и
смещает сам. В последние десятилетия роль премьера в коллегии правительства во
всех странах значительно возросла. Он уже не просто первый среди равных, а
лицо, определяющее политику правительства, да и голосование на заседаниях правительства
бывает все реже, решающее слово принадлежит премьер-министру.
Способ
образования правительства зависит от формы правления. В полупрезидентской
республике партийный состав парламента учитывается при образовании
правительства, поскольку для назначения премьер-министра обычно требуется
согласие парламента. Это частично парламентский способ формирования
правительства, поскольку для назначения других министров согласия парламента не
требуется (в редких случаях такое согласие необходимо для назначения некоторых
ключевых министров). После выборов президента, даже если он избирается на
второй срок своего правления, правительство формируется заново.
В
парламентарных республиках и парламентарных монархиях применяется парламентский
способ формирования правительства, основанный на выборах в парламент. После
каждых выборов правительство формируется заново, даже если у власти сохранилась
та же партия, но выборы нового президента не влекут за собой создания нового
правительства. Правительство при данном способе формирования считается созданным,
если оно получает доверие парламента, но юридически оно создается следующим за
этим указом (декретом) главы государства.
В
большинстве конституций полномочия правительства определены самым общим
образом. Лишь в единичных случаях содержаться указания на вопросы, которые
правительство должно решать коллегиально. Это, как правило, наиболее важные
вопросы в компетенции правительства. На практике вопросы, входящие в
компетенцию правительства, часто решают президиум, комитеты в правительстве,
премьер-министр.
Ответственность
при исполнении служебных обязанностей возможна за нарушение закона, за
уголовные преступления (государственную измену и др.), за нарушение служебных
обязанностей. Она может быть политической, уголовной, гражданской и
дисциплинарной.
Министерства
и ведомства. Министерства и ведомства являются
отраслевыми органами исполнительной власти, имеющими специальную компетенцию в
определенных сферах государственного управления.
В различных
странах существуют разные по профилю министерства, но типовыми из них являются:
министерство обороны, иностранных дел, труда, финансов, сельского хозяйства,
здравоохранения, образования и др. Наряду с министерствами действуют ведомства
(комитеты, департаменты, управления). Руководители правительственных ведомств
утверждаются парламентом или назначаются президентом, имеют ранг министра и
входят в состав правительства. Управление министерствами и ведомствами
осуществляется по принципу единоначалия. Министр всегда имеет помощников,
личных сотрудников, которые и составляют штат министерства, но не входят в
состав правительства.
Внутри
министерств создаются дирекции, управления, департаменты, отделы. Ими руководят
назначаемые министром начальники. Группы управлений и отделов курируют
заместители министра. В странах континентального права особое значение имеет
генеральный секретариат министерства. Это своего рода министерский штаб.
4.Судебная
власть
4.1.
Понятие судебной власти
В любой
стране существуют различные юридические учреждения: органы дознания и
расследования, прокуратура, нотариат, адвокатура и т.п. Особое место среди них
занимает суд, являющийся носителем особой ветви государственной власти –
судебной. Другие юридические органы такой властью не обладают.
В отличие от
законодательной власти суд не создает общих правил поведения, не занимается
исполнительно-распорядительной деятельностью, хотя в судебных учреждениях есть
должности судебных исполнителей. Государственная власть суда имеет конкретный
характер. Суд рассматривает и решает конкретные дела и споры, возникающие
вследствие различных конфликтов в обществе (уголовные дела, имущественные притязания,
трудовые споры, споры политического характера, жалобы граждан на действия
чиновников). Эти вопросы рассматриваются судом в ходе судебного процесса, т.е.
в особой процессуальной форме, установленной законом. Ее соблюдение при
осуществлении судебной власти имеет принципиальное значение: если нарушена
форма процесса, решение суда, даже правильное по существу, отменяется
вышестоящим судом и дело направляется на новое рассмотрение.
Суд
рассматривает и решает те или иные конфликты в обществе, возникшие между его
членами – юридическим и физическими лицами, - в соответствии с законом и
правосознанием членов судейской коллегии, рассматривающей дело, и внутренним
убеждением судей. Правосознание, внутреннее убеждение, сложившееся на базе
жизненного опыта и в ходе рассмотрения конкретного дела имеет огромное значение
при осуществлении судебной власти. Ее реализация – приговор по уголовному делу,
решение по гражданскому иску – представляет собой акт государственного принуждения,
совершаемый в особых формах.
Особенности
судебной власти как независимой ветви предполагает судейское самоуправление
– наличие высших квалификационных судейских коллегий. Только они могут решить
вопрос об отстранении судей от работы, о наложении на них взысканий, повышении
их в должности и т.п. Органы законодательной и исполнительной власти, как
правило решать эти вопросы не вправе, хотя они могут избирать или назначать
судей (с согласия кандидатов на судебные должности).
В отличие от
законодательной власти, которая теснейшим образом связана с политикой, в
отличие от исполнительной власти, которая тоже участвует в политике и поддается
политическому давлению со стороны партий, при осуществлении судебной власти
политическое давление должно быть исключено, равно, как и любое другое давление
с целью повлиять на решение суда. Для этого существует ряд привилегий, которыми
располагают судьи (статус судьи).
Важнейшим
положением статуса судей является принцип несменяемости. Это означает, что
судья не может быть смещен с должности досрочно, до наступления установленного
законом предельного возраста, за исключением случаев, когда он совершил
преступление или недостойно вел себя, но он может уйти в отставку и по
собственному желанию. Несменяемость означает также, что смена партии у власти
не влияет на положение судей.
Судьи
независимы и подчиняются только закону. Признаются принципы их деполитизации и
департизации. Как правило, судьи не могут состоять в политических партиях,
участвовать в политических акциях, забастовках и т.п. На судей распространяется
принцип несовместимости должностей: они не могут заниматься другой оплачиваемой
работой, торговой или промышленной деятельностью. В судебных учреждениях исключаются
родственные связи. Закон устанавливает, что вознаграждение судей не может быть
уменьшено во время пребывания их в должности.
Положение
ветви судебной власти в определенной степени противоречиво. С одной стороны,
это очень сильная власть, так как только она может осуществлять такие меры,
которые не вправе предпринимать ни законодательная, ни исполнительная власть. С
другой стороны, это сравнительно слабая власть, потому что она не опирается на
прямую поддержку избирателей, как власть законодательная. Судебная власть не
имеет силовых механизмов, как исполнительная (ее судебные исполнители – крайне
слабый аппарат). Сила этой власти коренится в неуклонном исполнении закона, в
уважении судебного решения, его непререкаемости. Такое отношение к судебной
власти со стороны других государственных органов, граждан, их объединений,
юридических лиц сложилось, однако, не во всех государствах. Оно воспитывается
долго и существует, прежде всего, в странах с длительными демократическими
традициями, там, где укоренился принцип господства права.
Обращение в
суд, как правило, является для сторон платным. Судебный процесс стоит дорого,
поэтому во всех странах стоит вопрос о доступности суда для бедных. Обычно, в
некоторых случаях предусматривается бесплатная юридическая помощь (бесплатное
оказание адвокатских услуг и др.), некоторые виды исков не подлежат обложению
судебной пошлиной, например, дела об алиментах, трудовые споры.
Другая
проблема – длительность судебного процесса. Иногда решение дела занимает годы.
Это снижает эффективность судебной власти. Наконец, во многих странах остро
стоит проблема исполнения судебных решений: решения судов иногда игнорируется
исполнительной властью, а сами суды не достаточно авторитетны, их материальное
оснащение бедно
Судебная
власть осуществляется единолично судьей или судебной коллегией, действующих в
особом судебном процессе. Вне судебного процесса судья может обладать лишь
другими полномочиями. Деятельность суда закрепляется принципами, закрепленными
в конституциях. Одни из них имеют общий характер, другие распространяются
преимущественно на уголовный процесс, где особенно важна защита прав личности.
К числу
общих конституционных принципов относятся:
Осуществление
правосудия только судом, другие должностные лица и органы государства не вправе
присваивать себе функции правосудия;
Независимость
судей и подчинение их только закону. Ни один государственный орган, должностное
или иное лицо не вправе указывать суду, как ему следует решить то или иное
дело; судьи решают дело на основе закона и личного убеждения. Если вышестоящий
суд отменяет судебное решение, то он опять-таки не указывает, как именно
следует решить дело, а направляет его в иной состав судебной коллегии, и уже
она решает дело;
Свобода
доступа к суду. Нельзя отказывать в приеме дела по причинам отсутствия закона
или его неясности. Суд обязан принять и рассмотреть иск (он может отклонить
рассмотрение только по причине неподведомственности или неподсудности дела);
Коллективное
отправление правосудия. Мировой судья единолично может рассматривать только
мелкие правонарушения;
Ведение
судебного процесса на языке, понимаемом сторонами, или с обеспечением им
переводчика за счет государства;
Гласность,
т.е. открытый, публичный суд. Закрытые заседания проводятся если в процессе
затрагиваются вопросы государственной тайны, интимные отношения сторон;
Возможность
обжалования и пересмотра судебного решения путем апелляции (повторное
рассмотрение дела по существу по процедуре первой инстанции), кассации
(проверка выполнения закона судом), ревизий, которая сочетает черты апелляции и
кассации;
Ответственность
государства за судебную ошибку. Государство возмещает физическому или
юридическому лицу ущерб, который причинен ему ошибочным судебным решением,
неправильным осуществлением правосудия.
Конституция
закрепляет некоторые особые принципы в сфере уголовного процесса – гарантии
правосудия, поскольку именно в уголовном процессе судебное, т.е.
государственное принуждение проявляется особенно жестоко. К их числу относятся:
право обвиняемого на рассмотрение дела в присутствии присяжных заседателей,
которые решают вопрос о его виновности или невиновности; право пользоваться
помощью адвоката с момента задержания или ареста; право на бесплатную
юридическую помощь в установленных законом случаях; презумпция невиновности (каждый
обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность
не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда; ни
кто не может быть осужден повторно за одно и тоже преступление; при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных
с нарушением закона; закон устанавливающий и отягчающий ответственность
обратной силы не имеет. Некоторые из названных принципов относятся, прежде
всего, к уголовному процессу, но распространяются и на гражданские дела.
Также, во
всех государствах, существуют различные органы и должностные лица, одна из
задач которых состоит в содействии судебной власти. Это прокуроры, следователи,
адвокаты, нотариусы, судебная полиция, судебные исполнители.
Заключение
Власть в государстве может
олицетворять один человек (монарх, диктатор, харизматический лидер), она может
принадлежать группе лиц (хунте, верхушке партийно-политической бюрократии). В
данном случае для властвующих неважно, каким путем она им досталась (революция,
гражданская война, переворот, по наследству и т. п.). Но для правового
государства характерным является демократический способ приобретения власти,
наделение ею только в соответствии с правом, законом.
Традиционная
концепция разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную
применительно к современным государствам должна пониматься не как дележ
власти, а как создание системы сдержек и противовесов, способствующих
беспрепятственному осуществлению всеми ветвями власти своих функций.
Законодательная власть (верховная), избранная всенародно, отражает суверенитет
государства. Исполнительная власть (производная от законодательной), назначаемая
представительным органом власти, занимается реализацией законов и
оперативно-хозяйственной деятельностью. Судебная власть выступает гарантом
восстановления нарушенных прав, справедливого наказания виновных.
Таким
образом, разграничение единой государственной власти на три относительно
самостоятельные и независимые отрасли предотвращает возможные злоупотребления
властью и возникновение тоталитарного управления государством, не связанного
правом. Каждая из этих властей занимает своё место в общей системе
государственной власти и выполняет свойственные только ей задачи и функции.
Равновесие властей поддерживается специальными организационно–правовыми мерами,
которые обеспечивают не только взаимодействие, но и взаимоограничение полномочий
в установленных пределах. В то же время они гарантируют независимость одной
власти от другой в пределах тех же полномочий. Следует отметить, что принцип
разделения властей является одним из принципов правового государства и
эффективно действовать может только в связке с ними, важнейшими из которых
являются принцип законности, взаимная ответственность государства и личности,
реальность прав личности.
Тематика
принципа разделения властей показывает, насколько важна теоретическая правовая
база как подготовительная ступень для реального осуществления на практике — в
государственно-правовом строительстве. Правильно выведенное содержание, анализ
и чётко определённый круг необходимых критериев объективных и субъективных
факторов, предложение различных вариантов с сохранением основной конструкции в
теории помогут избежать болезненных “опытов” на практике, ломающих порой судьбы
поколений и отдельных людей. Естественно при создании правового государства, в
котором принцип разделения властей занимает важнейшее место, “творцам” надо
учитывать как богатый теоретический, так и практический опыт.
Библиография
1. Конституция Российской Федерации// М., “Юридическая литература”, 1993
г.
2. Конституция США /США. Конституция и законодательные акты/ Москва/
Издательская группа "Прогресс" ."Универс"/ 1993.
3. Политология. Энциклопедический словарь// М., 1993 г.
4. Бойцова В. В., Бойцова Л. В. “Интерпретация принципа ответственности
государства за ущерб, причинённый гражданам в практике Конституционного
Суда РФ”// “Государство и право”, №4, 1996 г., стр. 52.
5. Баглай М. В., Габричидзе Б. Н. “Конституционное право Российской
Федерации”// М., “Инфра”, 1996 г.
6. Валуев М. “Исторические типы философии”// М., “Знания” 1992г.
7. Исаев И. А., Золотухина М. Н. “История политических и правовых учений
России”// М., “Юрист”, 1995 г.
8. Локк Дж. Сочинения. В 3 т. Т. 3. М., 1988.
9. Марченко М. Н. “Общая теория государства и права”// М.: “Зерцало”,
1998г., в 2-х томах.
10. Монтескье Ш.
« Избранные произведения», Москва, 1955г., с. 289.
11. Хропанюк В.
Н. “Теория государства и права”// М., “ДТД”, 1996г.
12. Черниловский
З. М. “Всеобщая история государства и права”// М., “Юрист”, 1996 г.
13.
Чиркин В. Е. “Конституционное право зарубежных
стран”// М.: “Юристъ”, 1997г.
[1]Монтескье Ш. « Избранные произведения»,
Москва, 1955г., с. 289.
[2]
Конституция США /США. Конституция и законодательные акты/ Москва/ Издательская группа
"Прогресс" ."Универс"/ 1993.
[3] Марченко
М. Н. Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах.// М.:
Зерцало, 1998г., стр. 162.
[4] Чиркин
В. Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 1997г., стр. 267.
[5] Чиркин В. Е. Конституционное
право зарубежных стран. – М.: Юристъ, 1997г. стр. 268.
[6] Чиркин
В. Е. Конституционное право зарубежных стран // М.: Юристъ, 1997г., стр. 275.